Дело № 2-791/2020
74RS0029-01-2020-000558-49
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Ленинский районный суд города Магнитогорска Челябинской области в составе:
председательствующего судьи Кутырева П.Е.,
при секретаре Ходаковой О.О.,
рассмотрел 02 июня 2020 года в открытом судебном заседании в зале суда в г. Магнитогорске Челябинской области гражданское дело по исковому заявлению арбитражного управляющего общества с ограниченной ответственностью «СтройРемонтМонтаж» ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок,
У С Т А Н О В И Л:
Арбитражный управляющий ООО «СтройРемонтМонтаж» (далее также – общество) ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2, в котором просила признать недействительными заключенный 02 апреля 2014 года между названным обществом и ответчиком договор купли-продажи № грузового бортового автомобиля, модель №, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № и заключенный между ними же 27 февраля 2014 года договор купли-продажи № специального автокрана, модель <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № идентификационный номер (VIN) №, применить последствия недействительности данных сделок, взыскав с ответчика в пользу общества 4760537 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2307951,26 рублей и далее до момента полного погашения задолженности.
В обоснование заявленных требований истцом указано на то, что в 2016 году ООО «СтройРемонтМонтаж» признано банкротом, однако в настоящее время по заявлению одного из кредиторов арбитражным судом назначена процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного должника, она назначена арбитражным управляющим, ею выяснено, что 02 апреля 2014 года и 27 февраля 2014 года были заключены вышеназванные сделки, однако же сделки являются притворными, поскольку их целью было сокрытие имущества от обращения взыскания кредиторов по долгам общества, о чем свидетельствует тот факт, что она совершена за пять месяцев до подачи заявления о банкротстве, при этом действительная стоимость транспортных средств составляла 5160562 рублей, а продано оно было за 500000 рублей, то есть сделка прикрывала собою договор дарения за символическую оплату, при этом движения по счетам общества не произошло, в договоре размыта формулировка о порядке и способе оплаты, штрафные санкции занижены, никаких экономических выгод сделка не принесла, а напротив, привела к ущербу кредиторам. Так как состояние автомобилей в настоящее время значительно изменилось, просит в качестве последствий недействительности сделки взыскать разницу между реальной ценой автомобилей и указанной в договоре, на которую подлежат начислению проценты.
В ходе рассмотрения дела к участию в деле привлечена в качестве соответчика ФИО3, ФИО4
Истец – арбитражный управляющий ООО «СтройРемонтМонтаж» ФИО1 в судебное заседание не явилась, будучи надлежаще извещенной о его времени и месте, её представитель ФИО5 в судебном заседании заявленный иск поддержала.
Ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 в судебное заседание не явилась, будучи с учетом положений статьи 165.1 ГК РФ надлежаще извещенными о его времени и месте, ФИО3 просила рассмотреть дело в её отсутствие, её представитель ФИО6 и представитель ответчика ФИО2 – ФИО7 в судебном заседании против удовлетворения иска возражали, указывая на отсутствие оснований для признания оспариваемых сделок недействительными, законность сделок, отсутствие у истца права заявлять подобные требования, заявили о пропуске срока исковой давности, представитель ФИО6 также сослался на то, что его доверитель является добросовестным приобретателем.
Третье лицо ФИО8 и представитель Ленинского РОСП г. Магнитогорска УФССП РФ по Челябинской области в судебное заседание не явились, будучи надлежаще извещенными о его времени и месте.
Не явившиеся лица доказательств уважительности причин неявки представили, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали, в связи с чем суд, руководствуясь положениями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о возможности рассмотреть дело в их отсутствие.
Заслушав участников процесса и исследовав материалы дела в судебном заседании, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.
Как следует из материалов дела, собственником грузового бортового автомобиля, модель <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № и специального автокрана, модель <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) № являлось ООО «СтройРемонтМонтаж».
02 апреля 2014 года и 27 февраля 2014 года ООО «СтройРемонтМонтаж» в лице директора ФИО9 заключило с ФИО2 договоры купли-продажи соответственно №, по которому продало автомобиль за 100000 рублей и №, по которому продало автокран за 400000 рублей, транспортные средства переданы по актам приема-передачи.
Согласно представленным по запросу суда карточкам учета ТС на момент рассмотрения дела автокран стоит на учете за ФИО3, а автомобиль – за ФИО2, также в материалы дела представлены копии договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому автокран был продан ФИО10 (умершему ДД.ММ.ГГГГ) за 400000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ, по которому автомобиль был продан ФИО4 за 100000 рублей и указанным лицам транспортные средства переданы по актам приема-передачи.
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 06 апреля 2015 года ООО «Стройремонтмонтаж» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО11, конкурсное производство завершено 05 апреля 2016 года.
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 10 мая 2018 года по заявлению ФИО8 назначена процедура распределения обнаруженного имущества ООО «Стройремонтмонтаж», конкурсным управляющим определением от 08 августа 2019 года утверждена ФИО1
Названные обстоятельства подтверждаются представленными в дело доказательствами – договорами, карточками учета ТС, актами приема-передачи, свидетельством о смерти, определениями и решением арбитражного суда.
Абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).
В случае несоблюдения данного запрета суд на основании пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
В силу положений статей 166, 167 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
Согласно пункту 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пунктах 1, 7 Постановления от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что добросовестным поведением, является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей. Если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной по основанию, предусмотренному статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений по их применению под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.
Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права. Одной из форм негативных последствий является материальный вред, под которым понимается всякое умаление материального блага. Сюда могут быть включены уменьшение или утрата дохода, необходимость новых расходов. В частности злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания. По своей правовой природе злоупотребление правом – это всегда нарушение требований закона, в связи с чем злоупотребление правом, допущенное при совершении сделок, влечет ничтожность этих сделок, как не соответствующих закону (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.
Следовательно, по делам о признании сделки недействительной по причине злоупотребления правом одной из сторон при ее совершении обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного разрешения спора и подлежащими установлению, являются наличие или отсутствие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок, наличие или отсутствие действий сторон по сделке, превышающих пределы дозволенного гражданским правом осуществления правомочий, наличие или отсутствие негативных правовых последствий для участников сделки, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц, наличие или отсутствие у сторон по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в будущем препятствия.
Также пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.
Исходя из смысла приведенной нормы, признаком притворности сделки является отсутствие волеизъявления на ее исполнение у обеих сторон, а также намерение сторон фактически исполнить прикрываемую сделку. Таким образом, по основанию притворности недействительной сделки может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.
Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
При этом поскольку на недействительность сделок ссылается истец, следовательно, ею и должны быть представлены соответствующие доказательства на основании указанной статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Разрешая спор, суд учитывает, что сам по себе факт совершения сделок за пять месяцев до подачи заявления о банкротстве, не может свидетельствовать о намерении стороны тем самым не допустить обращения на него взыскания по долгам кредиторов в рамках дела о банкротстве, поскольку пятимесячный срок является сравнительно большим сроком и учитывая, что банкротству предшествует ухудшение материального положения, в равной степени совершение сделок за столь долгий срок может свидетельствовать о намерении общества выручить деньги для уплаты долгов. Добросовестность же участников гражданских правоотношений предполагается, пока не доказано иное (статья 10 ГК РФ).
Что касается покупной цены, то истцом не представлено никаких доказательств действительной стоимости транспортных средств 5160562 рублей, ходатайств о назначении экспертизы стоимости транспортных средств не заявлялось, экспертное заключение, на которое ссылалась истец, также ею не представлено, при этом не представлено и доказательств тому, что эксперт осматривал транспортные средства, оценивал их техническое состояние, учитывал возможную необходимость скорой продажи имущества и иные обстоятельства. При этом в силу статьи 421 Гражданского кодекса РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора и в силу этого вольны продавать и покупать имущество за любую цену, даже существенно отличающуюся от рынка.
Кроме того, доводы иска сводятся к порочности воли общества, но в иске не указано и не представлено доказательств тому, что и у ФИО2 была воля совершить с обществом противоречащую закону сделку, целью которой было исключительно вывод имущества с баланса общества.
Помимо этого, ссылаясь наряду с противоречием сделки закону также на её притворность, истец доказательств притворности сделки также не представила, более того, истцом не указано, какую сделку стороны имели в виду, и таким образом какие правила следует применить к сделке с учетом существа и содержания сделки. Довзыскание денежных средств последствием притворной сделки, как то просит истец, в силу закона не является, а применение к сделке правил договора дарения, на что истец указывает в иске, не приведет к защите прав и законных интересов истца, так как дарение запрещено лишь между коммерческими организациями (статья 575 ГК РФ), а между коммерческой организацией и физическим лицом – нет.
Что касается отсутствия движения денежных средств на счету, то и этому обстоятельству также доказательств истец не представила, помимо этого, в договорах и не указано на то, что денежные средства по договорам уплачены, расписки в деле не имеется, однако же неоплата покупателем товара, даже при доказанности этого, не поименована в законе в качестве основания для признания сделки недействительной – правовые последствия несвоевременной оплаты покупателем товара по договору купли-продажи содержатся в пункте 3 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса. Кроме того, названное обстоятельство, при доказанности существенного нарушения тем самым договора, может служить основанием для его расторжения в силу статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не признания его недействительным – данные понятия тождественными не являются.
Ссылки истца на размытость формулировки о порядке и способе оплаты, заниженности штрафных санкций сами по себе о недействительности сделок не свидетельствуют, учитывая вышеназванные положения статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, поскольку истец не представила доказательств недействительности оспариваемых ею сделок по указанным в иске основаниям, то в иске следует отказать.
Кроме того, истцом заявлены требования о признании сделок недействительными, однако согласно материалам дела спорные транспортные средства уже были отчуждены другим лицам, которые с согласия истца были привлечены к участию в деле соответчиками.
Пунктом же 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Пленумы Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 35 совместного постановления №10/22 от 29 апреля 2010 года разъясняли, что когда в такой ситуации предъявлен иск о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 301, 302 Гражданского кодекса РФ.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 21 апреля 2003г. № 6-П отмечал, что когда по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке статьи 302 ГК Российской Федерации с иском об истребовании имущества из незаконного владения лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск). Если же в такой ситуации собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и о применении последствий ее недействительности в форме возврата переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора судом будет установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, в удовлетворении исковых требований в порядке статьи 167 ГК Российской Федерации должно быть отказано.
Поскольку добросовестное приобретение в смысле статьи 302 Гражданского кодекса РФ возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения (виндикация).
Следовательно, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей 302 Гражданского кодекса РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли и др.).
Иное истолкование положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ означало бы, что собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок по отчуждению его имущества недействительными, т.е. требовать возврата полученного в натуре не только когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании последующих (второй, третьей, четвертой и т.д.) сделок. Тем самым нарушались бы вытекающие из Конституции РФ установленные законодателем гарантии защиты прав и законных интересов добросовестного приобретателя.
Спорное имущество выбыло из владения общества по его воле (а на обратное истец в своем иске не ссылается), а потому имеет значение добросовестность приобретателей. В деле отсутствуют какие-либо доказательства тому, что ФИО3 и ФИО4 знали или должны были знать о том, что ФИО2, получивший транспортные средства по недействительным сделкам, на что ссылается истец, не вправе был их таким образом отчуждать. При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований в порядке статьи 167 Гражданского кодекса РФ должно быть отказано.
Помимо всего изложенного выше, стороной ответчика заявлено о пропуске срока исковой давности.
Истцом заявлены требования как о признании оспоримой сделки недействительной, так и о признании ничтожной сделки недействительной.
Согласно статье 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.
Аналогичным образом годичный и трехгодичный сроки исковой давности установлены Законом о банкротстве в статье 61.2 для оспаривания сделок должника при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки и в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов соответственно, а согласно статье 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных Законом о банкротстве.
В абзаце 2 пункта 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности. Однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.
Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть имело реальную возможность, узнать о нарушении права.
В силу положений п. 6 ст. 20.3 Закона о банкротстве вновь назначенный управляющий является процессуальным правопреемником первоначально утвержденного конкурсного управляющего; для него все действия, совершенные в арбитражном процессе до его вступления в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил (п. 3 ст. 48 АПК РФ).
В деле отсутствуют какие-либо доказательства тому, что предыдущий арбитражный управляющий не мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие оснований для оспаривания сделок. При этом конкурсное производство длилось с 06 апреля 2015 года по 05 апреля 2016 года, жалоб на действия арбитражного управляющего не поступало, конкурсное производство было завершено, при этом сама истец указывает на то, что ещё в 2013 году, до банкротства должника, в деле по иску о взыскании действительной стоимости доли произведена оценка спорных транспортных средств.
Срок исковой давности значительно истек, даже при исчислении его с даты завершения конкурсного производства, иск подан спустя почти пять лет после утверждения первого арбитражного управляющего и спустя почти четыре года после окончания конкурсного производства, с учетом всего изложенного выше ФИО1 является процессуальным правопреемником первоначально утвержденного конкурсного управляющего, учитывая разумную продолжительность периода для запроса и получения информации о совершенных сделках с даты утверждения первого конкурсного управляющего, суд не находит оснований делать вывод о том, что первый арбитражный управляющий не знал и не должен быть знать о наличии оснований для оспаривания сделок, в связи с чем перемена арбитражного управляющего не меняет даты начала течения срока исковой давности.
Тот факт, что в настоящее время идет процедура распределения обнаруженного имущества должника на момент начала течения срока исковой давности и порядок его исчисления не влияет.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 15 Постановления от 29 сентября 2015г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» разъяснил, что если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 19 июня 2007г. № 452-О-О также указывал, что истечение срока исковой давности, т.е. срока, в пределах которого суд общей юрисдикции обязан предоставить защиту лицу, право которого нарушено, является самостоятельным основанием для отказа в иске. В этом случае принудительная (судебная) защита прав гражданина независимо от того, имело ли место в действительности нарушение его прав, невозможна, вследствие чего исследование иных обстоятельств спора не может повлиять на характер вынесенных судебных решений.
Поскольку срок исковой давности истцом пропущен, восстановить этот срок истец не просила, доказательств уважительности причин пропуска срока не представила, то названное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Толкование норм закона об исковой давности так, как их толкует истец, фактически означало бы возможность неоднократно продлевать течение срока исковой давности с каждой новой сменой арбитражного управляющего, однако такое толкование фактически лишает всякого смысла установления законодателем этого срока.
При подаче иска истец ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины, поскольку исковые требования не подлежат удовлетворению, то на основании статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая, что в настоящее время идет процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного должника, с истца в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 43542,44 рублей исходя из цены иска.
На основании статьи 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принятые по настоящему делу обеспечительные меры с момента вступления решения суда в законную силу подлежат снятию.
Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Отказать арбитражному управляющему общества с ограниченной ответственностью «СтройРемонтМонтаж» ФИО1 в удовлетворении заявленных к ФИО2, ФИО3, ФИО4 исковых требований о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок.
После вступления решения суда в законную силу отменить все меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на транспортные средства, принятые по ходатайству истца на основании определения судьи Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 24 марта 2020 года.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройРемонтМонтаж» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 43542 рубля 44 копейки.
Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение месяца с момента принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд города Магнитогорска Челябинской области.
Председательствующий: П.Е. Кутырев
Решение суда в окончательной форме изготовлено 09 июня 2020 года.