ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № А40-260603/20 от 26.10.2021 Суда по интеллектуальным правам

[A1]



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва  27 октября 2021 года Дело № А40-260603/2020 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2021 года.  Полный текст постановления изготовлен 27 октября 2021 года.  

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – судьи Голофаева В.В.,
судей – Сидорской Ю.М., Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Мобил ТелеКом»  (ул. Свердлова, д. 102, г. Шадринск, Курганская область, 641884,  ОГРН 1024501206201) на решение Арбитражного суда города Москвы  от 30.03.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного  суда от 11.06.2021 по делу № А40-260603/2020 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Мобил ТелеКом» к обществу с ограниченной ответственностью  «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (пр-д. Березовой рощи, д. 12, эт. 2,  комн. 4, Москва, 125252, ОГРН 1067746613494) о защите исключительных  прав на товарные знаки. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен  Тыгдымаев Павел Дмитриевич (с. Кызлас, Республика Хакасия). 

 В судебном заседании принял участие представитель общества с  


[A2] ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»  Низамизаде М.Н. (по доверенности от 20.05.2021). 

 Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Мобил ТелеКом» (далее –  истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Регистратор  доменных имен РЕГ.РУ» (далее – ответчик, общество «РЕГ.РУ») о защите  исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской  Федерации № 495308, № 616682 и № 649833 путем обязания прекратить  делегирование доменного имени taksimaxim.ru.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен  Тыгдымаев Павел Дмитриевич (далее – третье лицо). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2021,  оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного  апелляционного суда от 11.06.2021, в удовлетворении исковых требований  отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец  обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в  которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм  материального права и нарушение норм процессуального права, а также на  несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и  имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой  инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять  новый судебный акт. 

 В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что  суд апелляционной инстанции не учел положения статьи 1252  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) о  возможности предъявления требования о пресечении действий,  нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, не только к 


[A3] лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые  приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие  действия. 

 Кроме того, истец считает, что нарушены его процессуальные права,  поскольку суды не рассмотрели поданные им ходатайства об участии в  судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

Отзыв на кассационную жалобу ответчиком не представлен. 

В судебном заседании представитель ответчика просил отказать в  удовлетворении кассационной жалобы, оставить обжалуемые судебные  акты без изменения. 

Истец и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и  месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в  судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не  является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие. 

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав  представителя ответчика, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной  жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  правильность применения судами первой и апелляционной инстанций  норм материального и процессуального права, а также соответствие  выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по  делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам,  пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее  удовлетворения в силу следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или  юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону  способом. 


[A4] Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на  результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или  запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не  считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без  согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных  ГК РФ

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со  статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом  (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на  товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров,  работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в  частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на  этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к  продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным  образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской  Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на  территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании  услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский  оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об  оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети  «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах  адресации. 


[A5] Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя  сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет  вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных  прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства  индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления  требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих  угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или  осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении  убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без  заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное  использование) либо иным образом нарушившему его исключительное  право и причинившему ему ущерб. 

Согласно пункту 158 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –  Постановление № 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2  пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном  использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени  смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ),  может быть заявлено в виде требования о запрете использования  доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить  информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или  прекратить адресацию на данный сайт). 

По общему правилу, нарушением исключительного права на  товарный знак является фактическое использование доменного имени,  тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в 


[A6] отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена  правовая охрана этому товарному знаку. 

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака  распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении  которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом  этого товарного знака в отношении указанных товаров будет  ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на  общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы  такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением  исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться  не только использование доменного имени, но и сам по себе факт  регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному  товарному знаку или сходного с ним до степени смешения. 

Действия администратора по приобретению права на доменное имя  (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования)  могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае  исходя из целей регистрации доменного имени нарушением  исключительного права на товарный знак может быть признана сама по  себе такая регистрация. 

Если нарушением исключительного права признано именно  приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено  требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию. 

Таким образом, запретительные меры в отношении доменного имени  могут быть применены лишь в ситуации, когда нарушением  исключительного права является сама по себе регистрация (приобретение)  доменного имени, в вышеуказанных случаях, определенных в пункте 158  Постановления № 10. 

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец  является обладателем исключительных прав на упомянутые товарные  знаки. 


[A7] Истцу стало известно, что в доменной зоне «.ru» зарегистрирован  сайт с доменным именем «taksimaxim.ru», который, по его мнению, сходен  до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу. 

Полагая, что общество «РЕГ.РУ» нарушает исключительные права,  истец обратился в суд с требованием об обязании прекратить  делегирование доменного имени «taksimaxim.ru». 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой  инстанции пришел к выводу об избрании истцом ненадлежащего способа  защиты нарушенного права. 

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно  рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал  законными и обоснованными. 

Суд по интеллектуальным правам полагает, что судами первой и  апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен  характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих  значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и  установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные  акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем  имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований  арбитражного процессуального законодательства. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их  совокупности. Доказательство признается арбитражным судом  достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется,  что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 


[A8] Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с  другими доказательствами. 

Суды первой и апелляционной инстанций, полно и всесторонне  исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела  доказательств, пришли в соответствии с вышеприведенными нормами  права к обоснованным выводам об избрании истцом ненадлежащего  способа защиты нарушенного права. 

Обжалуемые судебные акты отвечают требованиям законности,  обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи  15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  основаны на правильном применении норм материального права и  соблюдении норм процессуального права, содержат обоснование  сделанных судами выводов применительно к конкретным обстоятельствам  дела. 

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, судами дана  надлежащая, соответствующая применимым правовым нормам оценка  имеющимся в деле доказательствам, а также доводам истца и возражениям  ответчика. 

Нарушений требований процессуального законодательства при  оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не  усматривает. 

Довод подателя жалобы о том, что суды нижестоящих инстанций не  учли положения статьи 1252 ГК РФ о возможности предъявления  требования о пресечении действий и к иным лицам, которые могут пресечь  такие действия, отклоняется Судом по интеллектуальным правам,  поскольку он основан не неправильном понимании норм материального  права и не учитывает правовую позицию высшей судебной инстанции. 

Как разъяснено в пункте 159 Постановления № 10, требование  о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и  выражающихся в незаконном использовании доменного имени  (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК 


[A9] РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего  доменного имени. 

Кроме того, в силу «Правил регистрации доменных имен в доменах  .RU и .РФ», утвержденных решением Координационного центра  национального домена сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81 (далее –  Правила) администратором является пользователь, на имя которого  зарегистрировано доменное имя в соответствующем реестре. 

Согласно пункту 3.1.3 Правил пользователь (администратор)  самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за  возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и  регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с  такими нарушениями, поскольку регистратор не вправе отказать в  регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях,  не предусмотренных Правилами. 

Таким образом, суды обоснованно указали на то, что ответчик в  рассматриваемом случае является ненадлежащим. Оспариваемые  подателем кассационной жалобы выводы судов соответствуют правовой  позиции высшей судебной инстанции. 

Ссылка истца на нерассмотрение судом первой инстанции  заявленных им ходатайств об участии в судебном заседании путем  использования систем видеоконференц-связи получила надлежащую  оценку в суде апелляционной инстанции, который мотивированно  отклонил доводы истца. Вместе с тем из текста кассационной жалобы не  усматривается наличие указаний на объективные обстоятельства,  препятствовавшие истцу своевременно подавать в суде первой инстанции  соответствующие ходатайства об участии в судебном заседании путем  использования систем видеоконференц-связи, либо воспользоваться  системой веб-конференции информационной системы «КАД Арбитр». 

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела,  установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании  полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле 


[A10] доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а  окончательные выводы судов соответствуют представленным  доказательствам, и основаны на правильном применении норм  материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда  кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо  изменения принятых по делу решения, постановления, в связи с чем  кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. 

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований  для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4  статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной  пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.03.2021 и  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2021  по делу № А40-260603/2020 оставить без изменения, кассационную  жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и  может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию  Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок. 

Председательствующий В.В. Голофаев
Судьи Ю.М. Сидорская
 А.А. Снегур