АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е
г.Челябинск Дело №А76-14295/2020
29 июля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2020 года.
Решение в полном объеме изготовлено 29 июля 2020 года.
Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевщиковой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АДЕЛЬТРАНС», ОГРН <***>, г. Челябинск,
к обществу с ограниченной ответственностью «ИЗОТЕХ», ОГРН <***>, г. Челябинск,
о взыскании 53 870 руб.,
при отсутствии явки сторон в судебное заседание,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АДЕЛЬТРАНС» (далее – истец, ООО ЛК «АДЕЛЬТРАНС»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИЗОТЕХ» (далее – ответчик, ООО «ИЗОТЕХ»), о взыскании 53 870 руб., в том числе: 18 000 руб. основного долга, 35 870 руб.неустойки.
Лица, участвующие в деле в предварительное судебное заседание не явились, о дате предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом.
Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.
О возможности окончания подготовки дела к судебному разбирательству и рассмотрении требований по существу после окончания предварительного судебного заседания указано в определении суда от 10.03.2020.
Более того, в определении Верховного суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 305-ЭС18-21125 по делу № А40-217222/2017, высшая судебная инстанции указала, что переход из предварительного судебного заседания в основное при наличии возражений не относится к процессуальным нарушениям, влекущим безусловную отмену судебного акта.
При этом возражения ответчика в завершении предварительного судебного заседания и открытии судебного заседания должны быть обоснованы конкретными обстоятельствами (определение Верховного суда Российской Федерации от 15.02.2019 № 305-ЭС18-25160 по делу № А40-69228/2018).
По результатам предварительного судебного заседания судом открыто судебное заседание в первой инстанции в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ.
В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик, внарушение условий договора по перевозке не оплатил, что привело к образованию задолженности и начислению неустойки.
Ответчик в отзыве на исковое заявление просит в удовлетворении исковых требований отказать.
Согласно возражениям ответчика товарно-транспортные накладные не соответствуют договору-заявке. Кроме того ответчик указывается на чрезмерность неустойки, просит о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исходя из двукратной ставки рефинансирования.
Лица, участвующие в деле, извещены о судебном разбирательстве по делу надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ.
В порядке статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проведено вотсутствие представителей истца, ответчика.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующим выводам.
Согласно статье 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами; условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если Гражданским кодексом Российской Федерации, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное.
Согласно пункту 1 статьи 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
В силу пункта 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).
Согласно пункту 1, 2 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее - Устав) заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной; форма и порядок заполнения транспортной накладной устанавливаются Правилами перевозок грузов.
В силу пунктов 5, 6 статьи 8 Устава договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком к исполнению заказа, а при наличии договора об организации перевозок грузов - заявки грузоотправителя; обязательные реквизиты заказа, заявки и порядок их оформления устанавливаются Правилами перевозок грузов.
Транспортная накладная - перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза (статья 2 Устава).
Необходимость использования транспортной накладной и заполнения ее реквизитов в соответствии с утвержденной формой установлена пунктом 6 Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее - Правила № 272).
Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
В силу статей 307, 309, 408 ГК РФ, должник обязан исполнить обязательство надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями действующего законодательства, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности, надлежащее исполнение прекращает обязательство.
По правилам арбитражного процессуального производства каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).
В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения.
Истец, реализуя в судебном порядке свое право на защиту, действуя активно и добросовестно, представил в материалы дела доказательства оказания услуг ответчику (договор-заявка на перевозку груза, товарно-транспортная накладная, платежное поручение).
Как следует из материалов дела, 29.10.2019 между истцом (перевозчик) и ответчиком (заказчик) заключены договоры-заявки на оказание транспортно-экспедиционных услуг, в которых сторонами согласованы маршрут: <...> – <...>, даты погрузки-разгрузки – 29.10.2019-30.10.2019, а также маршрут: <...> – <...>, дата погрузки-разгрузки – 29.10.2019. Кроме того согласована стоимость перевозки (15 500 руб. и 7 000 руб. соответственно).
Факт получения груза у грузоотправителя и доставки его истцу подтверждается представленными в материалы дела товарно-транспортными накладными, счетами-фактурами.
Факт приемки оказанных транспортных услуг подтверждается подписанными сторонами и скрепленными печатями истца и ответчика актами сдачи-приемки транспортных услуг от 30.10.2019 № 2184 на сумму 7 000 руб., от 30.10.2019 № 2185 на сумму 15 500 руб., всего на общую сумму 22 500 руб.
Плата была произведена на сумму 4 500 руб.
Поскольку ответчиком оказанные транспортно-экспедиционные услуги не были оплачены в полном объеме, истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованием о погашении имеющийся задолженности.
Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца с иском в суд.
Возникшие между сторонами правоотношения регулируются положениями главы 40 ГК РФ о перевозке.
Как следует из материалов дела, факт перевозки груза истцом в интересах ответчика подтвержден договором - заявкой на перевозку, в котором указаны грузоотправитель и грузополучатель, даты и адреса погрузки и разгрузки, груз, стоимость перевозки; актами сдачи-приемки транспортных услуг от 30.10.2019 № 2184 на сумму 7 000 руб., от 30.10.2019 № 2185 на сумму 15 500 руб., товарно-транспортными накладными.
Доводы ответчика о том, что товарно-транспортные накладные не соответствуют договору-заявке, отклоняются судом при наличии актов сдачи-приемки транспортных услуг.
Согласно сложившимся обычаям делового оборота исполнение договора возмездного оказания услуг оформляется участниками гражданских правоотношений, в том числе путем составления акта приема-передачи оказанных услуг.
Поскольку оказание транспортные услуги не имеет овеществленного результата, в связи, с чем последующее опровержение истцом ранее подписанных им же актов приема-передачи оказанных транспортных услуг должно быть основано на безусловных и достоверных доказательствах отсутствия услуг.
Более того представленные акты имеют оттиск печати ответчика, офальсификации которой или получения доступа к которой не уполномоченных лиц последний не заявлял.
С учетом конкретных обстоятельств спорных правоотношений основания для освобождения ответчика от обязанности оплатить оказанные услуги не выявлены. Оснований для соразмерного уменьшения стоимости услуг и величины такого уменьшения ответчиком не приведены и не доказаны.
Документов, опровергающих факт оказания услуг истцом в спорный период, не представлено, как и не представлено объективных доказательств, подтверждающих факт оказания иным лицом спорных услуг и выполнения работ.
Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.
Мотивированных возражений в отношении суммы задолженности ответчик в материалы дела не представил.
Денежное обязательство в полном объеме не исполнено должником на дату вынесения решения.
Ответчик не представил доказательств исполнения обязательств по оплате оказанных истцом услуг.
Следовательно, задолженность в размере 18 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Относительно исковых требований о взыскании неустойки суд пришел к следующим выводам.
Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 ГК РФ).
Статьями 329, 330, 331 ГК РФ закреплено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой в виде штрафа или пени, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.
При этом в силу статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.
Пунктами 2 заявок-договоров предусмотрена ответственность заказчика за просрочку оплаты услуг исполнителя – пени в размере 1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 35 870 руб.
Обращаясь с требованием о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков оплаты услуг (работ) истец в его обоснование представил расчет неустойки, согласно которому её размер рассчитан следующим образом: остаток задолженности × ставка по договору × количество дней просрочки.
- 7 000 × 1% × 174 (с 30.10.2019 по 20.04.2020) = 12 180 руб.,
- 15 500 × 1% × 100 (с 30.10.2019 по 06.02.2020) = 15 500 руб.,
- 11 000 × 1% × 74 (с 07.02.2020 по 20.04.2020) = 8 140 руб.
Итого: 35 870 руб.
Расчет истца судом проверен, признан соответствующим условиям договора, арифметически правильным и принимается судом.
Из материалов дела и фактических обстоятельств следует, что транспортные услуги истцом фактически оказаны, однако имеет место нарушение сроков оплаты.
Поскольку соглашение о неустойке определено сторонами в положениях договора и неисполнение ответчиком обязательства по нему подтверждено материалами дела, требование истца о взыскании финансовой санкции является обоснованным.
Между тем ответчиком заявлено о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ в силу ее чрезмерности.
В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, с учетом разъяснений изложенных в пункте 10 решения Конституционного суда Российской Федерации от 23.04.2015 «Об утверждении обзора практики Конституционного суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года», а также пункте 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», суд вправе уменьшить подлежащую уплате неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Учитывая компенсационную природу неустойки, отсутствие сведений о наступивших для истца отрицательных последствиях неисполнения ответчиком обязательств суд признает, что сумма неустойки исходя из ставки 1% за каждый день просрочки, что составляет 365% годовых, превышает средневзвешенные ставки процентов и штрафных санкций по коммерческим кредитам и гражданско-правовым обязательствам и приходит к выводу, что сумма неустойки вследствие установления в договоре высокого ее процента явно завышена и несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Доводы ответчика о расчете неустойки с применением двукратной ставки рефинансирования не могут быть приняты судом в силу следующего.
Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения (абзац второй пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Из содержания указанного пункта постановления следует, что применение судами при разрешении вопроса о соразмерности неустойки двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения, является правом, а не обязанностью суда.
Данное разъяснение носит рекомендательный характер и не предполагает обязанность суда во всех случаях взыскивать неустойку в указанном размере.
При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела.
В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.04.2012 № ВАС-3875/12, размер неустойки 0,1% является обычно принятым в деловом обороте.
Суд считает, что для исчисления суммы неустойки надлежит применить ставку процента в размере 0,1%, что составляет 36,5% годовых.
Данная ставка 0,1%, по мнению суда, не только в достаточной степени компенсирует стороне убытки, возникшие в результате просрочки исполнения (неисполнения) обязательства и восстанавливает имущественные права истца, но и, выполняя функцию компенсационно-превентивного характера, позволит удержать ответчика-контрагента от неисполнения обязательства в будущем.
Таким образом, неустойка в размере 35 870 руб. исходя из ставки 1% в день подлежит снижению в 10 раз до ставки 0,1% в день, то есть до размера 3 587 руб. (35 870 руб./ 10).
Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (статья 112 АПК РФ).
Исходя из цены иска госпошлина по настоящему делу составляет 2 155 руб.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ, с учетом разъяснений изложенных в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 государственная пошлина подлежат взысканию с ответчика в размере 2 155 руб., исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения,
Истцу по его ходатайству была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины до рассмотрения дела по существу.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 №48 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражном суде» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.
С учетом положений части 1 статьи 110 АПК РФ, разъяснений, содержащихся в пункте 16 вышеуказанного Постановления Пленума ВАС РФ, а также факта принятия судебного акта в пользу истца, сумма государственной пошлины по иску 2 155 руб. взыскивается судом с ответчика в доход федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИЗОТЕХ», ОГРН <***>, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной ответственностью ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АДЕЛЬТРАНС», ОГРН <***>, г. Челябинск, задолженность в размере 18 000 руб., неустойки в размере 3 587 руб., всего в размере 21 587 (Двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) руб.
В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИЗОТЕХ», ОГРН <***>, г. Челябинск, в доход федерального бюджета госпошлину в размере 2 155 (Две тысячи сто пятьдесят пять) руб.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Судья И.С. Шаяхметов
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru