ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № А17-3515/19 от 28.04.2022 АС Ивановской области

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Киров

11 мая 2022 года

Дело № А17-3515/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2022 года.   

Полный текст постановления изготовлен мая 2022 года .

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Щелокаевой Т.А.,

судей Панина Н.В., Чернигиной Т.В. ,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Плаксиной М.О.

при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2, действующей на основании доверенности от 15.01.2020,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуальных предпринимателей ФИО3, ФИО4

на решение  Арбитражного суда Ивановской области от 20.12.2021  по делу
№ А17-3515/2019

по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРН <***>; ИНН <***>)

с участием в деле третьего лица: временного управляющего ФИО5

о взыскании убытков,

установил:

глава крестьянского фермерского хозяйства ФИО4 (далее – истец, ФИО4) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик, ФИО3)
о взыскании о взыскании 3 127 423 руб. 46 коп. убытков.

Исковые требования основаны на положениях статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы обязанностью ответчика возместить истцу убытки в виде упущенной выгоды, возникшие в связи с отсутствием у истца возможности использовать транспортное средство и получать прибыль.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён арбитражный управляющий ФИО4 ФИО5.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 20.12.2021 исковые требования ФИО4 удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано 340 000 руб. убытков за период с 21.02.2017 по 22.11.2017.

Не согласившись с принятым решением суда, ФИО4 обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований полностью.

ФИО3, не согласившись с принятым решением суда, также обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить и принять по делу новый судебный акт, взыскать с ответчика в пользу истца 40 266 руб. 18 коп. убытков за период с 09.08.2017 по 22.11.2017.

По мнению заявителя жалобы, суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о недостоверности и необоснованности данных, используемых при составлении заключения эксперта ФИО6 от 12.02.2021. Считает данное заключение эксперта полным и соответствующим требованиям закона. Отмечает, что ходатайство ответчика о повторном вызове эксперта для допроса не было рассмотрено судом первой инстанции. Для назначения и проведения повторной экспертизы, по мнению ответчика, правовые основания отсутствовали. Указывает, что ходатайство о назначении повторной экспертизы истец не заявлял, между тем суд первой инстанции вынес определение от 07.06.2021 о частичном удовлетворении ходатайства и назначении повторной экспертизы, что является процессуальным нарушением. Полагает, что выводы в заключении эксперта ФИО7 от 06.08.2021 № 148 не обоснованы и недостоверны. Кроме того, судом необоснованно отклонены ходатайства ответчика о назначении новой, дополнительной и повторной экспертизы, а также не предприняты меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательств. Также, судом неверно определен расчетный период взыскания убытков. По мнению ФИО3, у истца была фактическая возможность использовать транспортное средство до 09.08.2017 (дата требования истца в адрес ответчика забрать транспортное средство). Следовательно, только с 09.08.2017 транспортное средство находилось на стоянке и не могло использоваться истцом. Также ответчик представил контррасчет упущенной выгоды за период с 09.08.2017 по 22.11.2017 в сумме 40 266 руб. 18 коп.

12.04.2022 ответчиком в суд апелляционной инстанции направлено ходатайство о назначении судебной экономической экспертизы.

27.04.2022 в суд апелляционной инстанции от ФИО4 поступили дополнительные пояснения к апелляционной жалобе. Указывает, что эксперт ФИО7 неправомерно применила коэффициент отраслевого значения рентабельности, кроме того, эксперт не учитывала путевые листы, представленные истцом в подлинниках вместе с чеками по заправке ГСМ, не подтвержденные товарно-транспортными накладными. По мнению ФИО4, при назначении судебной экспертизы арбитражным судом был некорректно поставлен вопрос об определении чистой прибыли, поскольку после получения денежных средств истец будет обязан исчислить на сумму убытков налоги и перечислить их в бюджет. Не согласившись с ходатайством ФИО3 о назначении экспертизы по меньшему периоду, полагает, что из представленных в материалы дела документов не усматривается коммерческая эксплуатация спорного транспортного средства после 21.02.2017, что также подтверждается сведениями из ГИБДД «СпецЛабПаутина». Также ФИО4 ссылается на невозможность поручения повторной экспертизы эксперту ФИО6

28.04.2022 ФИО3 представил возражения на дополнительные пояснения ФИО4, в которых указал, что путевые листы, на которые ссылается истец в своей жалобе, не содержат информации об объеме перевозимых грузов. Формулировка вопроса ФИО7 предложена истцом и утверждена в редакции истца. Полагает, что оснований для включения в состав убытков налогов не имеется. Отмечает, что сведения из ГИБДД «СпецЛабПаутина» лишь дополнительно подтверждают факты эксплуатации автомобиля истцом в период до 09.08.2017 и не опровергают эксплуатацию транспортного средства после 21.02.2017. Также ФИО3 указывает, что довод истца о невозможности поручения повторной экспертизы эксперту ФИО6 не обоснован.

Отзывы на апелляционную жалобу ФИО3 ФИО4 и третье лицо в суд апелляционной инстанции не представили.  

Представители  истца и ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции поддержали свои доводы.

Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Из материалов дела следует, что ФИО3 приобрел грузовой самосвал SHACMAN (далее – транспортное средство) по договору финансовой аренды (лизинга) от 07.06.2013 № 4684 ДФЛ (далее – Договор лизинга), заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «РМБ-Лизинг» (далее – ООО «РМБ-Лизинг»), дополнительному соглашению к нему от 26.06.2013 и договору купли-продажи предмета лизинга № 4684ДКПВ от 29.06.2016.

Сторонами не оспаривается, что транспортное средство передано предпринимателю ФИО3 ООО «РМБ-Лизинг» по акту приема-передачи
от 05.08.2016.

Из предварительного договора купли-продажи транспортного средства
от 15.09.2013 № 03 (далее – Договор№ 03) следует, что ФИО3 (продавец) и ФИО4 (покупатель) приняли на себя обязательство заключить договор купли-продажи транспортного средства, существенные условия которого указаны в статье 2 настоящего договора (пункт 1.1 Договора № 03).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора № 03 договор купли-продажи должен быть заключен сторонами в срок до 15.05.2016.

Согласно разделу 2 Договора № 03 стороны договорились считать существенными условиями договора купли-продажи следующее.

В соответствии с договором купли-продажи продавец обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить грузовой транспортное средство.

В силу пункта 2.4 Договора № 03 по состоянию на дату заключения настоящего договора транспортное средство принадлежит на праве собственности ООО «РМБ-Лизинг».

 Право собственности на транспортное средство перейдет к продавцу в соответствии с пунктом 3.2 Договора лизинга после уплаты продавцом выкупной цены в соответствии с условиями договора купли-продажи по форме лизингодателя, который будет заключен в дальнейшем.

На момент заключения настоящего договора продавцу принадлежит право пользования и владения транспортным средством в силу положений договора финансовой аренды (лизинга) от 07.06.21013 № 4684.

Исходя из положений пункта 2.5 Договора № 03 транспортное средство передается продавцом покупателю в течение трех дней с даты заключения настоящего договора в состоянии, пригодном для его использования по назначению.

Пунктом 2.10 Договора № 03 сторонами согласовано, что право собственности на транспортное средство по договору купли-продажи возникает у покупателя с момента заключения основного договора купли-продажи, но не ранее возникновения права собственности на транспортное средство у продавца.

Во исполнение условий Договора № 03 транспортное средства
передано ФИО4 и истцом эксплуатировалось. Передаточный акт сторонами не составлялся.

24.11.2016 транспортное средство снято с регистрационного учета в связи с его утилизацией ФИО3  

16.11.2017 истец направил в адрес ФИО3 уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи транспортного средства, в котором просил считать Договор № 03 расторгнутым с момента получения настоящего уведомления в соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ. 21.11.2017 ФИО3 получил данное уведомление, что сторонами не оспаривается.

            Решением Арбитражного суда Ивановской области от 20.12.2017 по делу NА17-3658/2017, оставленным без изменения постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018, договор купли-продажи грузового самосвала SHACMAN SX3316DT366, заключенный между главой КФХ ФИО4 и ИП ФИО3, признан расторгнутым с 21 ноября 2017 года; с ИП ФИО3 в пользу главы КФХ ФИО4 взыскано неосновательное обогащение в сумме 3 392 073 руб. 05 коп.

Кроме того, Арбитражным судом Ивановской области рассмотрено дело
№А17-3388/2018 по иску ФИО3 к ФИО4 о взыскании
1 226 976 руб. платы за пользование транспортным средством за период с 15.09.2013 по 24.11.2016.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 17.09.20214 исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ФИО4 в пользу ФИО3 взыскано 1 226 976 руб. неосновательного обогащения в виде платы за пользование транспортным средством за период с 15.09.2013 по 24.11.2016,  27 500 руб. расходов по экспертизе, 25 270 руб. госпошлины по делу. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 15.04.2022 вышеуказанный судебный акт оставлен без изменения, а апелляционной жалоба ФИО4  - без удовлетворения.

С учетом вышеизложенных обстоятельств истец полагает, что в результате неправомерных действий ФИО3 по снятию с регистрационного учета транспортного средства, на стороне истца за период с 21.02.2017 по 21.11.2017 возникли убытки в виде упущенной выгоды.

Письмом от 02.04.2019 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возместить убытки. Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Отказ ответчика в добровольном порядке возмещать истцу упущенную выгоду послужил основанием для обращения ФИО4 в суд с настоящим исковым требованием.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, отзыва ФИО3 на апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ (пункт 2 статьи 393 ГК РФ).

Материалами дела подтверждены передача спорного транспортного средства ФИО3 ФИО4 во исполнение заключенного договора, снятие с регистрационного учета спорного транспортного средства 24.11.2016 в связи с его утилизацией, а расторжение заключенного между истцом и ответчиком договора с 21.11.2017.

Указанные обстоятельства подтверждены судебными актами по делам
А17-3658/2017, А17-3388/2018  и не подлежат повторному доказыванию по настоящему делу в соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ.

Требования истца по настоящему делу обоснованы тем, что противоправное  снятие ответчиком с регистрационного учета транспортного средства причинило истцу убытки, поскольку последний не мог использовать автомобиль для получения прибыли.

На основании пункта 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

При взыскании упущенной выгоды истец должен доказать, что им были предприняты необходимые меры для получения выгоды и сделаны необходимые для этой цели приготовления, так же как и то, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду.

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не была бы получена кредитором в случае надлежащего исполнения должником своих обязательств.

То есть лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что возможность получения им доходов существовала реально, то есть, документально подтвердить совершение им конкретных действий и сделанных с этой целью приготовлений, направленных на извлечение доходов, которые не были получены в связи с допущенным должником нарушением, то есть доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 № 16674/12).

Таким образом, для взыскания упущенной выгоды истцу, в порядке статьи 65 АПК РФ, необходимо доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить выгоду, заявленную в качестве упущенной.

Между истцом и ответчиком возник спор об определении  периода, в течение которого вследствие действий ответчика истец не получал прибыль.

Стороны не оспаривают, что период упущенной выгоды в рассматриваемом случае должен определяться исходя из фактической невозможности использования истцом транспортного средства до даты расторжения Договора № 03, поскольку до указанного момента истец имел основанное на договоре право использовать автомобиль.

В части начала периода возникновения упущенной выгоды между сторонами возник спор. Истец настаивает, что после 20.02.2017 он не использовал транспортное средство, совершал только поездки в целях постановки на регистрационный учёт.

Поскольку 24.11.2016 транспортное средство снято ФИО3 с регистрационного учета в связи с его утилизацией, предполагается, что с указанного дня автомобиль нельзя использовать по его назначению.  ФИО4 поясняла, что узнала о запрете на эксплуатацию автомобиля позднее. При определении 21.02.2017 истец исходил из прекращения договорных отношений с контрагентами по выполнению работ с использованием транспортного средства.

Ответчик полагает, что до 09.08.2017 пока автомобиль был во владении истца, последний мог использовать его в коммерческой деятельности.

В обоснование своей позиции ФИО3 представил  объяснения ФИО8 (том 15, л.д. 99), полученные в рамках проведенной правоохранительными органами проверки по заявлению ФИО3 о наличии в действиях истца признаков мошенничества. Опрошенный пояснил, что в период с 08.08.2016 по 06.07.2017 работал на спорном транспортном средстве. Между тем ФИО8 в объяснении не указывает, с какой чистотой совершал поездки, а также не указывает, с какой именно целью совершались данные поездки.

При этом доводы ответчика о нарушении судом первой инстанции норм статьи 161 АПК РФ при рассмотрении его ходатайства о фальсификации доказательства подлежат отклонению, поскольку суд первой инстанции пришёл к верному выводу о том, что представленный трудовой договор от 08.08.2016, заключенный с ФИО8, не является относимым к предмету спора доказательством.  В отсутствие документов об осуществлении перевозок на спорном транспортном средстве, наличие (отсутствие) трудовых отношений между истцом и  ФИО8 не может подтвердить хозяйственное использование автомобиля.

В материалах дела также имеются данные автоматизированной информационной системы «СпецЛаб Паутина» (сведения получены правоохранительными органами в рамках проведения проверки, в деле имеется копия) о передвижении транспортного средства по территории Ивановской области до 06.07.2017 (том 15, л.д. 92).

Из анализа вышеуказанных сведений следует, что транспортное средство систематически эксплуатировалось в период с ноября 2016 года по 20.02.2017. После указанной даты транспортное средство использовалось 26.03.2017, 10.06.2017 и 06.07.2017.

Таким образом, промежутки времени, в которые данное транспортное средство не эксплуатировалось после 20.02.2017, составляют от 1 (одного) до 2,5 месяцев, что не может свидетельствовать об эксплуатации транспортного средства на постоянной основе с целью получения прибыли.

Письмом от 09.08.2017 (том 15, л.д. 100) истец направил в адрес ответчика требование, в котором просил забрать в трехдневный срок с момента получения указанного письма транспортное средство с платной стоянки, указал, что в случае неисполнения требования транспортное средство будет передано на ответственное хранение охранной организации.

Вопреки доводам ответчика представляется вполне логичной позиция истца о попытках до 09.08.2017 зарегистрировать транспортное средство для мирного урегулирования спора по делу № А17-3658/2017.

С учетом изложенного коллегия судей соглашается с выводами суда первой инстанции и приходит к выводу о необходимости взыскания упущенной выгоды в период с 21.02.2017 по 22.11.2017.

С целью установления суммы упущенной выгоды определением Арбитражного суд Ивановской области от 07.06.2021 в порядке статьи 82 АПК РФ назначены судебные экспертизы.

Апелляционный суд находит обоснованным назначение судом первой инстанции повторной экспертизы, поскольку заключение эксперта ФИО6 от 12.02.2021 было подготовлено при отсутствии полных исходных данных о деятельности ФИО4 в предыдущий исследованному период.

Согласно заключению эксперта от 06.08.2021 № 148 (повторная экспертиза) величина чистой прибыли, которая могла бы получить истец от эксплуатации транспортного средства в период с 21.02.2017 по 22.11.2017, составляет 340 000 руб.

Арбитражный суд Ивановской области пришел к выводу, что заключение эксперта соответствует требованиям, предъявляемым к нему законом, принял его в качестве достоверного доказательства по делу, взыскав с ответчика в пользу истца 340 000 руб. упущенной выгоды в период с 21.02.2017 по 22.11.2017.

Пунктом 4 статьи 393 ГК РФ предусмотрено, что при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер и приготовлений.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.09.2011 № 2929/11 объективная сложность доказывания убытков и их размера, равно как и причинно-следственной связи не должна снижать уровень правовой защищенности участников гражданских правоотношений при необоснованном посягательстве на их права. Суд не может полностью отказать в удовлетворении требования о возмещении убытков только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности.

В рассматриваемом случае размер упущенной выгоды напрямую зависит от периода фактического  использования истцом транспортного средства.

Вопреки доводам апелляционных жалоб относительно экспертного заключения от 06.08.2021 № 148 (повторная экспертиза), суд апелляционной инстанции учитывает, что заключение соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертом исследованы представленные по делу доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на разрешение, все расчеты отражены в подробных таблицах.

Надлежащих доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении исследования требований действующего законодательства не установлено, экспертом описана методика проведенного исследования. Бесспорных доказательств, наличие которых могло бы свидетельствовать о неверно избранной экспертом ФИО7 методики исследования не представлено.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы, в том числе повторной, согласно статьям 82 и 87 АПК РФ, относится к компетенции суда, который назначает проведение повторной экспертизы при наличии к тому процессуальных оснований.

Между тем в рассматриваемом заключении даны полные, конкретные и ясные ответы на поставленные вопросы, не допускающие противоречивых выводов или неоднозначного толкования, следовательно, указанное заключение является допустимым и достоверным доказательством по настоящему делу.

Эксперт ФИО7 предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем в экспертном заключении имеется подписка; имеет надлежащую квалификацию; компетентность данного эксперта не опровергнута допустимыми доказательствами.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции признает верными методику и расчеты, изложенные в экспертном заключении от 06.08.2021 № 148.

ФИО3 в суд первой инстанции заявлялось неоднократно ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. В суд апелляционной инстанции ответчик также заявил ходатайство о назначении судебной экономической экспертизы. В обосновании указанного ходатайства ответчик указал, что верным периодом упущенной выгоды является период с 09.08.2017 по 22.11.2017.

Согласно пункту 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в силу части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

В рассматриваемом случае период упущенной выгоды следует из представленных в материалы дела доказательств. При назначении экспертиз в суде первой инстанции стороны и суд самостоятельно определяли период упущенной выгоды. Требований к специальным знаниям, необходимым для установления периода, в данном случае не имеется.

Таким образом, назначение и проведение судебной экономической экспертизы в части определения периода нецелесообразно, приведет к затягиванию судебного процесса, вследствие чего  отклонено коллегией судей.

В этой связи доводы сторон относительно возможности назначения экспертизы эксперту ФИО6 не имеют правового значения.

Довод ФИО4 о том, что ФИО7 не учитывала путевые листы, представленные истцом в подлинниках вместе с чеками по заправке ГСМ, не подтвержденные товарно-транспортными накладными, отклонен коллегией судей, поскольку данные путевые листы не содержат информации об объеме перевозимых грузов, что вызывает затруднение определить стоимость перевозки и как следствие упущенную выгоду.

Также, по мнению ФИО4, при назначении судебной экспертизы арбитражным судом был некорректно поставлен вопрос об определении чистой прибыли, поскольку после получения денежных средств истец будет обязана исчислить на сумму убытков налоги и перечислить их в бюджет.

Вопреки мнению истца убытки носят компенсационный характер и представляют собой санкцию за нарушение права конкретного лица, поэтому необоснованным является возложение на ответчика обязанности по возмещению истцу налога, уплаченного им с полученных доходов. Кроме того в материалах дела отсутствуют сведения, какая именно система налогообложения применялась истцом в спорный период.

Кроме того, отклоняя ходатайства сторон о проведении повторной экспертизы, апелляционный суд обращает внимание на отсутствие у сторон возражений относительно формулировки вопроса в суде первой инстанции.

Само по себе несогласие сторон с результатами экспертизы и иная оценка исследуемых доказательств не являются основанием для вывода о недостоверности экспертного заключения и назначения повторной экспертизы. С учётом изложенного апелляционный суд не нашёл оснований для удовлетворения ходатайств истца и ответчика о проведении повторной экспертизы.

Оценив представленный ответчиком в суд апелляционной инстанции расчёт упущенной выгоды, апелляционный суд находит методически неверным использованный усреднённый подход, поскольку заключение эксперта ФИО6 от 12.02.2021 признано недопустимым доказательством как проведённое в отсутствие полных исходных данных о деятельности ФИО4 в предыдущий исследованному период.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции находит обжалуемое решение законным и обоснованным, вынесенным с учетом обстоятельств дела и норм действующего законодательства и не усматривает правовых оснований для его отмены или изменения.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ и являющихся безусловными основаниями для отмены обжалуемого решения арбитражного суда первой инстанции, не установлено.

Согласно статьям 110 и 112 АПК РФ судебные расходы в виде уплаты государственной пошлины относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 АПК РФ, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 20.12.2021 по делу
№ А17-3515/2019 оставить без изменения, а апелляционные  жалобы 
индивидуальных предпринимателей Чернова Олега Борисовича и Дианычевой Ольги Вадимовны – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

Т.А. Щелокаева

Судьи

ФИО9

ФИО1