ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № 05АП-3766/18 от 06.05.2019 Верховного Суда РФ

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 303-ЭС19-4773

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва06 мая 2019 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Г.Г. Попова, изучив  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Азиатско- тихоокеанская торговая компания» (г.Находка) на решение Арбитражного суда  Приморского края от 16.04.2018 по делу  № А51-25126/2017, постановление  Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 и постановление Суда  по интеллектуальным правам от 09.01.2019 по иску индивидуального  предпринимателя ФИО1 (далее –  предприниматель), уточненному в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной  ответственностью «Азиатско-тихоокеанская торговая компания» (далее –  общество) о взыскании 14 487 330 рублей 98 копеек компенсации за нарушение  исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской  Федерации  № 455744 и  № 469404, с участием третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, - Владивостокской  таможни,

установил:

решением Арбитражного суда Приморского края от 16.04.2018,  оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного  апелляционного суда от 05.09.2018 и постановлением Суда по  интеллектуальным правам от 09.01.2019, исковые требования предпринимателя  удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе общество ссылается на неправильное применение  арбитражным судом норм права.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы 


судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе  в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии  Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не  подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или)  норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются  достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном  порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за  нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если  указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела. 

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты,  судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии  оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, по которым кассационная  жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судом установлено, что предприниматель является правообладателем  товарных знаков « » и «PRAKTIKA» по свидетельствам  Российской Федерации  № 455744 и  № 469404, зарегистрированных в  отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и  услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «ламинат; паркет» и «паркет»  соответственно.

Предпринимателю стало известно, что общество использует сходное до  степени смешения с его товарными знаками обозначение «practik», «practik s» и  «praktik» при ввозе на территорию Российской Федерации по декларациям на  товары  № 10702020/040716/0017101,  № 107020020/040816/0020656,   № 10702020/040716/0027827,  № 10702020/071016/0028296,   № 10702020/080916/0024871,  № 10702020/080916/0024920,   № 10702020/081116/0031758,  № 10702020/081116/0031806 однородных товаров  – ламинированных панелей (ламината).

Ссылаясь на то, что использование обществом в товаросопроводительных  документах спорных обозначений нарушает исключительные права  предпринимателя на товарные знаки, последний обратился в арбитражный суд  с рассмотренным в рамках данного дела иском о взыскании с общества  компенсации, определенной исходя из двукратной стоимости спорных товаров.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  признав доказанным факт использования ответчиком обозначений, сходных до  степени смешения с товарными знаками истца, в отношении товаров  однородных тем, которые указаны в регистрациях товарных знаков истца, суд  пришел к выводу о нарушении обществом исключительных прав истца на  указанные товарные знаки, на основании чего, руководствуясь статьями 1229,  1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацем 2 


пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов,  являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от  20.07.2015  № 482, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 14  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006   № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел,  связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных  правах», пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007  № 122 «Обзор  практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением  законодательства об интеллектуальной собственности», требования  удовлетворил.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суды не учли  регистрацию товарного знака со словесным обозначением «Millenium» по  свидетельству Российской Федерации  № 476668, а также со словесным  обозначением «Millenium PRAKTIK» по свидетельству Российской Федерации   № 671503 (заявка  № 2017710292), зарегистрированных на имя общества с  ограниченной ответственностью «Самотлор Тракт», с которым у общества  заключен лицензионный договор и имеются договоренности (соглашение) об  использовании указанных обозначений был рассмотрен и отклонен судом  округа как несостоятельный, поскольку факт использования ответчиком  обозначения «Millenium» и правомерность такого использования не имеет  значения для настоящего спора о нарушении исключительных прав на  товарные знаки со словесным обозначением «Praktik»/ «Praktika», а правовая  охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации  № 671503  была предоставлена лишь 18.09.2018 и не могла быть принята судами во  внимание при вынесении судебного решения от 16.04.2018 и постановления от  05.09.2018.

Доводы заявителя являлись предметом рассмотрения судебных  инстанций, получили соответствующую правовую оценку и не подтверждают  существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Азиатско- тихоокеанская торговая компания» в передаче кассационной жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Г.Г. Попова
Российской Федерации