ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068
e-mail: 17aas.info@arbitr.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 17АП-5067/2022-АКу
г. Пермь
23 июня 2022 года Дело № А60-69979/2021
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
судьи Муравьевой Е.Ю.,
рассмотрел без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле, апелляционную жалобу ответчика, акционерного общества «Альфастрахование»,
на мотивированное решение Арбитражного суда Свердловской области
от 18 марта 2022 года
принятое в порядке упрощенного производства
по делу № А60-69979/2021
по иску общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания Екатеринбург» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к акционерному обществу «Альфастрахование» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
третье лицо: ФИО1,
о взыскании 62 040 руб. 00 коп.,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Екатеринбург» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к акционерному обществу «Альфастрахование» (далее - ответчик) о взыскании денежных средств в сумме 31 900 руб. 00 коп., в том числе: стоимости восстановительного ремонта 27 400 руб. 00 коп., стоимости расходов по оплате услуг эксперта 4500 руб. 00 коп., неустойки в размере 30 140 руб. 00 коп. за период с 20.05.2021 по 06.09.2021, неустойки в размере 1% от суммы задолженности 27 400 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, начиная с 07.09.2021 по день фактического исполнения обязательств, а также судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 13 000 руб. 00 коп., почтовых расходов в сумме 247 руб. 28 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску в размере 2482 руб. 00 коп.
Определением от 11.01.2022 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО1.
Решением Арбитражного суда Свердловской области, принятым в порядке упрощенного производства (резолютивная часть решения вынесена 02.03.2022, мотивированное решение изготовлено 18.03.2022) исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.
В апелляционной жалобе указывает, что решение суда не соответствует обстоятельствам дела и нормам материального права. Полагает, что у суда отсутствовали правовые основания для удовлетворения заявленных требований. Ответчик исполнил обязанность по организации независимой экспертизы (оценки) поврежденного транспортного средства в экспертной организации, в соответствии с заключением которой, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства, с учетом износа заменяемых деталей, определена в размере 75 300 руб. и выплачена 20.05.2021, что истцом не оспаривается. В связи с чем, ответчик не может быть признан нарушившим обязательства в рамках закона об ОСАГО. Ссылается, что судом не оценено экспертное заключение, представленное ответчиком; не приведено оснований для отклонения заключения ответчика и принятия заключения, представленного истцом.
Апелляционная жалоба рассмотрена без проведения судебного заседания, без вызова участвующих в деле лиц, после срока, установленного определением суда о принятии апелляционной жалобы к производству для представления отзывов на апелляционную жалобу (21.06.2022).
Законность и обоснованность решения проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом пункта 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве».
Как следует из материалов дела, 23.12.2020 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу: г. Екатеринбург, на ул. Вайнера, 9, при участии автомобиля «Ниссан» г/н <***>, под управлением водителя ФИО1 и автомобиля «Фольксваген Тигуан» г/н <***>, под управлением водителя ФИО2 (собственник ООО «Транспорт-21 век»).
Факт дорожно-транспортного происшествия и участия в нем вышеуказанных автомобилей и водителей, а также вина ФИО1, подтверждается извещением о дорожно - транспортном происшествии.
В результате ДТП автомобилю «Фольксваген Тигуан» г/н <***> причинены механические повреждения, что подтверждается актом осмотра, собственнику автомобиля причинен материальный ущерб.
Автомобиль «Фольксваген Тигуан» г/н <***> застрахован в ООО «Страховая компания Екатеринбург» по договору КНТ № 505271 от 26.05.2020.
На основании заявления о страховой выплате ООО «Страховая компания Екатеринбург» выплатило ООО «Транспорт-21 век» страховое возмещение в сумме 191 719 руб. 80 коп. путем перечисления на счет ремонтной организации, что подтверждается платежным поручением № 1670, счетом №402 от 22.03.2021, актом №402 от 22.03.2021.
Гражданская ответственность потерпевшего ООО «Транспорт-21 век» застрахована в АО «Альфастрахование» по договору ОСАГО (полис МММ 5037922560).
Согласно штампу о вручении суброгационное требование со всеми документами было получено ответчиком 28.04.2021, соответственно 20-дневный срок истек 19.05.2021. Замечаний по представленному пакету документов в момент приемки не предъявлялось, дополнительные документы не затребованы.
Согласно заключению ИП ФИО3 № 232/021 экспертом в соответствии с Единой методикой произведен расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, размер которого, с учетом износа, составил 102 700 руб. 00 коп. Стоимость услуг эксперта составила 4500 руб. 00 коп.
20.05.2021 ответчиком произведена частичная выплата в размере 75 300 руб., при этом, документов обосновывающих размер произведенной выплаты, не представлено.
В соответствии с пунктом 2 статьи 16.1 Закона об ОСАГО истцом ответчику было направлено претензионное уведомление с требованиями произвести страховую выплату, возместить расходы на проведение независимой экспертизы, выплатить неустойку, которое было оставлено ответчиком без исполнения.
Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по выплате страхового возмещения, истец обратился в суд с настоящим иском.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из обоснованности материально-правовых требований к ответчику, доказанности их материалами дела.
Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.
В соответствии со статьей 927 Гражданского кодекса Российской Федерации страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы.
В силу статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы (пункт 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (суброгация).
Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, осуществляет возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего, от имени страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред (осуществляет прямое возмещение убытков), в соответствии с предусмотренным статьей 26.1 настоящего Закона соглашением о прямом возмещении убытков в размере, определенном в соответствии со статьей 12 настоящего Закона (пункт 4 статьи 14.1 Закона об ОСАГО).
В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.
В соответствии с пунктом 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2018 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58) передача прав потерпевшего (выгодоприобретателя) по договору обязательного страхования допускается только с момента наступления страхового случая. Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, включая права, связанные с основным требованием, в том числе требования к страховщику, обязанному осуществить страховую выплату в соответствии с Законом об ОСАГО, уплаты неустойки и суммы финансовой санкции (пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацы второй и третий пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО). Эти же правила применяются к случаям перехода к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав в порядке суброгации, поскольку такой переход является частным случаем перемены лиц в обязательстве на основании закона (подпункт 4 пункта 1 статьи 387, пункт 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Лицо, возместившее потерпевшему вред (причинитель вреда, страховая организация, выплатившая страховое возмещение по договору добровольного имущественного страхования, любое иное лицо, кроме страховых организаций, застраховавших ответственность причинителя вреда или потерпевшего), имеет право требования к страховщику ответственности потерпевшего только в случаях, допускающих прямое возмещение убытков (статья 14.1 Закона об ОСАГО). В иных случаях такое требование предъявляется к страховщику ответственности причинителя вреда.
Положениями пункта 1 статьи 14.1 Закона об ОСАГО, регламентирующей прямое возмещение убытков, предусмотрено, что потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств: а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в подпункте «б» настоящего пункта; б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух и более транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по договору обязательного страхования в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В соответствии с пунктом 69 Постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58 лицо, возместившее вред, причиненный в результате страхового случая, имеет право требования к страховщику в размере, определенном в соответствии с Законом об ОСАГО. При этом реализация перешедшего права требования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением положений Закона об ОСАГО, регулирующих отношения между потерпевшим и страховщиком (пункт 23 статьи 12 Закона об ОСАГО).
В соответствии с Законом об ОСАГО страховщик в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате и приложенных к нему документов, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.
Согласно пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим.
Согласно положениям статьи 12.1 Закона об ОСАГО в целях установления обстоятельств причинения вреда транспортному средству, установления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости его восстановительного ремонта проводится независимая техническая экспертиза. Независимая техническая экспертиза проводится по правилам, утверждаемым Банком России, и с использованием Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, которая также утверждается Банком России.
В соответствии с пунктом 39 Постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58 по договору обязательного страхования размер страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в связи с повреждением транспортного средства, по страховым случаям, наступившим начиная с 17 октября 2014 года, определяется только в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 432-П.
Как следует из материалов дела, истцом в подтверждение размера ущерба представлено экспертное заключение № 232/021, выполненное ИП ФИО3, согласно которому стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства по Единой методике с учетом износа составила 102 700 руб. 00 коп. (стоимость узлов и деталей – 66 959,56 руб., стоимость работ и материалов – 35 785 руб.).
Стоимость услуг экспертной организации составила 4500 руб.
В связи с чем истец полагает, что недоплата страхового возмещения составила 27 400 руб. 00 коп. (102 700-75 300).
Ответчик в обоснование размера произведенной им выплаты представил в суд первой инстанции экспертное заключение ООО «НМЦ ТехЮрСервис» № 1886580 от 04.05.2021, выполненное на основании документов, приложенных к суброгационному требованию, согласно которому стоимость восстановительного ремонта, с учетом износа, составляет 75 300 руб. (стоимость узлов и деталей – 61 937,57 руб., стоимость арматурных, кузовных, контрольно диагностических работ – 97 руб., стоимость расходных материалов – 13 300 руб.).
В этой же сумме 20.05.2021 ответчик произвел истцу выплату по суброгационному требованию, что сторонами не оспаривается.
Исследовав содержание заключения эксперта ИП ФИО3, апелляционный суд не усматривает оснований для вывода о его необъективности, поскольку представленное истцом экспертное заключение соответствует требованиям Единой методики определения расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Банка России от 19.09.2014 № 432-П. Заключение подготовлено с учетом повреждений, выявленных в результате осмотра транспортного средства, содержит перечень запасных частей, подлежащих ремонту/замене, стоимость расходных материалов, а также подробный перечень и стоимость конкретных видов работ, необходимых для восстановительного ремонта транспортного средства, в том числе, с учетом износа.
Вместе с тем, критически оценивая заключение ООО «НМЦ ТехЮрСервис», апелляционный суд указывает, что в представленном ответчиком заключении не конкретизированы виды работ, необходимые для восстановительного ремонта транспортного средства. Указывая общую стоимость арматурных, кузовных, контрольно-диагностических работ, стоимость расходных материалов, эксперт не указывает, какие именно затраты/работы и по какой цене вошли в эту сумму.
Доказательств, позволяющих усомниться в компетентности и квалификации ИП ФИО3, составившего заключение, в обоснованности содержащихся в заключении выводов относительно величины стоимости восстановительного ремонта, ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представил, ходатайство о назначении судебной экспертизы при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчиком не заявлялось.
Вопреки доводам ответчика, апелляционный суд также не усматривает оснований для иных выводов, поскольку в апелляционной жалобе, ответчик также не приводит аргументов, которые могли бы поставить под сомнение выводы эксперта истца (статьи 8, 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
С учетом изложенного, суд правомерно удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика стоимости восстановительного ремонта в заявленном размере.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 99 постановления № 58 стоимость независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), организованной потерпевшим в связи с неисполнением страховщиком обязанности по осмотру поврежденного транспортного средства и (или) организации соответствующей экспертизы страховщиком в установленный пунктом 11 статьи 12 закона об ОСАГО срок, является убытками. Такие убытки подлежат возмещению страховщиком по договору обязательного страхования сверх предусмотренного законом об ОСАГО размера страхового возмещения в случае, когда страховщиком добровольно выплачено страховое возмещение или судом удовлетворены требования потерпевшего (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 14 статьи 12 закона об ОСАГО).
Руководствуясь указанной правовой позицией, суд первой инстанции правомерно отнес расходы истца на оплату услуг эксперта к убыткам и удовлетворил требования в данной части.
Оснований, согласно которым ответчик мог быть освобожден от возмещения убытков истца, в том числе стоимости экспертизы, судами не установлено.
Истец также заявлял требование о взыскании с ответчика неустойки в сумме 30 140 руб. 00 коп. за период с 20.05.2021 по 06.09.2021, с продолжением ее начисления с 07.09.2021, в размере 1% от суммы долга по день фактического исполнения денежного обязательства.
Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с пунктом 21 статьи 12 Закона об ОСАГО в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, предусмотренном пунктом 15.3 настоящей статьи, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении.
При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страхового возмещения по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.
Как разъяснено в пункте 78 Постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58, неустойка за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.
Расчет неустойки, представленный истцом, судами проверен, признан верным.
Поскольку материалами дела подтвержден факт допущенной ответчиком просрочки выплаты страхового возмещения, требование истца о взыскании с ответчика неустойки суд апелляционной инстанции считает обоснованным в заявленном размере, с продолжением ее начисления по день фактического исполнения денежного обязательства.
При рассмотрении дела ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
В пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 7) разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления Пленума ВС РФ № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).
Согласно пункту 77 Постановления Пленума ВС РФ № 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.
Учитывая конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, в том числе длительный период неисполнения ответчиком обязательств по выплате страхового возмещения, принимая во внимание, что ответчик является профессиональным участником в сфере страхования и в силу осуществляемой им деятельности был осведомлен об установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, суд апелляционной инстанции считает, что неустойка в сумме 30 140 руб. соразмерна последствиям нарушения обязательств, оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется.
Кроме того, истец просил взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в сумме 13 000 руб. и почтовые расходы в сумме 247 руб. 28 коп.
Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
В соответствии с пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.
В обоснование требования о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя истцом в материалы дела представлены: договор № ДД-2019-ЮУ-ДУ от 14.08.2019, акт № 07/2021 от 09.11.2021 сдачи-приемки услуг по договору № ДД-2019-ЮУ-ДУ, платежное поручение № 6264 от 16.11.2021, счет на оплату № 44 от 11.11.2021.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт несения расходов на оплату юридических услуг и их связь с рассмотрением настоящего дела в суде, учитывая объем оказанных представителем истца юридических услуг, их результативность, исходя из сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов (представителей), суд апелляционной инстанции считает, что заявленная к возмещению сумма судебных издержек на оплату юридических услуг в размере 13 000 рублей является обоснованной и соответствует критерию разумности.
Несение истцом почтовых расходов подтверждено соответствующими квитанциями частично, на сумму 146 руб. 56 коп. (кассовый чек № 44 от 22.06.2021 на сумму 73,28 руб., кассовый чек № 45 от 22.06.2021 на сумму 73,28 руб.).
В связи с чем документально подтвержденные расходы истца по оплате госпошлины и почтовые расходы правомерно отнесены судом на ответчика, в соответствии с пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы приведенные в апелляционной жалобе проверены апелляционной инстанцией в полном объеме и отклонены, поскольку они не нашли подтверждения в материалах дела.
Суд апелляционной инстанции считает, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, по существу направлены на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Несогласие заявителя жалобы с выводами суда первой инстанции не свидетельствует о наличии оснований для отмены принятого по делу решения, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.
Нарушений или неправильного применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены (изменения) судебных актов (статья 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлено.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе суд относит на заявителя.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Свердловской области принятое в порядке упрощенного производства (резолютивная часть решения вынесена 02.03.2022, мотивированное решение изготовлено 18.03.2022) по делу № А60-69979/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.
Судья
Е.Ю. Муравьева