ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Решение № А56-72027/15 от 11.05.2016 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

23 мая 2016 года                                                                   Дело № А56-72027/2015

Резолютивная часть решения объявлена мая 2016 года . Полный текст решения изготовлен мая 2016 года .

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                в составе:

судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминым Д.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО «Аскон-системы проектирования» (ОГРН: <***>)

ответчик: АНО ДПО «СЗРЦОТ» (ОГРН: 7800005083 )

о взыскании 235 400 руб.

при участии

от истца: ФИО1 (доверенность от 11.01.2016)

от ответчика: ФИО2 (доверенность от 29.10.2015)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Аскон-системы проектирования» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Северо-Западный региональный центр охраны труда» (далее – Центр) о взыскании 235 400 руб. денежной компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Ответчик не соглашался с требованиями истца, просил отказать в удовлетворении иска по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Истец представлял свои пояснения на возражения ответчика.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

На основании договора об отчуждении исключительного права от 01.04.2014 № АК-003-14 истец обладает исключительными правами на объект интеллектуальной собственности - продукт «Система трехмерного моделирования «КОМПАС - 3DV13» с библиотеками и приложениями, работающими совместно с ним.

В ходе расследования уголовного дела 07.04.2015 сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск в помещениях, занимаемых ответчиком по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. А.

В результате проведенного обыска был изъят системный блок, на котором был обнаружен программный продукт «КОМПАС - 3DV13», запускаемый без ключа электронной защиты «НASP». Исследован также каталог «Lip» и установлено, что  каталог «Lip» содержит библиотеки и приложения.

На данное программное обеспечение у ответчика отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие наличие лицензионных соглашений с правообладателем.

Полагая, что ответчик неправомерно использовал программу для ЭВМ, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии со статьей 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации  авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации воспроизведением произведения является изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения.

На основании статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право на произведение, в том числе воспроизведение произведения (подпункт 1 пункт 2 указанной статьи).

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Исходя из положений статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в арбитражном процессе обстоятельства дела, в связи с которыми подается иск о взыскании компенсации за незаконное использование авторских прав на программы для ЭВМ, не должны быть подтверждены какими-либо определенными доказательствами, а поэтому могут подтверждаться любыми доказательствами, оформленными надлежащим образом.

Исследовав представленные сторонами доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает доказанным факт использования ответчиком в хозяйственной деятельности имеющего признаки контрафактности программного продукта, исключительные права на который принадлежат истцу.

Договоров на использование указанного программного продукта с его правообладателем у ответчика не имеется.

Факт нахождения системного блока с установленным контрафактным программным продуктом в помещении ответчика подтверждается материалами дела.

В силу пункта 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» прокат компьютера с установленными на нем программами для ЭВМ является способом использования этих программ.

Использование программного обеспечения в составе системного блока, принадлежащей иной организации, не освобождает от ответственности за использование программного обеспечения, исключительные права на которые принадлежат истцу, поскольку основанием такой ответственности является факт владения контрафактным программным продуктом, который находился в распоряжении ответчика.

Факт владения контрафактным программным продуктом в распоряжении ответчика подтверждается материалами предварительного следствия.

В силу пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» нарушитель обязан доказать выполнение им требований указанного закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответчик не представил доказательств, подтверждающих право законного использования программного обеспечения в своей деятельности.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства наличия лицензии на программное обеспечение, обнаруженное в системном блоке ответчика, суд первой инстанции признает установку ответчиком такого программного обеспечения нарушением исключительных прав истца.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

С учетом представленной истцом суду информации, которая судом признана достоверной, поскольку иное суду не доказано, расчет компенсации признан судом обоснованным.

В данном случае за основу расчета суммы компенсации взята двукратная стоимость соответствующего программного продукта.

Оснований для снижения суммы данной компенсации, рассчитанной истцом как двукратный размер стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, у суда не имеется.

Доводы ответчика опровергаются пояснениями истца и представленными в дело доказательствами.

Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

Взыскать с автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Северо-Западный региональный центр охраны труда» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аскон-системы проектирования» 235 400 руб. денежной компенсации и 7708 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

     На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья                                                                                                  Рагузина П.Н.