ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № А43-26073/18 от 14.09.2020 АС Нижегородской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А43-26073/2018

резолютивная часть определения объявлена 14.09.2020,

полный текст определения изготовлен 16.09.2020

г. Нижний Новгород 16 сентября 2020 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Красильниковой Е.Л. (шифр дела 38-75/11), при ведении протокола секретарем судебного заседания Крининой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Победитель" (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1 к ФИО2 (ИНН <***>) о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки,

при участии сторон:

от конкурсного управляющего - ФИО3, доверенность от 10.01.2019 сроком действия один год,

от ФИО2 - ФИО4 доверенность от 14.01.2019 сроком действия три года,

3 лицо, АО "ВЭБ-Лизинг" - не явилось,

у с т а н о в и л:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Победитель " (далее - ООО "Победитель", должник) в Арбитражный суд Нижегородской области обратился конкурсный управляющий ФИО1 с заявлением к главе крестьянского фермерского хозяйства ФИО2 о признании договора уступки № Р14-25296-ДУ от 16.03.2017, заключенного между ООО "Победитель", ГКФХ ФИО2, АО "ВЭБ-Лизинг" недействительным, взыскании 2 715 438,79 рублей.

В обоснование заявления конкурсный управляющий указывает на совершение сделки в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ), совершение сделки при злоупотреблении правом и прикрывающая договор дарения (статьи 10,167, п.2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании конкурсный управляющий доводы заявления поддержал в полном объеме.

Представитель ФИО2 - ФИО4, действующая на основании доверенности, с заявлением не согласна, указывая на то, что остаток задолженности ФИО2 по договору уступки права требования с учетом платежей третьих лиц, имевшего место взаимозачета между сторонами и за вычетом пеней и иных неисполненных обязательств составляет 37 377 рублей, что является незначительным. Более подробные доводы изложены в отзыве.

3 лицо, АО "ВЭБ Лизинг", извещенное о месте и времени рассмотрения дела, не явилось, явку представителя не обеспечило, в связи с чем арбитражный рассматривает заявление конкурсного управляющего в отсутствие 3 лица.

Заслушав доводы лиц, участвующих в обособленном споре, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, арбитражный суд пришел к следующему.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 18.03.2019 г. ООО "Победитель" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

20.08.2014 между ООО "Победитель" (лизингополучатель) и АО "ВЭБ Лизинг" (лизингодатель) заключен договор лизинга №Р14-25296-ДЛ, по условиям которого лизингодатель на условиях согласованного с лизингополучателем договора купли-продажи обязуется приобрести в собственность у выбранного лизингополучателем продавца имущество, указанное в Спецификации предмета лизинга, которое обязуется предоставить лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, с правом последующего приобретения права собственности.

Согласно п. 1 дополнительного Соглашения к договору лизинга № Р14-25296-ДЛ от 20.08.2014 года между ООО "Победитель" и АО "ВЭБ Лизинг" предметом лизинга является автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4MATIC, год выпуска 2014, VI.N №WD01668561Л446965.

16.03.2017 между ООО "Победитель" (цедент), ИП ГКФХ ФИО2 (цессионарий) был заключен договор уступки №Р14-25296-ДУ, в соответствии с которым цедент уступает, а цессионарий принимает права и обязанности по Договору лизинга №Р14-25296-ДЛ от 20.08.2014 года, заключенному между цедентом и лизингодателем - ОАО "ВЭБ-Лизинг", в объеме, существующем на момент заключения договора.

В соответствии с п. 3.1 Договора в счет уступаемых прав и обязанностей цессионарий производит оплату договорной суммы, которая составляет не менее 1000,00 рублей.

Актом приема-передачи от 16.03.2017 года ТС передано ИП ГКФХ ФИО2

Согласно договору купли-продажи №Р14-25296-ДВ от 17.05.2017 года ИП ГКФХ ФИО2 выкупила у АО "ВЭБ-Лизинг" ТС по выкупной стоимости 217 703,23 рублей, с учетом графика платежей, предусмотренного дополнительным соглашением от 17.05.2017 года (т.1 л.д.28).

По передаточному акту от 17.05.2017 АО "ВЭБ Лизинг" передал ФИО2 транспортное средство.

Расценивая договор уступки прав незаконным, совершенным при неравноценном встречном исполнении обязательств, которая заключается в том, что стоимость уступленных прав требования по данным не была выплачена, при переходе прав по договору лизинга к ИП ГКФХ ФИО2 безвозмездно, фактической стоимостью более 3 млн. руб. за 217 703,23 рублей, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Производство по делу о банкротстве ООО "Победитель" возбуждено 18.07.2018; спорная сделка (16.03.2017) совершена в период в течение трех лет до принятия заявления о признании банкротом, в связи с чем сделка может быть оспорена на основании п.2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 111.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" даны разъяснения о том, что п.2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

в силу этой нормы для признания сделки недействительной поданному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

- сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

- в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

- другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом п.7 настоящего Постановления).

Понятие вреда имущественным нравам кредиторов закреплено в абзаце 35 статьи 2 Закона о банкротстве, согласно которому под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствамдолжника за счет его имущества. Указанные обстоятельства имеют место в результате заключения и исполнения первого и второго договоров купли-продажи.

В силу пункта 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

ООО "Победитель" на момент совершения сделок отвечало признакам неплатежеспособности и являлось неплатежеспособным.

Указанное подтверждается выводами конкурсного управляющего, отраженных в Анализе финансового состояния ООО "Победитель" за период с 01.01.2015 по 01.01.2018 года.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника. Согласно Анализу финансового состояния должника значение коэффициента как на 01.01.2015 г. так и на 01.01.2018 г. равно нулю, т.е. предприятие было не в состояние немедленно выполнить свои текущие обязательства в связи с отсутствием денежных средств на счетах и в кассе.

26.04.2016 в Арбитражный суд Нижегородской области обращалось ООО "Стройагрокомплект" с заявлением о признании ООО "Победитель" банкротом. Определением от 08.06.2016 по делу №А43-10551/2016 производство по делу прекращено в связи с тем, что задолженность общества, признанной сельскохозяйственной организацией была менее 500 000 рублей.

По состоянию на 06.08.2015 имелось решение Третейского суда по делу № Т13-18\07\2015-А по заявлению ООО "СтройАгроКомплект" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании с ООО "Победитель" 450 000 руб. (определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-23480\2015 от 09.10.2015 о выдаче исполнительного листа).

Таким образом, наличие указанных судебных актов свидетельствует о прекращении исполнения обязательств перед кредиторами в связи с неплатежеспособностью должника, что к дате совершения оспариваемых сделок 05.10.2015 года было очевидным, эти сведения были размещены в открытых источниках (картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах) определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов. Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 01.01.2018 г. снизился по сравнению с положением на 01.01.2015 г. на 4.705 и составил -5.539. Значение коэффициента отрицательное, что говорит о том, что собственных средств предприятия не хватает лаже на покрытие внеоборотных активов.

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах организации и определяется в процентах как отношение просроченной кредиторской задолженности к совокупным пассивам. За период с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 г. доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах предприятия увеличилась с 4.36% до 6.96%, что свидетельствует об ухудшении состояния задолженности перед кредиторами и увеличении 'бесплатных' источников покрытия потребности предприятия в оборотных активах.

Отношение дебиторской задолженности к совокупным активам определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к совокупным активам организации. Значение показателя на 01.01.2015 г. составляло 0.087 и за анализируемый период увеличилось на 0.244, т.е. на 01.01.2018 г. состояние расчетов с дебиторами за период ухудшилось и можно сделать вывод о снижении ликвидности активов в целом из-за состояния дебиторской задолженности.

Таким образом, на 05.10.2015 года ООО "Победитель" отвечало признакам неплатежеспособности.

Сделка была совершена с заинтересованным лицом.

Заинтересованность ФИО2 по отношению к ООО "Победитель" на момент совершения оспариваемых сделок носила прежде всего фактический характер, поскольку именно ФИО2 непосредственно или через своего мужа (Навешана A.M. оказывала влияние на принимаемые должником и его директором решения, в том числе относительно отчуждения ФИО2 вышеуказанных объектов недвижимости по оспариваемым сделкам.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6) указала следующее.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о банкротстве через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Доказывание фактической аффилированности, при этом, не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Эти выводы подтверждаются следующим:

1) ФИО2 является супругой ФИО5, ФИО6 и ФИО7 проживают и состоят на регистрационном учете по одному и тому же адресу: 606309, Нижегородская область. <...>; ФИО7 является представителем ИП ФИО8 КФХ ФИО2 на основании доверенности от 03.10.2016 года.

Согласно данных программы "Спарк Интерфакс", основанных на ЕГРЮЛ, ФИО9 являлся директором ООО "Победитель" с 01.02.2013 года по 15.01.2014 года; ФИО10 являлся директором ООО "Победитель" с 15.01.2014 года по 21.09.2015 года; ФИО9 являлся участником ООО "Победитель" с 01.02.2013 года по 15.01.2014 года с долей в размере 2 500 рублей или 20 %; ФИО10 являлся директором ООО "Победитель" с 15.01.2014 года по 21.09.2015 года с долей в размере 12 500 рублей или 89.29 %.

ФИО9, ФИО10 и ФИО2 являются поручителями и затогодателями по договорам залога, поручительства, заключенным в кредитных организациях в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ООО "Победитель".

Из анализа выписок по расчетным счетам ООО "Победитель" в ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк" следует, что вышеуказанные лица были активными участниками финансовых операций с данной организацией, являются ее дебиторами и по настоящее время. Действовавший до введения процедуры конкурсного производства руководитель и участник ООО "Победитель" ФИО11 занимал пассивную позицию относительно взыскания задолженностей с ФИО9, ФИО10 и ФИО2

В преддверии банкротства ООО "Победитель" наиболее ликвидное имущество общества было отчуждено по договорам купли-продажи в пользу ФИО12 Договоры купли-продажи в настоящее время являются объектом оспаривания конкурсным управляющим ФИО1

Установленные факты и обстоятельства свидетельствуют о том, что между указанными лицами не только существует юридическая аффилированность в силу положений статьи 19 Закона о банкротстве, но и фактическая аффилированность.

Стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника.

Согласно анализу финансового состояния ООО "Победитель", выполненному временным управляющим ФИО13, в рассмотренный период с 01.01.2015 года по 01.01.2018 года, в результате анализа активов ООО "Победитель" за проверяемый период было установлено, что за анализируемый период уровень внеоборотных средств снизился более чем в два раза. Стоимость основных средств на 31.12.2017 года составила 6 938 тыс. руб. Закупочная стоимость транспортного средства составила более 3,5 млн. рублей, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов должника.

Отчуждение не имеющей недостатков недвижимости по цене, заниженной многократно, не могло не породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота - покупателя и продавца в данном случае сомнений относительно правомерности отчуждения . Аналогичный подход сформирован судебной практикой и отражен в определении судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 308-ЭС16-11018.

Действия директора должника ФИО14 очевидно свидетельствовали о том, что он не руководствовался интересами возглавляемой им организации и преследовал цель вывода ликвидного имущества.

Поэтому покупатель, проявляя обычную степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку обстоятельств, при которых общество за почти символическую цену продает объекты недвижимости производственного назначения, являющиеся средством производства для осуществления основной уставной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции. Покупатель ие мог не осознавать то, что сделки с такой ценой, а также сделки без предоставления встречного исполнения нарушают права и законные интересы кредиторов, справедливо рассчитывающих на удовлетворение их требований за счет равноценного денежного эквивалента, полученного от реализации недвижимости.

Кроме того, по общему правилу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и пункта 7 Постановления № 63 заинтересованность (фактическая аффилированность) свидетельствует о наличии презумпции осведомленности аффилированного контрагента о неплатежеспособности должника.

В соответствии со статьей 665 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование.

Статьей 19 Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" установлено, что договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных договором лизинга.

В результате совершения спорной сделки ООО "Победитель" лишилось права аренды и выкупа имущества по договору лизинга, получив неравноценное встречное исполнение по сделке.

Цена но договору была установлена лишь формально, так как стоимость была установлена в размере 1000 руб., оплата в полном объеме не произведена по настоящее время, по истечении более 2-х лет.

В результате совершения указанной сделки образовалось неравноценное встречное исполнение, так как ООО "Победитель" в результате совершения сделки лишилось права владения и пользования транспортными средствами с возможностью их выкупа, фактически безвозмездно по символической стоимости в 1000 рублей.

Вместе с тем, в материалы дела ответчиком представлены письма - распоряжения ООО "Победитель" за подписью директора ФИО11 в адрес ФИО2 о перечислении последней в счет будущей купли-продажи автомобиля Mercedes-Benz GL 400 4MATIC оплаты задолженности общества перед поставщиками - ИП ФИО15, ООО "Дальнеконстантиновская сельхозхимия" за химсредства; ЗАО "Промэкспорт" за машинное масло; ООО "Агро-Ойл" за ГСМ; ЗАО "Промэкспорт-плюс" за машинное масло; АО "Россельхозбанк" с назначением платежа "оплата просроченной кредиторской задолженности по кредитному договору № 133903\0060 от 29.11.2013 в общей сумме 649 583,00 рублей.

Оплата ФИО2 задолженности ООО "Победитель" перед контрагентами последнего в сумме 649 583,00 рублей в счет оплаты договора купли-продажи автомобиля подтверждена представленными платежными поручениями.

Одновременно, в период с 29.01.2016 по 21.02.2017 по письму ООО "Победитель" № 10 от 11.02.2016 ФИО2 оплачено лизинговой компании 1 583 000 рублей - ежемесячная плата по договору лизинга за ООО "Победитель" с правом последующего выкупа.

16.03.2016 между ООО "Победитель" и ФИО2 заключено соглашение о расчетах о проведении расчетов в связи с заключением 16.03.2017 договора уступки № Р14-25296-ДУ к договору лизинга № Р14-25296-ДЛ от 20.08.2014.

Согласно условий соглашения о расчетах стороны договорились, что цена переуступленных прав по договору лизинга составляет 2 232 583,00 рублей (п.1). В счет оплаты по договору уступки (перенайма) ООО "Победитель" засчитывает ФИО2 сумму лизинговых платежей в размере 1 583 000 рублей (п.2). В счет оплаты по договору уступки (перенайма) ООО "Победитель" засчитывает ФИО2 оплаченные ФИО2 денежные средства в пользу третьих лиц за ООО "Победитель" согласно распорядительных писем на сумму 649 583,00 рублей (п.3).

С учетом проведенных выплат, арбитражным судом исчислено сальдо встречных расчетов по договору лизинга на дату уступки прав требования, размер которых составил 482 855,79 рублей в пользу лизингополучателя в порядке, предусмотренным п.3.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" (далее - Постановление № 17).

Согласно договору купли-продажи №Р14-25296-ДВ от 17.05.2017 года ИП ГКФХ ФИО2 выкупила у АО "ВЭБ-Лизинг" транспортное средство по выкупной стоимости 217 703,23 рублей с учетом графика платежей, предусмотренного дополнительным соглашением от 17.05.2017 года.

Таким образом, договор лизинга №Р14-25296-ДЛ от 20.08.2014 г. был прекращен, возможность восстановления прав и обязанностей по договору лизинга утрачена.

В соответствии со статьей 665 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование.

Статьей 19 Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" установлено, что договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных договором лизинга. Неисполнение лизингополучателем обязательства по оплате лизинговых платежей является основанием для расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга лизингодателю, который является собственником имущества.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3-3.5 Постановления № 17 расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно влечь за собой получение лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в котором он находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ).

В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине допущенной лизингополучателем просрочки в оплате не должно приводить к освобождению лизингополучателя от обязанности по возврату финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков (статья 15 ГК РФ), а также иных предусмотренных законом или договором санкций.

В связи с этим расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой согласно следующим правилам.

Если полученные лизингодателем от лизингополучателя платежи (за исключением авансового) в совокупности со стоимостью возвращенного ему предмета лизинга меньше доказанной лизингодателем суммы предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а также убытков лизингодателя и иных санкций, установленных законом или договором, лизингодатель вправе взыскать с лизингополучателя соответствующую разницу.

Если внесенные лизингополучателем лизингодателю платежи (за исключением авансового) в совокупности со стоимостью возвращенного предмета лизинга превышают доказанную лизингодателем сумму предоставленного лизингополучателю финансирования, платы за названное финансирование за время до фактического возврата этого финансирования, а также убытков и иных санкций, предусмотренных законом или договором, лизингополучатель вправе взыскать с лизингодателя соответствующую разницу.

Размер финансирования, предоставленного лизингодателем лизингополучателю, определяется как закупочная цена предмета лизинга (за вычетом авансового платежа лизингополучателя) в совокупности с расходами по его доставке, ремонту, передаче лизингополучателю и т.п.

Плата за предоставленное лизингополучателю финансирование определяется в процентах годовых на размер финансирования. Если соответствующая процентная ставка не предусмотрена договором лизинга, она устанавливается судом расчетным путем на основе разницы между размером всех платежей по договору лизинга (за исключением авансового) и размером финансирования, а также срока договора.

Таким образом, обязательным условием для вывода о том, причинен либо не причинен ущерб кредиторам в связи с передачей прав и обязанностей по договору лизинга, необходимо установить стоимость предмета лизинга на момент его передачи и исходя из этого определить баланс прав и обязанностей лизингополучателя (должника) на момент заключения договора.

В рамках рассмотрения заявления по ходатайству конкурсного управляющего была назначена и проведена судебная экспртиза на предмет определения рыночной стоимости транспортного средства на 16.03.2017.

Проведение экспертизы поручено ООО "Коллегия судебных экспертов".

Согласно заключения эксперта № 415-12\19 от 20.03.2020 рыночная стоимость транспортного средства на момент уступки прав требования составляла 2 908 433 рублей. Выводы экспертизы сторонами не оспорены.

Соответственно, расчеты произведены по следующей формуле:

Формула расчета сальдо встречных обязательств ФР = (Ф + ПФ + Пр) - (Ппол + СР),

где:

ФР - финансовый результат;

Ф - размер предоставленного финансирования (сумма по ДКП (включая НДС) за вычетом аванса (включая НДС));

ПФ - плата за финансирование, которую Лизингодатель должен получить до даты реализации или до истечения разумного срока на реализацию;

Пр - общая сумма пени, расходы по хранению, транспортировке, монтажу/демонтажу ПЛ, страховке, начисленные штрафы, и иные убытки ЛД, связанные с расторжением ДЛ Ппол - полученные от ЛП платежи (за вычетом аванса).

СР - стоимость ПЛ на момент совершения сделки (в том числе НДС).

Расчеты произведены исходя из следующих вводных данных: 3 202 578,73 рублей - закупочная цена предмета лизинга, 804 051,68 рублей - авансовый платеж лизингополучателя, 4 651 811,34 рублей - общий размер платежей по договору лизинга, 2 398 527,05 рублей - размер финансирования, 36 месяцев - срок выплаты по графику платежей, 111 986,97 рублей - сумма единовременного платежа (сумма всех лизинговых платежей за исключением выкупной стоимости и авансового платежа разделенная на 34 месяца), 2 908 433 рублей - стоимость предмета лизинга на дату уступки прав требования, 3 447 028,84 рублей - сумма внесенных лизинговых платежей (общий размер платежей по договору лизинга за вычетом авансового платежа, а также перешедшей новому лизингополучателю задолженности в размере 400 371,24 рублей).

ПФ = ( (4651811,34 - 804051,68) - (3202578,73 - 804051,68)/ ((3202578,73 -804051,68)*1096) ) * 365 * 100 = 20,12 %

Размер финансирования составляет 2 398 527,05 рублей, Плата за финансирование, согласно указанному расчету, составила 20,12% годовых. Плата за финансирование в период с даты заключения договора лизинга (20.08.2014) по дату совершения спорной сделки (16.03.2017) соответственно составит:

Размер

финансирования

Период предоставления финансирования

Формула с учетом размера платы за финансирование в процентах годовых

Плата за финансирование

Сумма платы за финансирование

с

по

дней

2 398 527,05

20.08.2014

31.12.2015

499

2 398 527,05 х 499 / 365 х 20.12%

+ 659 751,34

= 659 751,34 р.

2 398 527,05

01.01.2016

31.12.2016

366

2 398 527,05 х 366 / 366 х 20.12%

+ 482 583,64

= 1 142 334,98 р.

2 398 527,05

01.01.2017

16.03.2017

75

2 398 527,05 х 75 / 365 х 20.12%

+ 99 161,02 р.

= 1 241 496,00 р.

Сумма платы за финансирование на момент совершения сделки: 1 241 496,00 руб.

Размер финансирования: 2 398 527,05 руб.

Итого формула финансового результата с полученными значениями имеет следующий вид:

ФР = ((3202578,73-804051,68) + 1 241 496,00 + Пр) - (3447028,84 + 2 908 433) = - 2 715 438,79 рублей.

Таким образом, сальдо встречных расчетов по договору лизинга на дату уступки прав требования с учетом оплаченных ФИО2 денежных средств составило 482 855,79 рублей (2 715 438,79 - 1 583 000 - 649 583).

С учетом произведенного расчета полученное лизингодателем от лизингополучателя по договору больше того, что он был вправе получить по договору лизинга. У лизингодателя имеется неосновательное обогащение в размере 482 855,79 рублей.

Таким образом, последствием недействительности спорной сделки будет являться взыскание с ИП ГКФХ ФИО2 482 855,79 рублей согласно сальдо встречных расчетов по договору лизинга, как лица, получившего неосновательное обогащение в размере указанной суммы в результате приобретения прав и обязанностей по договору лизинга.

Конкурсный управляющий просит признать договор уступки прав недействительным, совершенным при злоупотреблении правом (статья 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление нравом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 статьи 10 ГК РФ. суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2).

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено: положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского нрава (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданкого кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Анализируя с позиции статьи 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства и поведение участников гражданского оборота, арбитражный суд пришел к выводу о совершении сделки при злоупотреблении правом, о чем свидетельствует следующее:

- договор заключен "безвозмездно" с формальным установлением стоимости прав, что привело к уменьшению активов должника и безосновательному получению выгоды ИП ГКФХ ФИО2;

- отсутствует какая-либо экономическая целесообразность в уступке прав по договору лизинга;

- сторонами не согласованы какие-либо штрафные санкции в отношении ИП ГКФХ ФИО2, отсутствует обеспечение обязательства ООО "Победитель" не установлен срок и график оплаты обязательства;

- договор уступки № Р14-25296-ДУ от 16.03.2017 привел к причинению ущерба имущественным правам кредиторов ООО "Победитель".

- должник лишился имущества, за счет которого могло произойти погашение требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, что негативно повлияло на соразмерность удовлетворения требований кредиторов.

Такое поведение ООО "Победитель" и ИП ГКФХ ФИО2 не является ожидаемым от любого участника гражданского оборота, является отклонением от добросовестного поведения.

Конкурсный управляющий указывает на то, что договор уступки является притворной сделкой, прикрывающей дарение между коммерческими организациями.

Согласно пункту 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом, ничтожна. В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно.

К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).

Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях. Например, при установлении того факта, что стороны с целью прикрыть сделку на крупную сумму совершили сделку на меньшую сумму, суд признает заключенную между сторонами сделку как совершенную на крупную сумму, то есть применяет относящиеся к прикрываемой сделке правила.

Прикрываемая сделка может быть также признана недействительной по основаниям, установленным ГК РФ или специальными законами.

По условиям оспариваемых сделок ООО «Победитель» уступило ИП ГКФХ ФИО2 права и обязанности по договору лизинга.

Требования были уступлены по символической стоимости в 1000 рублей.

В нормальных хозяйственных отношениях такая сделка не имеет экономической целесообразности, за исключением случаев, когда участниками сделки являются недобросовестные лица.

На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.

По смыслу названного разъяснения могут оспариваться в качестве неравноценных в том числе сделки, стороны которых заведомо рассматривали условие о размере стоимости предоставления контрагента должника как фиктивное, заранее осознавая, что оно не будет исполнено в полном объеме. По сути, такое условие соглашения о полном размере стоимости прикрывает (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) собою условие о фактической (меньшей) стоимости предоставления контрагента, и содержание прикрываемого условия охватывается волей обеих сторон сделки.

Указанные выше обстоятельства, а также поведение сторон сделок очевидно свидетельствуют о направленности их воли исполнить договор при неравноценном встречном предоставлении, то есть ИП ГКФХ ФИО2 не имела воли на выплату экономически обоснованной стоимости уступленных прав, хотя ей были получены права владения и пользования дорогостоящим транспортным средством с правом его дальнейшего выкупа, которым она воспользовалась в кратчайшие сроки.

Изначально получение встречного исполнения не предполагалось, поскольку ООО "Победитель" самостоятельно не обращалось к ИП ГКФХ ФИО2 с требованием об оплате задолженности.

Согласно пункту 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации" при выяснении эквивалентности размеров переданного права (требования) и встречного предоставления необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела. В частности, должны учитываться: степень платежеспособности должника, степень спорности передаваемого права (требования), характер ответственности цедента перед цессионарием за переданное право (требование) (ответственность лишь за действительность права (требования) или также и за его исполнимость должником), а также иные обстоятельства, влияющие на действительную стоимость права (требования), являющегося предметом уступки. Суду надлежит при оценке несоответствия размера встречного предоставления за переданное право объему последнего исходить из конкретных обстоятельств дела, свидетельствующих о действительной стоимости спорного права (требования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. В соответствии со статьей 575 ГК РФ дарение между коммерческими организациями запрещено. Соответствующие сделки являются ничтожными на основании статьи 168 ГК РФ.

В данном случае несмотря на установление номинальной стоимости отчужденных прав получение должником - первоначальным лизингополучателем равноценного встречного исполнения не предполагаюсь, такое исполнение к моменту обращения с настоящим заявлением не было получено.

Признавая договор уступки № Р14-25296-ДУ от 16.03.2017 недействительным, арбитражный суд с учетом уточненной конкурсного управляющего применяет последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 482 855,79 рублей.

Исходя из смысла пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки по правилам главы 111.1 Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

При подаче заявления конкурсному управляющему была предоставлена отсрочка в уплате госпошлины 6000 рублей. Распределяя судебные издержки в части госпошлины и оплаты экспертизы, арбитражный суд относит их на ответчика.

Руководствуясь статьей 61.2 Закона о банкротстве, статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

признать договор уступки № Р14-25296-ДУ от 16.03.2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Победитель" ИП ГКФХ ФИО2 недействительным.

Взыскать с ИП КГФХ Раджави ЗадиныРевазовны в пользу общества с ограниченной ответственностью "Победитель" 482 855,79 рублей и госпошлину в федеральный бюджет 6 000 рублей.

В остальной части конкурсному управляющему ООО "Победитель" ФИО1 отказать.

Определение может быть обжаловано в Первый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 10 дней.

Судья Е.Л.Красильникова