ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № 307-ЭС22-12537 от 27.10.2022 Верховного Суда РФ

[A1]

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 № 307-ЭС22-12537

г. Москва Дело № А56-29482/2020 

Резолютивная часть определения объявлена 27.10.2022.

Полный текст определения изготовлен 28.10.2022. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации в составе: 

председательствующего судьи Борисовой Е.Е.,
судей Золотовой Е.Н., Чучуновой Н.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу  Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участников  Содружества Независимых Государств на решение Арбитражного суда города  Санкт–Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2021, постановление  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 и  постановление Арбитражного суда Северо–Западного округа от 07.04.2022 по  делу № А56-29482/2020 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Еврострой» к Секретариату Совета Межпарламентской Ассамблеи  государств–участников Содружества Независимых Государств о взыскании  60 165 436 рублей 22 копеек задолженности за выполненные работы по  договору генерального подряда от 25.04.2012 № 300-С, 1 974 551 рубля  33 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период  с 01.10.2019 по 06.04.2020, 

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью «Технический заказчик». 


[A2] При участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью «Еврострой» –  Александровой Т.Е., 

Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств– участников Содружества Независимых Государств – Зиброва Н.Е.,  Конюхова С.С. 

Представители третьего лица, извещенного надлежащим образом о  времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не  явились, что в силу части 2 статьи 291.10 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной  жалобы. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской  Федерации Борисовой Е.Е., а также выступления представителей явившихся  сторон спора, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации 

УСТАНОВИЛА:

решением Арбитражного суда города Санкт–Петербурга и  Ленинградской области от 23.04.2021, оставленным без изменения  постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 29.12.2021 и постановлением Арбитражного суда Северо–Западного округа  от 07.04.2022, иск удовлетворен. 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств– участников Содружества Независимых Государств (далее – ответчик, заказчик)  обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой на  принятые по делу судебные акты, в которой просит их отменить, ссылаясь на  существенные нарушения судами норм материального и процессуального  права, передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации  от 10.10.2022 кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения  в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда Российской Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» (далее – истец,  подрядчик) представило отзыв на кассационную жалобу ответчика, в котором  просит оставить принятые по делу судебные акты без изменения, кассационную  жалобу – без удовлетворения. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке  кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения  норм материального и (или) норм процессуального права, которые повлияли на  исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита  нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и  иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом 


[A3] публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе,  Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации пришла к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению в силу  следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, между истцом  (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор генерального  подряда от 25.04.2012 № 300-С на выполнение работ по капитальному ремонту  с перепланировкой и модернизацией оборудования гостиницы «Таврическая»  по адресу: город Санкт–Петербург, улица Пролетарской Диктатуры, дом 6,  литера «А», пом. 51-Н, 52-Н, 54-Н. 

По условиям пункта 2.1 договора, цена (стоимость работ) определена  сторонами на основании расчета стоимости работ и затрат в размере  344 326 383 рублей. 

Дополнительным соглашением от 06.05.2013 № 8 к договору, в связи с  необходимостью выполнения дополнительных видов работ, стоимость  договора увеличена до 359 279 116 рублей 57 копеек. 

В период с 23.05.2019 по 23.08.2019 рабочей комиссией в составе сторон  и третьего лица произведен осмотр объекта, осуществлена проверка  соответствия параметров объекта (гостиницы) требованиям технических  регламентов (норм и правил), проектной и представленной технической  документации, условиям договора, а также требованиям нормативных  правовых актов в области строительства. 

В ходе выполнения работ подрядчик предъявлял к сдаче отдельные  объемы выполненных работ, которые за период действия договора были  приняты и оплачены заказчиком на общую сумму 299 113 680 рублей  35 копеек. 

Поскольку заказчик не произвел оплату работ в полном объеме,  подрядчик обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании  задолженности, составляющей разницу между ценой договора и суммой,  фактически перечисленной заказчиком до предъявления иска. 

Удовлетворяя иск, суды, оценив представленные в материалы дела  доказательства, руководствуясь статьями 309, 310, 395, 702, 709, 711, 740, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс),  исходили из того, что выполнение работ в полном объеме подтверждено 


[A4] документами о принятии результата выполненных работ (в частности, актом  от 30.09.2019), наличие или отсутствие актов по форме КС-2 на всю сумму  договора, а также наличие спора в отношении документации, оформляющей  выполненные работы, возражений по качеству выполненных работ, не может  опровергать право подрядчика на получение предусмотренной договором  платы в полном объеме. 

При этом суды учли правовую позицию, сформулированную в  определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.07.2015   № 305-ЭС15-3990, согласно которой акты выполненных работ, хотя и являются  наиболее распространенными в гражданском обороте документами,  фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются  единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств.  Законом не предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может  доказываться только актами выполненных работ (статья 68 АПК РФ). 

Как установили суды, из буквального толкования условий договора  (пункты 3.5, 10.9) следует, что датой окончания работ является дата получения  заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Между тем наступлению условия для оплаты по договору препятствовал  заказчик, а потому согласно статье 157 Гражданского кодекса, разъяснениям  пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их  исполнении» соответствующее условие следует признать наступившим. 

Факт окончания выполнения работ по договору подряда и передача их  результата заказчику расценены судами как основание для возникновения на  стороне заказчика обязательства по оплате работ в размере стоимости,  предусмотренной договором и дополнительными соглашениями к нему,  произведенный истцом расчет задолженности судами признан верным. 

Судом апелляционной инстанции рассмотрено ходатайство ответчика о  назначении судебной экспертизы и отклонено, поскольку ответчик не  обосновал наличие обстоятельств, которые препятствовали назначению  экспертизы в суде первой инстанции. 

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса обязательства должны  исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными  правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса). 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса заказчик обязан  оплатить работы, выполненные подрядчиком по договору подряда. Указанной 


[A5] обязанности заказчика корреспондирует безусловная обязанность подрядчика  подтвердить факт выполнения предъявленных к оплате работ. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в  установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского  кодекса). 

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса оплата выполненных  подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором  строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе  или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711  настоящего Кодекса. 

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса сдача результата работ  подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным  обеими сторонами. 

Суды ошибочно сочли акт о приемке объекта от 30.09.2019  документальным подтверждением приемки заказчиком объемов работ,  выполненных подрядчиком, а также подтверждением заявленной к взысканию  суммы, поскольку договором предусмотрено обязательное составление актов  сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. 

Согласно пункту 4.2.3 договора акты по форме КС-2 и справки по форме  КС-3 входят в число обязательных документов для осуществления оплаты по  договору. Однако в материалы дела истец не представил акты по форме КС-2 и  справки по форме КС-3 на взыскиваемую сумму. 

В нарушение положений статьи 71 АПК РФ суды исказили содержание  акта о приемке объекта от 30.09.2019. Сведений о том, что работы выполнены,  указаний на объемы выполненных работ по договору акт от 30.09.2019 не  содержит. 

Ответчик при рассмотрении настоящего дела указывал, что проверка  объемов, качества, стоимости работ на спорную сумму не осуществлялась, акт  от 30.09.2019 только зафиксировал завершение работ на объекте и не может  подменять собой тот перечень документов, которые предусмотрены договором  и которые надлежит принять сторонам для подтверждения объемов и  стоимости выполненных работ. Судами не дана оценка данным  обстоятельствам. 

Пунктом 4.6 договора подряда предусмотрено, что для завершения  взаиморасчетов по окончании работ по настоящему договору стороны  ежегодно оформляют акт сверки выполненных объемов работ. Однако в  материалах дела отсутствуют подписанные сторонами акты сверки  выполненных объемов работ на спорную сумму. 

Обосновывая вывод о доказанности размера исковых требований, суды  применили положения пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса, согласно  которому, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата 


[A6] выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить  подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Между тем, учитывая вышеуказанные обстоятельства, наличие в  договоре условий о размере, сроках и порядке оплаты заказчиком выполненных  подрядчиком работ, суды ошибочно применили положения пункта 1 статьи 711  Гражданского кодекса, поскольку в рассматриваемом случае подлежит  применению более специальная норма пункта 1 статьи 746 Гражданского  кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса в договоре подряда  указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее  определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в  соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. 

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и  причитающееся ему вознаграждение (пункт 2 статьи 709 Гражданского  кодекса). Цена работы может быть определена путем составления сметы. В  случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной  подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с  момента подтверждения ее заказчиком (пункт 3 статьи 709 Гражданского  кодекса). 

В силу пункта 4.2.3 договора определение текущей стоимости  строительно–монтажных работ осуществляется по исполнительным сметам, в  соответствии с исполнительной проектно–сметной документацией и расчетом  стоимости работ и затрат (Приложение № 2 к договору). 

Таким образом, стороны в договоре предусмотрели, что итоговая  стоимость работ определяется согласованной исполнительной сметой, которую  должен составить подрядчик по итогам выполнения работ и представить на  согласование заказчику. При этом согласованная обеими сторонами смета  может исключать отдельные виды или объемы работ, а, соответственно,  уменьшать стоимость выполненных работ. 

Обращаясь в суд, истец обосновывал взыскиваемую сумму  (60 165 436 рублей 22 копейки) простой арифметической разницей между  ценой договора и суммой, фактически перечисленной ответчиком до  предъявления иска. При этом доказательств обоснованности взыскиваемой  суммы истец не представил. 

Ответчик обращал внимание судов на то, что исполнительная смета на  359 279 116 рублей 57 копеек (цена договора на момент завершения работ) ни  заказчику, ни в суд не представлялась. Проект исполнительной сметы был  предъявлен на согласование заказчику и содержал объемы выполненных работ  по договору на сумму 317 619 005 рублей 05 копеек. С учетом наличия  недостатков проект не был согласован, а подрядчику был направлен перечень  замечаний, которые необходимо было устранить и отразить в исполнительных  сметах и в актах выполненных работ. 


[A7] Таким образом, в нарушение положений пункта 3 статьи 709  Гражданского кодекса и условий договора исполнительная смета, содержащая  согласованные заказчиком виды, объемы и стоимость работ, являющаяся  основанием для оформления впоследствии документов о выполненных работах  и произведенных затратах, представлена не была. 

В то же время, основываясь на указанной смете, истец представил  ответчику для рассмотрения и подписания акты приемки выполненных работ  по форме КС-2 на «не закрытые» объемы работ на общую сумму  50 682 941 рубль 04 копейки, а также счет на сумму 18 520 085 рублей  90 копеек с учетом авансового платежа. 

Суды оставили без внимания то обстоятельство, что после подписания  акта о приемке объекта от 30.09.2019 подрядчик приступил к сдаче  выполненных работ с оформлением необходимых документов,  предусмотренных договором: исполнительной сметы, актов по форме КС-2,  справок по форме КС-3, итогового счета на оплату. 

Поскольку представленные документы имели ряд существенных  замечаний, письменно доведенных до подрядчика, они не были приняты  заказчиком. Вместо устранения выявленных недостатков подрядчик обратился  в суд с исковым заявлением о взыскании разницы между ценой договора и  выплаченными заказчиком суммами. 

В соответствии с условиями договора приемка объекта в эксплуатацию  может осуществляться только при положительном результате предварительных  испытаний, который оформляется соответствующим документом (пункт 10.2);  сдача объекта генеральным подрядчиком и приемка его заказчиком с  согласованием строительного контроля оформляется актом о приемке объекта и  вводе объекта в эксплуатацию (пункт 10.7); окончательная приемка объекта по  акту об окончательной приемке работ осуществляется после сдачи объекта в  эксплуатацию (пункт 10.8); датой окончания генеральным подрядчиком работ  является дата получения заказчиком разрешения на ввод объекта в  эксплуатацию (пункт 3.5). 

Свод правил СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных  строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция  СНиП 3.01.04-87 (утвержден приказом Минстроя России от 27.07.2017   № 1033/пр) определяет, что приемка в эксплуатацию – выполнение ряда этапов  и процедур документального подтверждения готовности законченного  строительством объекта к эксплуатации, завершением которых является  получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (пункт 3.1). 

При приемке объектов проводится оценка выполнения строительства,  реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в  соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а  также соответствия построенного, реконструированного объекта капитального  строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта  капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного  для получения разрешения на строительство градостроительного плана 


[A8] земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с  земельным и иным законодательством Российской Федерации (пункт 4.6). 

Процедура приемки объекта застройщиком (техническим заказчиком)  завершается подписанием участниками строительства акта приемки объекта  капитального строительства по форме, установленной техническим заказчиком,  или по соответствующим формам, приведенным в Приложении Г (пункт 4.13). 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой  документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции  объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с  разрешением на строительство, проектной документацией, а также  соответствие построенного, реконструированного объекта капитального  строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта  капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного  для получения разрешения на строительство градостроительного плана  земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в  случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки  территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при  которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется  подготовка документации по планировке территории), проекту планировки  территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного  объекта, для размещения которого не требуется образование земельного  участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и  иным законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Суды не учли то обстоятельство, что акт о приемке объекта от 30.09.2019  является документом, предшествующим процедурам сдачи-приемки  выполненных работ и вводе объекта в эксплуатацию, а, соответственно, не  может заменять собой документы, подтверждающие эти процедуры. Иных  документов, свидетельствующих об окончательной приемке работ и сдаче  объекта в эксплуатацию, позволяющих сделать выводы о том, что условия для  оплаты по договору наступили, в материалы дела не представлено. 

Согласно статье 431 Гражданского кодекса при толковании условий  договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся  в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его  неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и  смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не  позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена  действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом  принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая  предшествующие договору переговоры и переписку, практику,  установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее  поведение сторон. 

В нарушение положений статьи 431 Гражданского кодекса суды не  приняли во внимание буквальное значение условий договора, а также 


[A9] обстоятельства, связанные с его исполнением, в том числе поведение сторон  договора. 

В Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения  споров по договору строительного подряда» сформулированы правовые  позиции о том, что основанием для возникновения обязательства заказчика по  оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику  (пункт 8), что наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не  лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости  работ (пункт 12), что заказчик не лишен права представить суду свои  возражения по качеству работ, принятых им по двустороннему акту (пункт 13). 

При рассмотрении настоящего дела ответчик обращал внимание судов,  что в материалах дела отсутствует расчет задолженности на взысканную сумму  с учетом частичной оплаты ответчиком выполненных и принятых работ,  указывал на наличие представленных им и не опровергнутых сведений о  завышении стоимости работ, о стоимости фактически не выполненных работ,  заявлял ходатайство о назначении экспертизы. 

Между тем указанные обстоятельства в нарушение положений статей 10,  71, 170 АПК РФ не были надлежащим образом исследованы судами, а в  удовлетворении ходатайства ответчика о назначении экспертизы,  направленного на их установление, было отказано. 

Таким образом, судебные акты по делу приняты в отсутствие  установления юридически важных обстоятельств, при недоказанности факта  передачи всех согласованных по договору работ, а также их объема и  стоимости. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской  Федерации, приведенной в определениях от 28.09.2017 № 1898-О и № 2040-О,  предусмотренное статьей 82 АПК РФ полномочие арбитражного суда по  назначению экспертизы вытекает из принципа самостоятельности судебной  власти и является проявлением дискреционных полномочий суда, необходимых  для осуществления правосудия. Гарантией процессуальных прав лиц,  участвующих в деле, выступают обязанность суда мотивировать отклонение  ходатайства о назначении экспертизы, а также установленные данным  Кодексом процедуры проверки судебных постановлений вышестоящими  судами и основания для их отмены или изменения (определение Верховного  Суда Российской Федерации от 07.02.2019 № 309-ЭС18-8960). 

На основании изложенного судебная коллегия полагает, что выводы  судов по настоящему делу нельзя признать законными и обоснованными,  поскольку они приняты с существенными нарушениями норм материального и  процессуального права, повлиявшими на исход дела и без устранения которых  невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных  интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в  связи с чем подлежат отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ с  направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 


[A10] Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11–291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия  по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Арбитражного суда города Санкт–Петербурга и Ленинградской  области от 23.04.2021, постановление Тринадцатого арбитражного  апелляционного суда от 29.12.2021 и постановление Арбитражного суда  Северо–Западного округа от 07.04.2022 по делу № А56-29482/2020 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города  Санкт–Петербурга и Ленинградской области. 

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и  может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской  Федерации в трехмесячный срок. 

Председательствующий судья Е.Е. Борисова 

Судьи Е.Н. Золотова 

 Н.С. Чучунова