ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № А40-236395/18-103-215 от 19.08.2021 АС города Москвы

900109710_29980592






АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

http://www.msk.arbitr.ru  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва Дело № А40-236395/2018-103-215
30 сентября 2021г.

Резолютивная часть определения объявлена 19 августа 2021г.  Определение изготовлено в полном объеме 30 сентября 2021г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Пешехоновой А.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Маначинской П.В.,

 рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным банкротом  ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Москва) 

с участием: представитель ФИО2 (паспорт, доверенность от 11.11.2020г.),  представитель ФИО3 ФИО4 (паспорт, доверенность от 22.10.2019г.),  представитель финансового управляющего ФИО5 (паспорт, доверенность от  05.10.2018г.) 

Установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2019 ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), в отношении ФИО1 введена процедура реализации имущества гражданина сроком на  шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден ФИО6 

В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление финансового  управляющего должника о признании недействительной сделкой договора дарения  транспортного средства № б/н от 15 сентября 2016г., заключенного между ФИО1 и ФИО2, и применении последствий  недействительности сделки. 

В судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал доводы  заявления. 

Представитель ФИО2 против удовлетворения заявления возражал по доводам  письменного отзыва. 

Представитель ФИО3 поддержал заявление, ходатайствовал об истребовании  сведений у ФНС России (ИФНС России № 3 по г. Москве), подавала ли ФИО2  декларацию в отношении транспортного средства за 2016г и 2017г., уплачивала ли налоги на  данное имущество. 


Представитель ФИО2 против удовлетворения ходатайства об истребовании  возражал, пояснил, что родство ФИО2 и ФИО1 не подтверждено,  ходатайствовал о вызове свидетеля. 

Изучив материалы дела, представленные документы, заслушав мнения лиц,  участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно ст. 223 АПК РФ, ст. 32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о  банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ,  с особенностями, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В соответствии с п.1 ст. 61.8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об  оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о  банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. 

В соответствии с п.1 ст. 213.32. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об  оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2  или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим  по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а  также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской  задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти  процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований  кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка  оспаривается, и его заинтересованных лиц. 

Как указывает финансовый управляющий, «15» сентября 2016г. между ФИО1 (должник) и ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес  регистрации: г.Москва) был заключен договор дарения транспортного средства № б/н. 

Согласно данному договору:

По мнению финансового управляющего, указанная сделка совершена безвозмездно в  отношении заинтересованного лица. 

С учетом указанных обстоятельств, финансовый управляющий просит суд признать  оспариваемую сделку недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве как  сделку, совершенную безвозмездно в отношении заинтересованного лица, с целью  причинения вреда имущественным правам кредиторов должника. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделки,  совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны  недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также  по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. 

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных  правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не  предусматривает иных последствий нарушения. 

Согласно п. 2 ст.213.32 Закона о банкротстве, право на подачу заявления об  оспаривании сделки должника-гражданина по указанным в статье 61.2 или 61.3 настоящего  Федерального закона основаниям возникает с даты введения реструктуризации долгов  гражданина. При этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда финансовый  управляющий узнал или должен был узнать о наличии указанных в статье 61.2 или 61.3  настоящего Федерального закона оснований. 

Согласно п. 13 ст.14 Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ"Об урегулировании  особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города  федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации", Абзац второй пункта 7 статьи 213.9 и пункты 1 и 2 статьи  213.32 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности  (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к совершенным с  1 октября 2015 года сделкам граждан, не являющихся индивидуальными 


предпринимателями. Сделки указанных граждан, совершенные до 1 октября 2015 года с  целью причинить вред кредиторам, могут быть признаны недействительными на основании  статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию финансового  управляющего или конкурсного кредитора (уполномоченного органа) в порядке,  предусмотренном пунктами 3 - 5 статьи 213.32 Федерального закона от 26 октября 2002 года  N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального  закона). 

Оспариваемая сделка совершена 15.09.2016г., соответственно, может быть признана  недействительной по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве. 

В соответствии с п. 2 ст. 61.2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделка,  совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов,  может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была  совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или  после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред  имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели  должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что  другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она  знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о  признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. 

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на  момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или  недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении  заинтересованного лица. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах,  связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)», для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо,  чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих  обстоятельств: 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам  кредиторов; 

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам  кредиторов; 

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к  моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления). 

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в  признании сделки недействительной по данному основанию. 

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что  в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается  уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера  имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных  должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к  полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих  требований по обязательствам должника за счет его имущества. 

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель  причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо  одновременно два следующих условия: 

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности  или недостаточности имущества; 

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым  - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 7 Постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах, 


связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)», в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве  предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить  вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом  (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов  кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности  имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются,  если иное не доказано другой стороной сделки. 

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об  указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя  разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить  наличие этих обстоятельств. 

В обоснование поданного заявления финансовый управляющий указывает, что при  заключении оспариваемого договора лицами, участвующими в деле, причинен вред  имущественным правам кредиторов должника в виде безвозмездного отчуждения  ликвидного имущества должника. 

Доводы финансового управляющего, в дальнейшем дополненные кредитором  ФИО3, сводятся к следующему: 

Согласно п. 1 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего  Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: 

лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ  "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; 

лицо, которое является аффилированным лицом должника. 

Согласно п. 3 ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованными  лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по  прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей  линии, родители, дети, сестры и братья супруга. 

Согласно представленной в материалы дела Мещанским отделом ЗАГС Управления  ЗАГС г. Москвы выписки из записи акта о рождении № 1032 от 30 сентября 1998 года  матерью ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) является ФИО8 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) и ФИО9 (дата  рождения не указана). 

ФИО8 в своих пояснениях указала, что ФИО1 является знакомым  семьи, однако отцом ФИО7 не является. 

Доказательств, достоверно подтверждающих родство ФИО2  и ФИО1, в материалы дела не представлено. Доказательств,  свидетельствующих о том, что ФИО1 и ФИО9  – одно и то же лицо, в материалы дела не представлено. 

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что аффилированность,  заинтересованность и родство ФИО2 и ФИО1 надлежащим образом не  доказаны, относимых и допустимых доказательств указанных фактов не представлено. 

При этом суд не находит оснований для удовлетворения ходатайств об истребовании  доказательств и вызове свидетеля, поскольку сведения, полученные в результате  удовлетворения заявленных ходатайств, не могут однозначно подтвердить либо  опровергнуть исследуемые факты, вследствие чего истребование указанных сведений  приведет к затягиванию процесса. 

Вместе с тем, суд отмечает следующее.

Как указывает конкурсный кредитор ФИО3 в представленных в материалы дела  пояснениях, в договоре дарения от 15.09.2016г. указано, что право собственности дарителя  подтверждается Свидетельством о регистрации транспортного средства 77 44 218902,  выданным 26.10.2016г. То есть, в договоре дарения от 15.09.2016г. указаны реквизиты 


документа (свидетельства о регистрации транспортного средства), который еще не  существовал к моменту заключения договора дарения (но уже с указанием точной даты  последующей выдачи документа) и номер которого не мог быть известен к моменту  заключения договора дарения. Указанное обстоятельство, по мнению кредитора, очевидно  свидетельствует о том, что в действительности договор дарения был составлен гораздо  позже даты 15.09.2016г., является фиктивным, составлен с целью укрыть имущество от  возможного обращения на него взыскания, т.е. с целью причинения вреда имущественным  интересам кредиторов. 

Договор дарения автомобиля заключен 15.09.2016г., договор покупки автомобиля,  согласно паспорту технического средства, заключен ФИО1 21.10.2016г. Однако  договор дарения автомобиля содержит все идентифицирующие данные автомобиля, которые  не могли быть известны ФИО1 до момента приобретения автомобиля - VIN, номер  двигателя, государственный регистрационный номер У910ТХ777, которого еще не  существовало на момент заключения договора дарения, поскольку автомобиль еще не был  ФИО1 приобретен и не был зарегистрирован на его имя. Кроме того, как следует из  договора дарения, автомобиль был фактически передан одаряемому ФИО2 до его  приобретения ФИО1 Указанные обстоятельства, по мнению кредитора,  свидетельствуют о том, что в действительности договор дарения был составлен гораздо  позже 15.09.2016г., является фиктивным, составлен с целью укрыть имущество от  возможного на него взыскания, т.е. с целью причинения вреда имущественным интересам. 

Возражая против данных доводов, ФИО2 в материалы дела представлена  копия оспариваемого договора дарения транспортного средства с исправленной датой  заключения и пояснено, что сделка (договор дарения) была совершена в 2017г., на  документах ошибочно был указан год – 2016, в связи с чем на договоре была совершена  надпись об исправлении года с 2016 на 2017. После совершения сделки документы были  поданы в органы ГИБДД для регистрации транспортного средства и постановки его на учет в  соответствии с действующим законодательством. 

Согласно документам, полученным по запросу суда из МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ  МВД России по г. Москве (письмо от 20.02.2021г. № 45/18-2103), в распоряжении МО  ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве имеется копия договора дарения  транспортного средства с датой – 15 сентября 2016г., однако согласно представленной  карточки учета транспортного средства внесение изменений в регистрационные данные в  связи с изменением собственника (владельца) произведено 15.09.2017г. (дата операции); в  ПТС спорного автомобиля имеется отметка о смене владельца по договору дарения № бн от  15.09.2017г. 

При указанных обстоятельствах, суд соглашается с доводом ФИО2 о том, что  в спорном договоре дарения была допущена опечатка в дате составления – вместо 2017г.  указано 2016г., поскольку спорный договор дарения прошел регистрацию в ГИБДД  15.09.2017г., эта дата указано во всех документах на спорный автомобиль. 

Таким образом, дату оспариваемой сделки следует считать как 15.09.2017г.

Распечатки с сайта ГИБДД о четырех авариях, что, по мнению кредитора ФИО3, подтверждает, что спорная машина не выбыла из владения ФИО1, не  опровергают представленных из МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве  доказательств смены собственника транспортного средства. 

В обоснование причин заключения безвозмездной сделки ФИО2  предоставлены возражения на заявление финансового управляющего, в которых она  утверждает, что договор дарения в действительности являлся формой погашения  задолженности ФИО1 перед ФИО2 по договору займа от 02.09.2014г. При  этом сторонами составлена расписка о прекращении долга перед Ответчиком в связи с  заключением договора дарения. Таким образом, сделки (договор дарения от 2017 г. и  расписка от 2017 г.) являются связанными и направлены на прекращение долговых  обязательств, совершенные в период платежеспособности Должника. 


Кроме того, ФИО2 указывает, что является индивидуальным  предпринимателем (ИНН <***>) и занимается рекламной деятельностью,  маркетингом, PR, организацией фотосессий, для чего возникает необходимость перевозки  различного инвентаря (цветы, предметы оформления и т.д.), съемки фильмов. Спорная  машина ФИО7 используется, в том числе и в предпринимательских целях.  ФИО1 по его просьбе иногда привлекается для перевозки инвентаря или  выполнения различных поручений, так как в настоящее время у должника отсутствует  постоянный доход, доход ФИО1 от выполнения поручений ФИО7  направлен на обеспечение минимальных потребностей должника. 

Представленная в материалы дела копия расписки от 12 сентября 2016г. также  содержит исправления ФИО2 - совершена надпись об исправлении года с 2016 на  2017. 

Согласно отзыва ФИО8 в 2017 году в ГИБДД были поданы документы на  переоформление машины с ФИО1 на ФИО2 При оформлении договора  дарения была допущена опечатка в дате совершения сделки - ошибочно был указан 2016 год,  из-за того, что форму договора взяли из сети интернет.  

Однако если в отношении ошибочного указания в дате составления договора дарения  представителем ФИО2 было также пояснено в судебном заседании, что ошибка  вызвана взятием образца документа из сети интернет, то в отношении указанной расписки,  написанной от руки непосредственно ФИО2, суд критически относится к указанным  пояснениям ошибки в дате составления. Разумных объяснений ошибочного написания даты  в рукописном тексте произвольной формы и содержания ФИО2 не представлено. 

При этом суд обращает внимание, что расписка датирована 12 сентября, то есть  составлена за три дня до заключения оспариваемой сделки – 15 сентября. Соответственно  указанные документы изготавливались в разные даты (дни), в связи с чем у суда также  возникают сомнения в том, что и ФИО2, и ФИО1 в обе указанные даты  пребывали в заблуждении относительно года совершения сделки. 

Согласно отзыва ФИО8, представленном в материалы дела, в 2014 году к ней  обратился ФИО1, между ними 02.09.2014 был заключен договор займа, по  которому ФИО8 передала ФИО1 денежные средства в размере 3 073 500  рублей. Денежные средства передавались согласно п. 2.3 договора на условиях возвратности,  срок возврата - 01 сентября 2017 г. 

В сентябре 2017 года срок возврата заемных денег наступил. ФИО1  предложил в счет долга передать ФИО2 автомобиль, стоимость которого  ориентировочно составляла на тот момент сумму займа и к этому моменту ФИО2 уже  имела водительское удостоверение (получено 28.12.2016). 

В соответствии с п. 2.1. договора займа от 02.09.2014г. займодавец передает заемщику  сумму займа в момент заключения настоящего договора, о чем свидетельствуют подписи  сторон по настоящим договором. 

В соответствии с п. 2.2. договора займа от 02.09.2014г. займодавец предоставляет заем  путем предоставления наличных денежных средств. 

Отдельной расписки о передаче заемных денежных средств в материалы дела не  представлено. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 26 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых  процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3  - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и  размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий 


относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять  соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с  другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам  следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в  отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера  задолженности. 

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не  подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на  которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными  другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами  не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о  банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на  которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не  освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. 

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче  должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или  квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего  следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его  доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле  удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником,  отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и  т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд  может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3  статьи 50 Закона о банкротстве). 

В материалах дела отсутствуют доказательства финансовой возможности ФИО8 на предоставление заемных денежных средств в указанном ею размере, в том числе  доказательства наличия указанной суммы на счетах в кредитных организациях,  доказательства снятия указанных денежных средств, справки по форме 2-НДФЛ с места  работы, подтверждающие наличие у ФИО8 дохода от трудовой деятельности в  размере, позволяющем предоставить займ в указанном ею размере. 

В обоснование возможности предоставления заемных денежных средств ФИО8 представлены сведения о получении в долг 30.08.2014г. от ФИО10 денежных средств в размере 3 200 000 рублей. Однако одновременно самой  ФИО8 представлена копия расписки от 30.12.2014г. о возвращении денежных  средств ФИО10 Доказательства финансовой возможности ФИО8  возвращения денежных средств в материалы дела не представлены. Причины взятия в долг  денежных средств у ФИО10 и последующего предоставления их в беспроцентный  займ ФИО1 ФИО8 не пояснены. 

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что наличие задолженности  ФИО1 перед ФИО8 по договору займа от 02.09.2014г. не подтверждено  представленными доказательствами. 

Кроме того, в соответствии с п. 2.3. договора займа от 02.09.2014г. заемщик обязуется  вернуть сумму займа в срок до 01 сентября 2017г. 

То есть на момент заключения договора уступки права требования (цессии) от  27.07.2016г. между ФИО8 и ФИО2 срок исполнения обязательств по  возврату заемных денежных средств не наступил. 

Обстоятельства и причины уступки права требования к ФИО1 до  наступления срока возврата заемных денежных средств ни ФИО8, ни ФИО2  не пояснены. Доказательства оплаты за уступленные права требования со стороны ФИО2 в соответствии с п. 2.1. договора уступки права требования (цессии) от 27.07.2016г. и п.  4 акта приема-передачи от 27.07.2016г. в размере 1 000 рублей не представлены. 


На момент совершения оспариваемой сделки (15.09.2017г.) у должника имелись  неисполненные обязательства перед ФИО3. 

Так, Решением Бутырского районного суда г. Москвы от 18.12.2018 по делу № 24310/18 с ФИО1 в пользу ФИО3 взыскано: по займу от 12.02.2016 в размере  170 000 Евро - взыскано 170 000 основного долга, проценты в размере 35 101 Евро, проценты  по ст. 395 ГК РФ в размере до 8 000 Евро, по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда;  по займу от 11.06.2016 в размере 370 000 Евро - взыскано 370 000 Евро основного долга,  проценты в размере 63 678 Евро. проценты по ст. 395 ГК РФ в размере до 12 000 Евро по  курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда; по займу от 04.08.2016 в размере 100 000  Евро - взыскано 100 000 Евро основного долга, проценты в размере 16 600 Евро проценты по  ст. 395 ГК РФ в размере до 4 000 Евро по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда. Во  взыскании задолженности по займу от 23.12.2016 в размере 13 200 000 руб. отказано, в связи  с тем, что расписка на указанную сумму, по мнению суда, не содержит достаточных данных  для признания ее договором займа. 

Определением Бутырского районного суда от 26.03.2019 исправлена описка в  решении Бутырского районного суда г. Москвы от 18.12.2018 по делу № 2-4310/18 и в  резолютивную часть решения суда внесены дополнения о взыскании с ФИО1 в  пользу ФИО3 задолженности по займу от 09.12.2015 в размере 70 000 Евро основного  долга, процентов в сумме 15 496 Евро процентов по ст. 395 ГК РФ в размере до 13 202 Евро  по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда. 

Указанные обстоятельства также установлены вступившим в законную силу  определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2020г. по настоящему делу о  включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника ФИО1 требование ФИО3 в размере 62 763 627 руб. 

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную  силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются  вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При указанных обстоятельствах, суд отклоняет довод ФИО2 о том, что  оспариваемая сделка совершена в период платежеспособности должника и в отсутствие  кредиторской задолженности. 

Как установлено п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав  исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с  противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление  гражданских прав (злоупотребление правом). 

Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2  настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного  правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться  другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите  гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских  правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто  не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Как разъяснено в п. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N  25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского  кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или  недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника  гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны,  содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу  пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и  разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 


Оспариваемая сделка заключена при наличии неисполненных обязательств перед  кредитором по возврату заемных денежных средств, что было установлено судом при  вынесении решения о взыскании денежных средств и при рассмотрении требований  вышеуказанного кредитора о включении сумм задолженности в реестр требований  кредиторов должника. 

Таким образом, при наличии неисполненных денежных обязательств перед своими  кредиторами должник безвозмездно передал в дар ликвидное недвижимое имущество  (транспортное средство) лицу, не являющемуся, по утверждению ответчиков по сделке,  заинтересованным по отношению к должнику. 

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела, имеющиеся доказательства в  соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их  совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что в действиях ФИО1  и ФИО2 при заключении оспариваемого договора дарения усматриваются признаки  недобросовестности ввиду безденежного характера сделки. Суд приходит к выводу о том,  что документы, представленные ФИО2 и ФИО8 (договор займа от  02.09.2014г., договор уступки права требования (цессии) от 27.07.2016г., расписка от 12  сентября 2016г. с надписью об исправлении года с 2016 на 2017), являются попыткой  указанных лиц и должника обосновать безвозмездное получение в дар транспортного  средства. 

При этом, суд обращает внимание, что в самом договоре дарения от 15.09.2017г. нет  никакого упоминания и никакой ссылки на заемные обязательства, во исполнение которых  он был заключен, в то время как на дату его составления, согласно позиции ФИО2 и  представленных ею доказательств в обоснование своей позиции, уже была составлена  расписка от 12 сентября 2016г. с надписью об исправлении года с 2016 на 2017 и  существовали обязательства по договору займа от 02.09.2014г. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что оспариваемая сделка направлена на  причинение вреда имущественным правам кредиторов должника, направлена на уменьшение  имущества должника и вывод ликвидных активов, в связи с чем подлежат признанию  недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и ст. 10 ГК РФ

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений;  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются  арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в  соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Суд приходит к выводу, что в данном случае финансовым управляющим должника  представлены доказательства наличия совокупности всех обстоятельств, на которые указано  в разъяснениях, изложенных в п. п. 5, 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 23.12.2010г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с  применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  Указанные доводы конкурсного управляющего ФИО2 не опровергнуты. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все, что было  передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств  перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в  соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае  невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен  возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а  также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с  положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного  обогащения. 

При таких обстоятельствах, заявление финансового управляющего должника об  оспаривании сделки с ФИО2 и применении последствий  недействительности сделки следует признать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 


Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 60, 61.1., 61.2., 61.8., 213.32 ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 65, 71, 75, 184-186, 223 АПК РФ, Арбитражный суд  города Москвы 

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств и вызове свидетеля  отказать. 

Заявление финансового управляющего должника об оспаривании сделки  удовлетворить. 

Признать недействительным договор дарения транспортного средства № б/н от 15  сентября 2017г., заключенный между ФИО1 и ФИО2. 

Применить последствия недействительности сделки.

Обязать ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес регистрации: г.Москва)  возвратить в конкурсную массу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место  рождения: г. Москва) транспортное средство БМВ X4 XDRIVE20I, год выпуска 2016г., VIN  <***>, Г/Н У910ТХ777, цвет: черный. 

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета расходы по  уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей. 

Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  (Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты изготовления  судебного акта в полном объеме. 

Председательствующий - судья А.А. Пешехонова