АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32, http://www.krasnodar.arbitr.ru/а32.аshevtsov@ARBITR.RU/тел/ 293-80-37
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Краснодар Дело № А-32-12456/2018
12 февраля 2020 г. – 37/55-Б/19-19-С
Резолютивная часть определения объявлена 05.02.2020 г.
Полный текст определения изготовлен 12.02.2020 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевцова А.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Полинчик Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ФИО1, г. Армавир, в рамках дела о признании ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>, несостоятельным (банкротом)
к ФИО2, г. Армавир
к ПАО «Транскапиталбанк», г. Москва
о признании права собственности и признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки
при участии в судебном заседании:
от заявителя: не явился, уведомлен
от должника: не явился, уведомлен
от финансового управляющего: не явился, уведомлен
от ПАО «Транскапиталбанк»: ФИО3 – представитель (доверенность в деле)
от Министерства экономики по КК: ФИО4 – представитель (доверенность в деле)
У С Т А Н О В И Л:
ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 (далее – должник) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 21.09.2018 года требования кредитора признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.03.2019 года при рассмотрении дела о признании должника несостоятельным (банкротом) применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.03.2019 года должник был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден ФИО5.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника ФИО1 (далее – заявитель) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями:
- о признании недействительным дополнительного соглашения к договору об ипотеке № 007-2014/ДИ/2, заключенного между должником и ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в части квартиры № 4, с кадастровым номером: 23:38:0103002:2947, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: Российская, Федерация, <...>;
- о признании за заявителем права собственности на объект недвижимости: квартиру № 4, с кадастровым номером: 23:38:0103002:2947, расположенную в многоквартирном жилом доме по адресу: Российская, Федерация, <...>.
Должник и финансовый управляющий, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились, отзывов и ходатайств не представили.
Ранее финансовый управляющий представил отзыв на заявление, в котором указал на то, что возражает против удовлетворения требований ФИО1, ссылаясь на их необоснованность.
Так же ранее в судебных заседаниях представителем ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» был представлен отзыв на заявление ФИО1 и дополнения к ранее представленному отзыву, согласно которым Банк возражает против удовлетворения требований заявителя. Кроме того Банком было заявлено ходатайство о применении срока исковой давности в отношении требований о признании права собственности на спорную квартиру № 4.
Заявитель и его представитель, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились, дополнительных пояснений суду не представили. От заявителя поступило ходатайство об отложении судебного заседания на более поздний срок, ввиду невозможности присутствия в настоящем судебном заседании.
Представитель Министерства экономики по Краснодарскому краю вышеуказанное ходатайство заявителя поддержал, просил отложить судебное заседание.
Судом указанное ходатайство заявителя об отложении судебного заседания было рассмотрено и отклонено как необоснованное, а также с учетом того обстоятельства, что у заявителя имелся представитель – ФИО6, что отражено в судебном акте от 06.11.2019 г. При этом судом принято во внимание, что определением от 06.11.2019 года заявителю было предложено представить дополнительные доказательства в обоснование своих доводов с учетом представленных возражений, а также представить позицию по ходатайству ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» о применении срока исковой давности в отношении требований о признании права собственности на спорную квартиру № 4. Между тем позиции относительно дополнительных доводов Банка и ранее заявленного Банком ходатайства о применении срока исковой давности, заявитель в суд не представил и не пояснил причины невозможности их предоставления к моменту настоящего судебного заседания.
Исследовав материалы дела, выслушав представителя ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», оценив в порядке статьи 71 АПК РФ в совокупности все представленные в дело доказательства, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявления ФИО1 по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела 13.03.2014 года между Банком и должником был заключен договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 007-2014/ЛВ (далее – кредитный договор), по условиям которого Банк предоставил должнику кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000 рублей.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, в числе прочего, между ФИО7 и Банком был заключен договор об ипотеке № 007-2014/ДИ/2 от 13.03.2014 года (далее – договор об ипотеке), в соответствии с которым в залог Банку был передан объект незавершенный строительством (жилой дом), готовностью 56 %, и земельный участок, площадью 2 453 кв.м., расположенные по адресу: <...>.
Договор об ипотеке был надлежащим образом зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 14.03.2014 года за номером: 23-23-37/001/2014-142.
В период действия договора об ипотеке право собственности на вышеуказанное заложенное имущество по адресу: <...> с согласия Банка и с сохранением обременения в виде залога в следующем порядке перешло от ФИО7 (первоначальный залогодатель) к должнику:
– 80/100 долей в праве общей долевой собственности на основании договора купли-продажи от 12.05.2014 года и договора купли-продажи от 12.05.2014 года, дата перехода права: 22.07.2014 года
– 20/100 долей в праве общей долевой собственности на основании договора купли-продажи от 12.03.2015 года, дата перехода права: 16.04.2015 года (на объект незавершенный строительством) и 21.04.2015 года (на земельный участок).
22.08.2014 года между ФИО1 и должником был подписан договор подряда в строительстве многоквартирного дома, по условиям которого должник обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать объект строительства заявителю, а заявитель, выступая заказчиком строительства обязался уплатить обусловленную цену договора, указанную в п. 3.2 договора и принять объект капитального строительства.
Объектом строительства по договору от 22.08.2014 года выступало жилое помещение, имеющее следующее предварительное описание: <...> будущий номер помещения: 4, этаж: 2, проектируемая площадь квартиры: 50,6 кв.м.
Согласно пункту 3.2. договора подряда в строительстве многоквартирного дома от 22.08.2014 года, цена договора составляет 1 300 000 рублей. При подписании настоящего договора переданы деньги в размере 1 000 000 рублей. Оставшиеся деньги в сумме 300 000 рублей будут переданы не позднее 01.11.2014 года. Цена окончательная и изменению не подлежит.
Между тем надлежащих доказательств, подтверждающих осуществление заявителем оплаты по договору в полном объеме, в материалы дела не представлено.
Ссылка заявителя на постановление следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 14.09.2018 года, которым ФИО1 признана потерпевшей по уголовному делу № 11701030005001622 о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, является не состоятельной и не может рассматриваться в качестве допустимого доказательства оплаты спорного жилого помещения в полном объеме.
Согласно части 4 статьи 69 АПК РФ, только вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, и иные постановления суда по этому делу обязательны для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
С учетом приведенной нормы, зафиксированные в постановлении от 14.09.2018 года обстоятельства не имеют преюдициального значения и подлежат исследованию и оценке в рамках судебного разбирательства арбитражным судом наряду с другими доказательствами, представленными сторонами.
Каких-либо иных доказательств оплаты или дополнительных пояснений по данному вопросу со стороны заявителя суду представлено не было. При этом недоказанность произведения заявителем оплаты по договору в полном объеме препятствует возможности признания за ним права собственности на жилое помещение.
В силу пункта 2.2. договора подряда в строительстве многоквартирного дома от 22.08.2014 года установлено, что срок передачи застройщиком (должником) объекта строительства инвестору (заявителю) – четвертый квартал 2014 года.
Каких-либо иных договоров или соглашений, предметом по которым выступало бы спорное жилое помещение, между заявителем и должником заключено не было.
Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), общий срок исковой давности составляет три года. В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Заявитель предъявил свои требования к должнику о признании права собственности на спорную квартиру № 4 уже за пределами срока исковой давности, что в условиях банкротства должника и высокой вероятности нехватки его имущества для погашения требований всех кредиторов является достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Также суд считает необходимым отметить, что уважительных причин пропуска срока исковой давности и отсутствия возможности обращения в суд в течение установленного законом срока ФИО1 не представлено.
При таких обстоятельствах, суд считает ходатайство ПАО «Транскапиталбанк» о применении срока исковой давности, подлежащим удовлетворению.
Решением Армавирского городского суда Краснодарского края от 08.07.2015 года по делу № 2-2037/2015 и определением Армавирского городского суда Краснодарского края от 13.11.2015 года за должником было признано право собственности на отдельные квартиры, расположенные в оконченном строительством многоквартирном жилом доме, по адресу: <...>.
30.11.2015 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю произведена государственная регистрация права собственности должника на спорную квартиру № 4 за номером регистрации: 23-23/037-23/037/600/2015-728/1, а также произведена регистрация ипотеки в пользу Банка (запись № 23-23/037-23-23-37/001/2014-142/5).
Полагая, что жилое помещение было передано во владение ФИО1, однако регистрация перехода права собственности в пользу заявителя не была осуществлена по вине должника, ФИО1 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника обратилась в суд с заявлением о признании за ней права собственности на квартиру № 4 по адресу: <...>, и признании недействительной ипотеки в пользу Банка.
При рассмотрении данного заявления судом учитывается, что в соответствии с пунктом 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 года № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» разъяснено, что положения Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о долевом участии в строительстве) являются специальными по отношению к положениям ГК РФ о купле-продаже будущей вещи. На основании изложенного судам следует учитывать, что привлечение средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости возможно только способами, указанными в пункте 2 статьи 1 Закона о долевом участии в строительстве.
В силу пункта 1 статьи 1 Закона о долевом участии в строительстве, отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме, регулируются положениями Закона о долевом участии в строительстве.
Согласно пункту 2 статьи 27 Закона о долевом участии в строительстве, действие названного Закона распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу этого Закона.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что при квалификации договора для решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 421 ГК РФ) необходимо прежде всего учитывать существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п.
При таких обстоятельствах заключенный между заявителем и должником договор подряда в строительстве многоквартирного дома от 22.08.2014 года следует квалифицировать в качестве договора об участии в долевом строительстве и соответственно применять к правоотношениям сторон положения Закона о долевом участии в строительстве.
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона о долевом участии в строительстве (в редакции, действовавшей на момент подписания договора между заявителем и должником), договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Между тем договор между должником и заявителем был совершен не по правилам Закона об участии в долевом строительстве, процедуру государственной регистрации он не прошел.
В силу пункта 1 статьи 164 ГК РФ, в случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации.
Согласно пункта 3 статьи 433 ГК РФ (в редакции, действующей до 01.06.2015 года), договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.
Судебной практикой выработан подход согласно, которому отсутствие государственной регистрации договора само по себе не может являться основанием для неисполнения достигнутого сторонами соглашения, но при этом права сторон по такому договору в отсутствие государственной регистрации не могут быть противопоставлены третьим лицам.
При этом согласно пункту 1 статьи 37 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке) предусмотрено, что имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено залогодателем другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в имущество производственного кооператива или иным способом лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об ипотеке.
В силу пунктов 1.5. и 4.3.2 договора об ипотеке устанавливается, что отчуждение предмета ипотеки допускается только на основании предварительного письменного разрешения Банка.
В свою очередь, Банк своего согласия должнику на заключение с ФИО1 договора подряда в строительстве многоквартирного дома от 22.08.2014 года не предоставлял и о факте совершения указанной сделки не уведомлялся.
Согласно пункту 3 статьи 308 ГК РФ, обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).
Вопросы недобросовестного заключения залогодателем сделок с третьими лицами по отчуждению объекта залога в силу объективных обстоятельств находятся вне сферы правового и физического контроля залогодержателя.
Соответственно единственным возможным и достаточным условием для обеспечения сохранности права залога и осведомленности о нем неограниченного круга третьих лиц является проведение процедуры государственной регистрации ипотеки, что и было надлежащим образом произведено Банком.
При этом соответствующая запись об ипотеке имущества в пользу Банка на момент совершения между должником и заявителем договора подряда в строительстве многоквартирного дома от 22.08.2014 года в установленном порядке содержалась в ЕГРП, сведения которого носят открытый и общедоступных характер.
Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, сведения о регистрации в пользу Банка ипотеки всего строящегося жилого дома и земельного участка по адресу: <...> были внесены в ЕГРП 14.03.2014 года. Впоследствии, одновременно с государственной регистрацией права собственности должника на спорную квартиру № 4, 30.11.2015 года в ЕГРН была также произведена соответствующая запись об ипотеке жилого помещения в пользу Банка.
Таким образом, основанные на договоре от 22.08.2014 года обязательственные права заявителя к должнику не могут быть противопоставлены добросовестному третьему лицу – Банку, чье право залога на момент совершения между заявителем и должником сделок уже было надлежащим образом зарегистрировано и в установленном законом порядке содержалось в Едином государственном реестре недвижимости, о чем заявителю, как лицу имеющему намерение приобрести объект недвижимости, могло и должно было быть известно.
Специальное законодательство о банкротстве застройщиков имеет своей целью предоставление защиты непрофессиональному участнику отношений по приобретению объектов недвижимости на этапе их строительства. Именно поэтому отсутствие регистрации договоров, заключенных такими лицами с застройщиком, само по себе не лишает добросовестного участника долевого строительства, оплатившего жилое помещение, права требовать от застройщика выполнения договора. Вместе с тем специальные правомочия, в том числе признание права собственности на объект строительства, возникают у такого участника долевого строительства только при отсутствии конкуренции требований нескольких лиц в отношении одного и того же объекта долевого строительства.
Вопреки доводам заявителя, защита прав участника долевого строительства, не обеспечившего проведение государственной регистрации договора, не может быть противопоставлена интересам добросовестного третьего лица, чье право залога своевременно прошло государственную регистрацию, запись о чем открыто и общедоступно содержится в ЕГРН.
Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2013 года № 15510/12.
Изменение характеристик заложенного объекта недвижимости в период действия договора об ипотеки также не является основанием для прекращения залогового обременения Банка и соответственно погашения в ЕГРН регистрационной записи об ипотеке.
Материалами настоящего дела подтверждается, что в период действия договора об ипотеки должником было произведено как фактическое завершение строительства ранее заложенного неоконченного строительством объекта – многоквартирного жилого дома, так и последующее его юридическое разделение на соответствующие части – квартиры. При этом совокупность всех образованных помещений составляет целиком тот самый объект, который изначально передавался в залог Банку как объект незавершенного строительства.
По смыслу гражданского законодательства залог рассматривается как «право на ценность заложенного имущества», которое должно сохраняться при различных трансформациях предмета залога до тех пор, пока будет существовать фактический или юридический заменитель этой ценности (эластичность залога).
Пункт 1 статьи 352 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения ипотеки, среди которого отсутствует возможность прекращения ипотеки в связи с конструктивными изменениями переданного в ипотеку здания.
Изменение предмета ипотеки в период действия договора об ипотеке не означает ни физической, ни юридической гибели предмета залога, которая по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 352 ГК РФ влечет прекращение залога.
Поскольку в залоге у Банка находились земельный участок и незавершенный строительством многоквартирный дом в целом, то выделение из него отдельных квартир, каждой из которых присвоен кадастровый номер и на каждую из которых было зарегистрировано право собственности должника, подразумевает автоматическую трансформацию залога на выделенные части (квартиры).
Аналогичная правовая позиция о том, что видоизменение объекта не влечет прекращение ипотеки содержится в пункте 9 Обзора судебной практики Верховного суда РФ от 16.02.2017 года, Определении Верховного суда РФ от 20.09.2016 года № 18-КГ16-125, пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 28.01.2005 года № 90, Постановлении Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 года № 902/11 по делу № А29-1504/2010.
Ни ГК РФ, ни Закон об ипотеке не требуют для сохранения силы договора об ипотеке внесения в него изменений, касающихся описания предмета ипотеки и его оценки, и регистрации этих изменений.
Исходя из нормы подпункта 1 пункта 2 статьи 345 ГК РФ имущество, которое принадлежит залогодателю и создано либо возникло в результате переработки или иного изменения заложенного имущества независимо от согласия на это залогодателя или залогодержателя считается находящимися в залоге.
Таким образом, для обеспечения сохранения ипотеки в пользу Банка в отношении измененного (трансформированного) объекта залога – жилых помещений (квартир), заключение к договору об ипотеке какого-либо дополнительного соглашения о внесении в него соответствующих изменений не требовалось.
При таких обстоятельствах вопрос о необходимости проведения в отношении дополнительного соглашения № 7 от 28.12.2015 года к договору об ипотеке процедуры государственной регистрации не имеет правого значения, т.к. вне зависимости от факта его заключения, залог Банка (в том числе и в части спорной квартиры № 4) в любом случае продолжает действовать, основания считать его прекратившимся отсутствуют. Доводы заявителя об обратном основаны на неверном толковании норм права.
Сохранение права залога Банка не ставится в зависимость от факта заключения данного дополнительного соглашения, т.к. в силу прямого указания закона при регистрации должником права собственности на квартиры, входящие в состав жилого дома, ранее переданного Банку в залог в качестве объекта незавершенного строительством, одновременно в ЕГРН автоматически подлежат внесению также и записи об ипотеке этих жилых помещений в пользу Банка.
С момента регистрации права собственности должника на отдельные квартиры, земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом, ранее переданным в залог Банку, в силу прямого указания подпункта 4 пункта 1 статьи 36, пунктов 1, 2 статьи 37, пункта 1 статьи 38 ЖК РФ перестал существовать в качестве самостоятельного отдельного объекта гражданского оборота, поступив в общую долевую собственность собственников всех помещений в указанном многоквартирном доме.
В силу пункта 2 статьи 37 и пункта 1 статьи 38 ЖК РФ, доля в праве собственности на такой земельный участок не подлежит отдельному отчуждению и полностью следует судьбе права собственности на помещение в многоквартирном доме.
Соответственно, при залоге квартиры одновременно считается заложенной также и соответствующая доля в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме (включая и земельный участок), размер которой пропорционален размеру общей площади указанного жилого помещения.
При указанных обстоятельствах заявление ФИО1 о признании за ней права собственности на квартиру № 4 по адресу: <...>, и признании недействительной ипотеки в пользу Банка не подлежит удовлетворению.
Вместе с тем, закон о банкротстве допускает, что кредиторами в деле о банкротстве застройщика могут быть заявлены как требования о передаче жилых помещений, так и денежные требования.
Согласно пункту 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве, при установлении размера денежного требования участника строительства учитывается размер убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика по передаче жилого помещения, в виде разницы между стоимостью жилого помещения (определенной на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве к застройщику), которое должно было быть передано участнику строительства, и суммой денежных средств, уплаченных по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимостью переданного застройщику имущества (определенной договором, предусматривающим передачу жилого помещения). В случае, если обязательство по оплате жилого помещения участником строительства исполнено не в полном объеме, размер указанного реального ущерба учитывается в размере, пропорциональном исполненной части обязательства.
Как следует из материалов дела, ФИО2 получил от ФИО1 денежные средства в размере 1 000 000 руб. в счет оплаты по договору подряда в строительстве многоквартирного дома от 22.08.2014 года, что подтверждается соответствующей отметкой в договоре.
Поскольку заявителем подтвержден факт несения расходов, ФИО1 в рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) вправе предъявить свои требования, основанные на факте представления должнику денежных средств.
Согласно статье 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. На лиц, участвующих в деле, возлагается обязанность доказывания обстоятельств, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).
С учетом того, что ФИО1 не оплачивала госпошлину за подачу заявления, то с нее надлежит взыскать в доход федерального бюджета РФ 6 000 руб. госпошлины.
Руководствуясь Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ, статьями 1,2 ,17, 27, 64-68, ст. ст. 184-187,223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
В удовлетворении ходатайства ФИО1об отложении судебного заседания отказать.
Ходатайство ПАО «Транскапиталбанк» о применении срока исковой давности удовлетворить.
Применить исковую давность.
В удовлетворении заявления ФИО1о признании права собственности и признании сделки недействительной отказать.
Взыскать с ФИО1, г. Армавир в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 6 000 руб.
Определение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней с даты вынесения судебного акта.
Судья А.С. Шевцов