ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № 33-817/13 от 28.03.2013 Курганского областного суда (Курганская область)

                                                                                                                                                                                                                            Главная     О суде     Правовая основа     Документы суда     Судебное делопроизводство     Справочная информация     Кадровое обеспечение     Противодействие коррупции     Судейское сообщество     Суды Курганской области     УСД Курганской области     Медиация     Пресс-служба     Обращения граждан     Ваше мнение о сайте                                                                                                                            


                                                                                                                                                            </form>


                                                                                                                                                            Конституционный Суд РФ

Верховный Суд РФ

Высший Арбитражный Суд РФ

Судебный департамент при Верховном Суде РФ

Официальный интернет-портал правовой информации

                                                                                                                                                                                    A                                                                        A                                                                     A                                                        

                                                                                                                                                                                                Просмотр документа





Судья Боровинских Т.Ф. Дело № 33-817/2013 г.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда в составе:

судьи-председательствующего Бурматовой Н.В.,

судей Литвиновой И.В., Прасол Е.В.,

при секретаре судебного заседания Комогоровой Е.М.

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Кургане 28 марта 2013 года гражданское дело по иску ООО «Восторг» к ФИО1, ФИО2 о взыскании ущерба, причиненного недостачей товарно-материальных ценностей

по апелляционной жалобе ФИО1 на решение Катайского районного суда Курганской области от 29 января 2013 года, которым постановлено:

«Исковые требования ООО «Восторг» к ФИО3 (ФИО6) , Зараменских  о взыскании ущерба, причиненного недостачей, удовлетворить частично.

Взыскать с Зараменских  в пользу ООО «Восторг»: ущерб, причиненный недостачей, в сумме  рублей; судебные расходы, связанные с уплатой госпошлины, в размере  и  за услуги юриста по составлению искового заявления. Всего взыскать с ФИО2

Взыскать с ФИО3 (ФИО6)  в пользу ООО «Восторг»: ущерб причиненный недостачей в сумме ; судебные расходы, связанные с уплатой госпошлины, в размере  и ) рублей за услуги юриста по составлению искового заявления. Всего взыскать с ФИО4

Заслушав доклад судьи областного суда Прасол Е.В. об обстоятельствах дела, пояснения ФИО1, поддержавшей доводы апелляционной жалобы, пояснения представителя ООО «Восторг» ФИО5, полагавшей доводы апелляционной жалобы не подлежащими удовлетворению, судебная коллегия

установила:

ООО «Восторг» обратилось в Катайский районный суд Курганской области с исковыми требованиями к ФИО1, ФИО2 о возмещении ущерба. В ходе рассмотрения дела исковые требования были увеличены, в обоснование иска представитель истца указала, что  заключила с ответчиками трудовые договоры, в соответствии с которыми, они были приняты на работу в ООО «Восторг» в качестве продавцов. Также с ответчиками были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. Ответчики работали в магазине, расположенном в , сменяя друг друга через два дня.

По результатам инвентаризации, проведенной 12 февраля 2012 г., в магазине была выявлена недостача на сумму  Продавец ФИО2 подписала сличительную ведомость по результатам инвентаризации, а ФИО1 от подписи отказалась без объяснения причин. Сумму недостачи продавцы не выплатили. В сличительной ведомости указана сумма недостачи  как «долги населения». Это означает, что продавцы отпускали товары населению в долг без фактической оплаты, под запись в соответствующих журналах. В связи с чем директор ООО «Восторг» взыскала с продавцов ., сумма в размере  ответчиками не выплачена. Как следует из записей в указанных журналах ФИО1 передала в долг населению товары на сумму  ФИО2 – . ФИО1 уволилась , ФИО2 - , выплатив в счет недостачи

Представитель истца просила взыскать с ответчика ФИО2 сумму недостачи в размере ., задолженность за проданный товар населению в долг в сумме ., расходы по уплате государственной пошлины в сумме  судебные расходы по составлению искового заявления в размере  руб.; с ответчика ФИО1 сумму недостачи в размере ., задолженность за проданный товар населению в долг в сумме ., расходы по уплате государственной пошлины в сумме ., судебные расходы по составлению искового заявления в размере  руб.

В судебном заседании представитель истца ООО «Восторг» ФИО5 на исковых требованиях настаивала. Пояснила, что ФИО2 погасила задолженность по проданным населению товарам в долг в сумме ., в связи с чем просила взыскать с неё только задолженность, установленную в результате ревизии в сумме . Со стороны ФИО1 сумма недостачи в размере . и долг за неоплаченный товар в сумме . не выплачены.

Ответчик ФИО2 признала исковые требования в части задолженности за проданный товар. Пояснила, что по её мнению недостача возникла по вине ФИО1, которая брала товары в магазине для себя и членов своей семьи. Признавала, что давала товары в долг только тем покупателям, кто имел возможность в последующем его оплатить.

В соответствии со справкой о заключении брака  ФИО6 сменила фамилию на «Хлебникова» в связи с государственной регистрацией брака с  (л.д. 84)

Катайским районным судом Курганской области 29 января 2013 г. постановлено вышеприведенное решение, об отмене которого просит в апелляционной жалобе ФИО1, считая его незаконным.

В обоснование своего несогласия с оспариваемым судебным решением в апелляционной жалобе ответчик указывает, что судом первой инстанции не было достоверно установлено, была ли выявлена недостача товарно-материальных ценностей в сумме  результате инвентаризации, проведенной 12 февраля 2012 г.

Отмечает, что для проведения ревизии истцом не были привлечены независимые ревизоры, ревизия проводилась дочерями директора ООО «Восток» -  и ., которые записывали количество и наименования товара со слов ответчиков, а затем в отсутствие ответчиков составили инвентаризационную ведомость, с правильностью которой она не согласна.

Инвентаризация производилась в короткие сроки, проверить её достоверность ответчики не могли, провести повторную инвентаризацию истец отказался. В связи с этим ФИО1 отказалась от подписи в сличительной ведомости.

Настаивает, что никогда не брала денежные средства из кассы магазина для личных нужд, а если брала товар в счет заработной платы, то записывала его в соответствующую тетрадь. Брать товар в долг им разрешала ФИО5, и не оспаривала это в суде. Допускает, что небольшая недостача могла возникнуть из-за её ошибок в расчетах, но не в таком большом размере, какой заявлен истцом. Письменное объяснение по поводу причин недостачи в ходе ревизии у неё истребовано не было.

Считает, что суд не принял во внимание, что директор ООО «Восторг» ФИО5 заключила с ней и ФИО2 договор о полной индивидуальной материальной ответственности, несмотря на то, что они работали посменно и товар в конце смены не передавали друг другу по акту. Полагает, что ФИО5 должна была заключить с ними договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, на основании статьи 245 Трудового кодекса Российской Федерации, чего сделано не было.

В связи с этим утверждает, что суд не мог достоверно установить, по чьей вине и на какую сумму возникла недостача товара, поскольку достоверных доказательств истцом не было представлено, и суд принял решение только на основании пояснений представителя истца и ФИО2, которая пояснила, что ФИО1 отпускала товар без оплаты своим родственникам, а также брала товар для своего мужа, находившегося в местах лишения свободы. Данные пояснения не подтверждены доказательствами и, по сути, являются оговором.

Полагает, что поскольку она не заключала с ООО «Восторг» договор о коллективной (бригадной) ответственности, согласно которому должна была отвечать за сохранность товара, её вина в выявленной недостаче не доказана, и оснований для взыскания с неё суммы недостачи не имеется. Указывает, что по сути, исковые требования к ней и ФИО2 предъявлены в равном размере, но конкретная вина ответчиков в выявленной недостаче судом первой инстанции не установлена.

Настаивает, что у истца отсутствовали законные основания заявлять требования о взыскании с неё суммы материального ущерба в размере ., возникшего по причине отпуска товара населению без его оплаты под запись, так как отпускать товар в долг ей и ФИО2 разрешала ФИО5 Данное обстоятельство было известно всему населению и этой возможностью все пользовались. В 2011 году ФИО5 два или три месяца запрещала отдавать товар в долг, но из-за этого в магазине уменьшился товарооборот, и она снова разрешила это делать под запись в тетради. Впоследствии, как продавцы, так и сама ФИО5, брали долги с населения, и, по мнению ФИО1, непогашенную часть долга директор ООО «Восторг» решила возложить на продавцов. Данные факты были скрыты представителем истца в судебном заседании, а суд не дал указанным обстоятельствам надлежащей оценки.

Усматривает, что взыскание с неё денежных средств в размере . является незаконным, так как после её увольнения с работы она не уполномочена брать долги с населения. Отмечает, что представитель истца по своему усмотрению разделила образовавшийся долг между нею и ФИО2, ссылаясь на их записи в «долговой тетради», хотя долги продавцы между собой не делили, а тетрадь неоднократно переписывали, и определить, кто из них конкретно выдавал товар населению без оплаты невозможно.

Ссылается на то, что перед судебным заседанием 29 января 2013 г. ставила в известность канцелярию Катайского районного суда Курганской области об отсутствии возможности явиться в судебное заседание по причине рождения ребенка , но суд уважительной причиной данное обстоятельство не признал.

Указывает, что при вынесении решения, суд не принял во внимание ее материальное положение: нахождение на иждивении двоих малолетних детей, получение пособия в размере . и . в месяц. Иных доходов не имеет, муж не трудоустроен.

Просит решение Катайского районного суда Курганской области от 29 января 2013 г. отменить, принять по делу новое решение.

Представитель истца ООО «Восторг» в возражениях на апелляционную жалобу просит отказать в её удовлетворении, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

  ФИО2, извещенная о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явилась, о причине неявки суд не уведомила, в связи с чем на основании статей 167, 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия находит возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного лица.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия областного суда находит решение подлежащим отмене по следующим основаниям.

Исходя из требований статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о законности и обоснованности решения, необходимо иметь в виду, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению. Обоснованным решение является тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Постановленное судом решение не отвечает требованиям законности и обоснованности, поскольку обстоятельства, имеющие значение для дела определены судом неправильно, допущены нарушения норм материального права.

В соответствии со статьей 232 Трудового кодекса Российской Федерации, сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Согласно статье 233 Трудового кодекса Российской Федерации, материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

Из материалов дела следует, что учредитель ООО «Восторг» ФИО5 является единственным участником общества и его единоличным исполнительным директором, имеющим право действовать от имени общества (устав л.д. 4-15, свидетельство л.д. 16, решение л.д. 17).

Между ООО «Восторг» и ФИО2, ФИО1  заключены трудовые договоры  и  соответственно, согласно которым ответчики были приняты на работу в должности продавцов ООО «Восторг» (л.д. 18,19).

Также  с ФИО2 и ФИО1 заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности (л.д. 20,21). Из пунктов 1 указанных договоров следует, что работники приняли на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного им работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. Пунктами 3 договоров предусмотрено, что определение размера ущерба, причиненного работником работодателю, а также ущерба, возникшего у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.

Приказами  от  ФИО2 и ФИО1 приняты продавцами в магазин «Восторг» в  с окладом в  руб. (л.д. 54, 55).

12 февраля 2012 г. в магазине «Восторг» проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении продавцов ФИО1 и ФИО2 (сличительная ведомость л.д. 22).

По результатам инвентаризации установлена недостача товарно-материальных ценностей в сумме . за период с 31 июля 2011 г. по 12 февраля 2012 г.

Директором ООО «Восторг» 12 февраля 2012 г. был издан приказ  о взыскании с продавцов магазина «Восторг» ФИО2 и ФИО1 ущерба, причиненного недостачей в сумме . (л.д. 32). Сумма в размере  была оплачена ФИО2 в счет погашения недостачи. К взысканию в счет недостачи с ФИО2 истцом предъявлено   с ФИО1 –

Согласно сличительной ведомости в сумму причиненного ущерба входят также долги населения за приобретенный, но неоплаченный товар в сумме 

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции, представителем истца предъявлена к взысканию с ФИО2 сумма ущерба, образовавшаяся из-за отпуска товара населению в долг в размере ., с ФИО1 –  Впоследствии, ФИО2 полностью оплатила сумму долга в указанном размере, а из суммы долга ФИО1 была исключена сумма в размере ., оплаченная должником-покупателем, в связи с чем к взысканию с данного ответчика истцом предъявлена сумма в размере

Рассматривая спор, суд удовлетворил исковые требования в части, установив обязанность ответчиков по выплате ущерба, причиненного недостачей за период с 31 июля 2011 г. по 12 февраля 2012 г., с учетом стоимости товара, проданного ФИО2 и ФИО1 населению в долг.

Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда, поскольку он сделан без установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

В интересах законности судебная коллегия считает возможным проверить решение суда первой инстанции в полном объеме (абзац 2 пункт 2 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

Согласно статье 242 Трудового кодекса Российской Федерации полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой, действительный ущерб в полном размере. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

В силу пункта 2 части 1 статьи 243 Трудового кодекса Российской Федерации материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.

Пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 52 (в редакции от 28 сентября 2010 г. № 22) «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

Случаи материальной ответственности работника в полном размере, предусмотрены в статье 243 Трудового кодекса Российской Федерации: когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу; умышленного причинения ущерба; причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда; причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом; разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

Таким образом, при разрешении спора о возмещении материального ущерба, причиненного работодателю работником, суду следует исходить из совокупности условий, при которых наступает ответственность работника по возмещению ущерба, а именно: доказанность факта причинения ущерба, действительный размер ущерба, вины работника в его причинении, противоправности деяния, совершенного работником.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, ответчики состояли в трудовых отношениях с ООО «Восторг» в должностях продавцов и исполняли трудовые обязанности в магазине «Восторг», находящемся в .

В силу статьи 245 Трудового кодекса Российской Федерации, при совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады). По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу.

Согласно статье 244 Трудового кодекса Российской Федерации письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части 1 статьи 243 Трудового кодекса Российской Федерации), то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности утверждена постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 85 от 31 декабря 2002 г. изданного на основании постановления Правительства Российской Федерации № 823 от 14 ноября 2002 г. Названным постановлением утвержден перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества. Должность продавца включена в данный перечень.

Согласно пункту 2 типового договора работодатель обязан: знакомить работника с действующим законодательством о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в том числе локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом: проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и состояния имущества.

С ФИО2 и ФИО1 работодателем были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. Исходя из буквального толкования данных договоров, ответчики приняли на себя полную материальную ответственность по двум основаниям: за недостачу вверенного им имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя, в результате возмещения ущерба иным лицам.

Договор о полной коллективной материальной ответственности между ними и работодателем не заключался. Из представленных в материалы дела доказательств с достоверностью не следует, какое имущество (товарно-материальные ценности) было вверено каждой из продавцов, чтобы можно было разграничить их ответственность за причиненный истцу ущерб, определить его объем и определить степень их вины в причинении ущерба.

На основании статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Удовлетворяя иск в части, суд не принял во внимание, что инвентаризация имущества осуществляется на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 (в редакции от 8 ноября 2010 г. № 142н) и Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 132н, от 24 декабря 2010 г. № 186н), утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 119н.

Пунктами 2.2-2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, определено, что для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии.

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной комиссии, проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее.

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации. Документ о составе комиссии (приказ, постановление, распоряжение) регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т. д.).

В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских организаций. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее, чем в двух экземплярах (пункт 2.5).

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально-ответственных лиц (пункт 2.8).

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально-ответственные лица. В конце описи материально-ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение (пункт 2.10).

Для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, согласно приложениям 6-18 к настоящим Методическим указаниям, либо формы, разработанные министерствами, ведомствами (пункт 2.14).

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд первой инстанции при рассмотрении спора по существу предъявленных требований, пришел к необоснованному выводу о доказанности действительного размера ущерба причиненного истцу действиями ответчиков и вины каждого из ответчиков в его причинении.

Так, из материалов дела следует, что инвентаризация (ревизия) товарно-материальных ценностей в магазине ООО «Восторг» проводилась 12 февраля 2012 г. При этом приказа истца о проведении инвентаризации материалы дела не содержат, не определены члены комиссии, наделенные полномочиями по проведению ревизии.

По результатам инвентаризации составлена сличительная ведомость, подписанная ФИО5, как председателем комиссии,  как членом комиссии, а также продавцом ФИО2 Подпись второго лица, проводившего ревизию, в сличительной ведомости отсутствует. Продавец ФИО1 от подписи в ведомости отказалась. При этом объяснение по факту причиненного ущерба в нарушение статьи 247 Трудового кодекса Российской Федерации работодателем у неё истребовано не было. Результаты ревизии подписаны только ФИО5 и ФИО2, подписи второго продавца и остальных членов комиссии в ней отсутствуют (л.д. 56-66).

Из результатов ревизии от 12 февраля 2012 г. и сличительной ведомости от 12 февраля 2012 г. не представляется возможным с достоверностью определить, каким образом было определено фактическое количество товарно-материальных ценностей на день проведения ревизии, как общая сумма недостачи была распределена истцом между двумя продавцами, каким образом сумма ущерба, поименованная в сличительной ведомости как «долги населения» была учтена при проведении ревизии.

Из представленных в материалы дела копий тетрадей с записями задолженности покупателей (л.д. 67-70) невозможно с достоверностью установить, кто конкретно из продавцов осуществлял отпуск товара населению без его фактической оплаты и на какую сумму, поскольку фамилии ответственных лиц в них отсутствуют, расчет суммы долга не представлен. Лица, уполномоченные на проведение ревизии, соответствующим приказом работодателя определены не были, сведений о полномочиях членов ревизионной комиссии ФИО7 и ФИО8 не представлено.

Судебная коллегия полагает, что представленные в материалы дела доказательства, свидетельствуют о том, что ревизия (инвентаризация) была проведена истцом без соблюдения правил, установленных Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, её результаты надлежащим образом не оформлены.

Следовательно, представленные истцом в подтверждение недостачи документы, не являются достаточными и бесспорными доказательствами, подтверждающими размер и вину каждого из продавцов в её образовании (пункт 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассматривая дело и взыскивая с ФИО1 денежную сумму за отпуск товара населению в долг в размере , суд не принял во внимание и не дал оценку тому обстоятельству, что продажа товара по данному порядку с заполнением ответчиками соответствующей тетради, отражающей количество и стоимость товара, производился ответчиками не по собственной инициативе, а по разрешению директора ООО «Восторг», являющейся, в том числе, единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Восторг» в лице ФИО5, обратного материалы дела не содержат. Судебная коллегия полагает, что в данном случае взыскание указанной суммы с ФИО1 не основано на фактических обстоятельствах дела. Принимая во внимание установленный порядок, сложившийся у истца по отпуску товара населению в долг, обязанность по взысканию задолженности с лиц, не уплативших денежные средства за фактически полученный товар, возлагается на истца. У ответчиков отсутствуют полномочия по истребованию денежных средств у лиц, своевременно не оплативших полученные в долг товары.

Поскольку судом при рассмотрении дела допущено неправильное применение норм материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, состоявшееся решение не сможет быть признано законным и обоснованным, поэтому подлежит отмене. Судебная коллегия считает возможным принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Восторг» в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь абз. 2 ст. 320.1, абз. 1 п. 2 ст. 328, п. 3 ч. 1 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Катайского районного суда Курганской области от 29 января 2013 года отменить.

В удовлетворении исковых требований ООО «Восторг» к ФИО3 (ФИО6) , Зараменских  о взыскании ущерба, причиненного недостачей товарно-материальных ценностей отказать.

Судья-председательствующий

Судьи:

                                                                                    © Курганский областной суд, 2014                                                oblsud@mail.kurgan.ru