Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва Дело № А40-228333/21-14-1721
Резолютивная часть объявлена 17 декабря 2021 г.
Дата изготовления решения в полном объеме 10 января 2022 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи Лихачевой О.В. (единолично)
рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ,
дело по иску СПАО "Ингосстрах" (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к ответчику ООО "Миракс" (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании в связи с ДТП от 25.07.2020 г. при участии ТС "Land Rover Range Rover" г/н <***> и "Hyundai Solaris" г/н ОН 472 77, суммы ущерба в порядке суброгации в размере 188 493,06 руб., расходов на оплату юридических услуг в размере 3 500 руб.
без вызова сторон
УСТАНОВИЛ: СПАО "Ингосстрах" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Миракс" о взыскании в связи с ДТП от 25.07.2020 г. при участии ТС "Land Rover Range Rover" г/н <***> и "Hyundai Solaris" г/н ОН 472 77, суммы ущерба в порядке суброгации в размере 188 493,06 руб., расходов на оплату юридических услуг в размере 3 500 руб.
Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ.
17 декабря 2021 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.
22 декабря 2021 г. в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление истца о составлении мотивированного решения.
ООО "Миракс" заявило ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.
В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:
1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;
2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;
3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, указанные в части четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, части 5 статьи 227 АПК РФ (например, необходимость выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств), могут быть выявлены как при принятии искового заявления (заявления) к производству, так и в ходе рассмотрения этого дела.
В случае выявления таких обстоятельств суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, и указывает в нем действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий (часть пятая статьи 232.2 ГПК РФ, часть 6 статьи 227 АПК РФ). Такое определение не подлежит обжалованию.
Указанное определение может быть вынесено в том числе по результатам рассмотрения судом ходатайства участвующего в деле лица, указавшего на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 части четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, пунктами 1 – 3 части 5 статьи 227 АПК РФ. Данное ходатайство может быть подано до окончания рассмотрения дела по существу.
Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, не установил наличия предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.
Ответчиком представлен отзыв, в котором он против иска возражает.
Исследовав все представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу о необоснованности требований истца и отказе в удовлетворении исковых требований в силу следующих обстоятельств.
В обоснование заявленных требований истец указал, что 25.07.2020 имело место ДТП, в результате которого были причинены механические повреждения транспортному средству "Land Rover Range Rover" г/н <***> и застрахованному на момент аварии в СПАО "Ингосстрах" по полису AI 127615693.
СПАО "Ингосстрах" по данному страховому случаю выплатило страховое возмещение в размере 188 493,06 руб.
Истец указывает, что согласно административному материалу, водитель транспортного средства "Hyundai Solaris" г/н ОН 472 77, нарушил п. 8.4 ПДД РФ, что привело к ДТП.
Согласно сведениям истца собственником ТС "Hyundai Solaris" г/н ОН 472 77, нарушившего ПДД РФ, является ООО "Миракс".
Отмечает, что на момент ДТП гражданская ответственность ООО "Миракс" (собственник ТС) не была застрахована (по информации РСА полис ОСАГО причинителя вреда прекратил действие на момент ДТП).
В связи с чем, истцом была выплачена сумма ущерба в размере 188 493,06 руб., за взысканием которой в порядке суброгации он обращается в настоящий момент к ответчику.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего.
Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если его право не было бы нарушено (упущенная выгода).
Для наступления ответственности, установленной правилами названной статьи, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействий), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшим у заявителя убытками, а также размер убытков.
При этом для взыскании убытков, лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать весь указанный фактический состав. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности не влечет удовлетворение иска.
Кроме того, в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.
По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).
По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.
Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ).
Таким образом, как и любая форма гражданско-правовой ответственности, возмещение убытков является результатом правонарушения и имеет место только тогда, когда поведение должника носит противоправный характер. При этом, юридическое значение имеет только прямая (непосредственная) причинная связь между противоправным поведением должника и убытками кредитора. Прямая (непосредственная) причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой ответственности.
То есть для взыскания убытков, лицо, чье право нарушено, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обстоятельства, наличие причинной связи между допущенными нарушениями и возникшими убытками в размере убытков.
Истцом не учтено положение п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" о том, что право регрессного требования может быть предъявлено страховщиком только к лицу, причинившему вред.
Ответчик с исковыми требованиями не согласился, представил отзыв на исковое заявление, в соответствии с которым просил суд отказать в удовлетворении исковых требований на основании следующего.
Так, виновным в спорном ДТП признан водитель автомобиля "Hyundai Solaris" г/н ОН 472 77, гражданин ФИО1, который привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 руб.
ТС "Hyundai Solaris" г/н ОН 472 77 на основании договора аренды ТС без экипажа № 083-0419-1 от 13.07.2020 г. находилось во владении и пользовании гражданина ФИО1
Указанное обстоятельство подтверждается актом приема-передачи ТС от 13.07.2020 г., анкетой о проведении собеседования с водителем ФИО1, порядком списания арендной платы, выпиской из программы "Яндекс.Такси" по списанию арендной платы с ФИО1 посредством безналичного расчёта с участием "Яндекс.Такси" о выполнении заказов, отчетом о транзакциях по списанию арендной платы с ФИО1 посредством безналичного расчёта, актом возврата (приема-передачи) ТС от 16.11.2020 г. от ФИО1 к ООО "Миракс".
Учитывая императивность нормы в ст. 648 ГК РФ устанавливающей ответственность именно Арендатора за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, суд приходит к выводу об отсутствии ответственности ответчика за причиненный вред.
В силу ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В соответствии с разделом 2 п. 1, ст. 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", где отмечено, что под владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности).
Следовательно, арендатор транспортного средства (без экипажа) по отношению к третьим лицам по существу обладает статусом владельца транспортного средства, который и несет ответственность за причинение вреда, в том числе в случае совершения дорожно-транспортного происшествия с арендованным транспортным средством.
В силу п.1 статьи 1064 гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.
Согласно статье 648 гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды автомобиля без экипажа ответственность за вред, причиненный автомобилем третьим лицам, несет арендатор в соответствии с главой 59 Кодекса.
В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" также разъяснено, что если же транспортное средство было передано по договору аренды без предоставления услуг по управлению им и его технической эксплуатации, то причиненный вред подлежит возмещению самим арендатором (ст. 642 и 648 ГК РФ).
С учетом изложенного суд, приходит к выводу, что иск заявлен ненадлежащему Ответчику, что также подтверждается судебной практикой (N А40-150532/20-63-1 127, от 3 декабря 2020 г.; N А40-150409/20-52-1; N 09АП-17023/2020, N 09АП-15120/2015- ГК, N А40-3 1 1357/19-34-2268, N 09АП-15051/2013, N 09АП-65604/2017, N 09АГ1- 26039/2014, N А40-159119/13-14-1512, N 33-46373).
Таким образом, исковые требования не подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина и судебные расходы относятся на истца.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении ходатайства ООО "Миракс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о рассмотрении дела по общим правилам искового производства - отказать.
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.
По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.
Судья: О.В. Лихачева