ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № 08АП-4487/2015 от 08.06.2015 Восьмого арбитражного апелляционного суда

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Омск

16 июня 2015 года

                                              Дело №   А75-9825/2014

Резолютивная часть постановления объявлена  08 июня 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме  июня 2015 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зиновьевой Т.А.,

судей  Глухих А.Н., Еникеевой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Лепехиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-4487/2015 ) посредством использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Тюменской области рассматривает в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-4487/2015 ) Акционерного общества «Строительная компания ВНСС» на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 марта 2015 года по делу № А75-9825/2014 (судья Агеев А.Х.), по иску Акционерного общества «Строительная компания ВНСС» (ОГРН: 1028601465903, ИНН: 8609002658) к обществу с ограниченной ответственностью «СИБТРАНК» (ОГРН: 1025500513059, ИНН: 5501058160) о взыскании 4 424 410 руб. 99 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

при участии в судебном заседании представителей: 

от Акционерного общества «Строительная компания ВНСС» - представитель ФИО1 (паспорт, по доверенности № 1710 от 17.11.2014 сроком действия до 31.12.2015);

от общества с ограниченной ответственностью «СИБТРАНК» - представитель ФИО2 (паспорт, по доверенности от 19.01.2015, сроком действия по 31.12.2015); представитель ФИО3 (паспорт, по доверенности от 19.01.2015, сроком действия по 31.12.2015);

от Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района - представитель не явился, извещены надлежащим образом,

от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - представитель не явился, извещены надлежащим образом,

установил:

Акционерное общество «Строительная компания ВНСС» (далее – АО «Строительная компания ВНСС», истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СИБТРАНК» (далее – ООО «СИБТРАНК», ответчик) о взыскании задолженности в размере 4 424 410 руб. 99 коп., в том числе 3 794 793 руб. 39 коп. договорной пени, 576 560 руб. 80 коп. - стоимость услуг генподряда, 62 056 руб. 80 коп. – процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму финансирования по договору № 12 от 08.08.2011 (далее – договор).

До принятия итогового акта по делу истцом заявлено об уточнении исковых требований о взыскании с ответчика договорной неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения работ и сдачи результатов работ в размере 1 262 526 руб. 32 коп., а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму финансирования по договору № 12 от 08.08.2011 в размере 46 542 руб. 60 коп.

Уточнения истца с учетом части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом первой инстанции приняты, дело рассмотрено с учетом заявленного истцом уточнения исковых требований.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2015 в удовлетворении исковых требований отказано, АО «Строительная компания ВНСС» из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в сумме 19 031 руб. 00 коп., уплаченная по платежному поручению № 2277 от 15.09.2014.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, АО «Строительная компания ВНСС» (далее – заявитель) обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал, что факт ввода объекта в эксплуатацию не подтверждает конечный срок выполнения работ. Кроме того, по мнению заявителя, ответчиком не представлены доказательства выплаты истцу субсидий, а также их размер и на какие инженерные сети они предоставлены.

В дополнениях к апелляционной жалобе АО «Строительная компания ВНСС» указало на преюдициальное значение установленных решением суда первой инстанции, постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанции по делу № А75-12280/2013 следующих обстоятельств: «Факт выполнения работ подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года № 1 от 30.10.2012 на общую стоимость 52 415 935 руб., № 1 от 30.10.2012 на общую стоимость 1 040 929 руб., № 1 от 30.10.2012 на общую стоимость 2 467 359 руб. При этом суд учитывает, что акты приемки работ подписаны сторонами без замечаний по качеству, объемам, срокам выполнения работ и скреплены оттисками печатей организаций. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) является допустимым доказательством передачи работ».

Оспаривая доводы апелляционной жалобы, ООО «СИБТРАНК» представило отзыв, в котором просило решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, пояснил, что считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального права, просил его отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представители ответчика поддержали доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Судебное заседание апелляционного суда проведено в отсутствие представителей третьих лиц, участвующих в деле, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела и не заявивших о его отложении, в соответствии с частью 1 статьи 266 и частью 3 статьи 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2015 по настоящему делу.

Как следует из материалов дела, 08 августа 2011 года между истцом (генподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 12 (далее – договор), в соответствии с которым генподрядчик поручает, принимает и оплачивает, а подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству внутриплощадочных сетей питьевого водопровода на объекте «строительство района новой застройки в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

Стоимость работ и порядок расчетов согласованы сторонами в статье 2 договора.

В соответствии с пунктом 2.1. договора (в редакции дополнительного соглашения от 21.12.2012 № 1) общая стоимость работ по договору, включая все затраты, составляет 72 144 361 рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% 11 005 072 рубля 00 копеек.

В пункте 3.1. договора (в редакции соглашения об изменении отдельных условий договоров от 01.04.2012) стороны определили сроки выполнения работ: начало выполнения работ – в течение 5 дней с момента подписания договора; срок окончания работ – до 30.09.2012.

Порядок разрешения споров между сторонами предусмотрен в статье 9 договора. Согласно пункту 9.3 договора споры из договора рассматриваются в Арбитражном суде ХМАО.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента выполнения всех условий по договору (пункт 11.1).

В связи с ненадлежащим исполнением Генподрядчиком договорных обязательств решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2014 по делу № А75-12159/2013 с ЗАО «Строительная компания ВНСС» в пользу ООО «Сибтранк» взыскано 13 904 320 руб. 73 коп., в том числе основной долг в размере 13 812 259 руб. 43 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 92 061 руб. 30 коп.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2014 указанное решение суда оставлено без изменения.

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ и сдачи результатов работ по договору, истец обратился в суд с требованием о взыскании пени в размере 1 262 526 руб. 32 коп., а также оплаты процентов по банковскому кредиту, предусмотренных договором подряда в размере 46 542 руб. 60 коп.

Руководствуясь частью 1 статьи 329, статьями 330, 431, 702, 708, части 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. При этом суд исходил из того, что совокупностью представленных ответчиком в дело доказательств подтверждается факт выполнения ответчиком работ в установленные договором сроки.

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции.

Судом первой инстанции правильно квалифицированы фактические правоотношения сторон и условия заключенного договора в качестве договора строительного подряда, в связи с чем правоотношения сторон регулируются нормами раздела 3 части 1 (общие положения об обязательствах) и главы 37 ГК РФ, а также условиями заключенного договора.

На основании статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штраф, пеня) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме (статья 331 ГК РФ).

В соответствии с положениями статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (часть 1).

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (часть 2).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (часть 3).

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (часть 5).

Пунктом 6.1. договора предусмотрено, что за несвоевременное исполнение своих обязательств виновная сторона несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от договорной цены.

Вместе с тем, проанализировав условия договора № 12 от 08.08.2011, суд первой инстанции установил, что сроков сдачи работ и предоставления генподрядчику комплекта документов, нарушение которых могло бы явиться основанием для начисления неустойки по пункту 6.1. договора, в договоре не согласовано.

Срок выполнения работ согласован сторонами в статье 3 договора, начало работ - в течение 5 дней с момента подписания договора; срок окончания работ – до 30.09.2012 (пункт 3.1. договора, в редакции соглашения об изменении отдельных условий договоров от 01.04.2012).

Согласно положениям статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Исходя из буквального толкования пункта 6.1 договора, суд первой инстанции пришел к выводу, что для применения указанного условия договора сторонами должен быть согласован конкретный срок выполнения определенного обязательства, после нарушения которого наступает ответственность в виде взыскания договорной неустойки.

При этом из содержания договора прямо следует, что документация (в том числе КС-2, КС-3), указанная в пункте 4.5. договора, передается заказчику (истцу) по окончании работ, срок которых установлен в пункте 3.1., а, следовательно, сам по себе факт передачи документации (указанной в пункте 4.5. договора) после 30.09.2012 - дата окончания работ (вне зависимости от того был ли нарушен срок выполнения работ), не нарушает условий договора, а какие-либо иные сроки (относительно передачи КС-2 и КС-3) сторонами в спорном договоре не регламентированы.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что сторонами не согласовано условие о возможности применения договорной неустойки за ненадлежащее исполнение условий пункта 4.5. договора, в том числе в части представления заказчику форм КС-2 и КС-3 после окончания работ, в связи с чем ответственность, предусмотренная пунктом 6.1 договора, фактически может быть применена к ответчику только в случае нарушения определенных договором сроков выполнения работ (а не сроков сдачи работ подрядчику, или передачи документации заказчику, которые де-факто в договоре не определены).

При этом условиями спорного договора определение сроков для начисления неустойки не ставится в зависимость от момента подписания актов о приемке выполненных работ, и зависит только от несвоевременного исполнения обязательства по окончанию выполнения работ.

При буквальном толковании пункта 1.1. договора усматривается, что предметом договора (полезным результатом работ) является создание подрядчиком объекта - сети водоснабжения на объекте «строительство района новой застройки в д. Ярки Ханты-Мансийского района».

Как следует из материалов дела, и не оспаривается сторонами сети водоснабжения, в отношении которых выполнялись работы по спорным договорам, введены в эксплуатацию 13.07.2012, о чем свидетельствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ru86508312-20.

Довод подателя жалобы о том, что факт ввода объекта в эксплуатацию не подтверждает конечный срок выполнения работ, а сроком окончания работ является дата предъявления работ к приемке, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Согласно части 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

Доказательств того, что предусмотренные договором работы не были выполнены подрядчиком до ввода объекта в эксплуатацию, истцом не представлено, равно как и доказательств привлечения иного подрядчика, выполнение работ которым обусловило введение объекта в эксплуатацию.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Податель жалобы в обоснование данного довода ссылается на судебную практику, в частности, на Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2015 по делу № А75-5020/2014, которым установлено, что окончание выполнения работ применительно к определению периода просрочки исполнения обязательства определяется моментом их предъявления подрядчиком к приемке, который может и не совпадать с датой подписания актов заказчиком.

Между тем, заявителем не учтено, что в данном постановлении также указано, что, исходя из обычаев делового оборота, предъявление работ к приемке сопровождается предъявлением к подписанию актов выполненных работ.

В настоящем случае, условия заключенного сторонами договора иное не предусматривают.

Как следует из материалов дела, письмом от 28.03.2012 № 22 ответчик направил истцу акты формы КС-2 и КС-3, в том числе акт формы КС-2 по спорному договору (т.д. 2, л.д. 11).

Данное письмо получено истцом 29.03.2012, что подтверждается надписью на письме.

Согласно письму от 27.07.2012 № 60 ответчик направил в адрес истца акты формы КС-2 по объекту «Сети инженерного обеспечения новой застройки д. Ярки, Ханты-Мансийского района. Водоснабжение. Канализация. Газоснабжени» относительно выполненных работ по внутриплощадочным сетям газопровода; внутриплощадочным сетям питьевого водоснабжения; наружным сетям бытовой канализации; магистральным сетям газоснабжения; наружному газоснабжению ВОС; устройству КНС; наружному водопроводу от скважин до ВОС; наружной бытовой канализации от КОС; устройству временного водопровода Д63 мм; устранению порыва подводящего газопровода к ВОС; самотечной бытовой канализации ж/д ул. Учительская, 2; наружному питьевому водопроводу ж/д ул. Учительская, 2.

Факт получения указанных писем истец не оспорил, о фальсификации данных доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ не заявил.

Письмом № 08-10-02 от 10.10.2013 ответчик повторно направил истцу справку КС-2 № 1 от 10.10.2013 на сумму 28 378 040 руб. с учетом НДС 18 % в 4 экз. с приложением акта КС-2 № 1 на сумму 5 033 131 руб., акта КС-2 № 3 на сумму 22 417 269 руб., акта КС-2 № 1 на сумму 927 640 руб. в 4 экз.

В данном письме ответчик обращает внимание, что указанные в актах работы выполнены в полном объеме в 2012 году, о чем имеются подписанные и скрепленные печатями акты выполненных работ № 1 за октябрь 2012 года, № 1 за октябрь 2012 года, № 2 за декабрь 2012 года.

Факт подписания указанных актов ответчиком не оспорен, в связи с чем согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ является признанным.

Однако истец полагает, что приемка работ осуществляется путем подписания актов формы КС-2, КС-3, в связи с чем заявитель в дополнениях к апелляционной жалобе ссылается на преюдициальное значение даты приемки выполненных работ, установленной решением суда первой инстанции, постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанции по делу № А75-12280/2013.

Согласно части 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Заявитель ссылается на установление судами по делу № А75-12280/2013 следующих обстоятельств: «Факт выполнения работ подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ за октябрь 2012 года № 1 от 30.10.2012 на общую стоимость 52 415 935 руб., № 1 от 30.10.2012 на общую стоимость 1 040 929 руб., № 1 от 30.10.2012 на общую стоимость 2 467 359 руб. При этом суд учитывает, что акты приемки работ подписаны сторонами без замечаний по качеству, объемам, срокам выполнения работ и скреплены оттисками печатей организаций. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) является допустимым доказательством передачи работ».

Между тем, из указанных судебных актов не следует, что судами установлена дата предъявления выполненных ответчиком работ к сдаче.

Напротив, учитывая то обстоятельство, что дата предъявления работ к сдаче в предмет исследования по делу № А75-12280/2013 не входила, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания установить преюдициальное значение данных судебных актов в качестве установления факта сдачи ответчиком работ именно в октябре 2012 года.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что обязательство по строительству объекта (по спорному договору) было исполнено по состоянию на 13.07.2012 года, в связи с чем начисление неустойки за пределами этого срока является необоснованным.

Таким образом, поскольку работы были выполнены до 30.09.2012 - дата окончания выполнения работ по договору, оснований для начисления договорной неустойки (пени) за просрочку выполнения работ не имеется.

В соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы, а достаточность и взаимная связь доказательств определяется судом в их совокупности.

Судом первой инстанции принято во внимание, что совокупностью представленных ответчиком в дело доказательств подтверждается факт выполнения ответчиком работ в установленные договором сроки.

При этом судом первой инстанции обоснованно учтена переписка сторон (т.2, л.д. 4-27), в том числе акт рабочей комиссии от 14.03.2012 (т.2, л.д.8-9), согласно которому работы следует считать готовыми к эксплуатации и принятыми с 14.03.2012 для предъявления приемочной комиссии.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции, оценив в соответствии с нормой статьи 71 АПК РФ в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, обоснованно оставил требование истца без удовлетворения.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 46 542 руб. 60 коп. - процентов за пользование денежными средствами в порядке пункта 4.12 договора (в редакции протокола разногласий от 13.09.2011), которым предусмотрено, что подрядчик компенсирует генподрядчику ежемесячно затраты по уплате процентов СБ РФ, начисленных на сумму полученного финансирования, из расчета 9 % годовых за все время пользования денежными средствами. Генподрядчик в течение трех дней после получения компенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам из бюджета ХМАО-Югры производит возврат ранее полученной компенсации пропорционально полученной сумме.

В обоснование указанного требования истец представил договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2011 № 00232-ФСП.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

По смыслу пунктов 4.12. спорных договоров проценты СБ РФ не являются доходом, получаемым генеральным подрядчиком (ЗАО «СК ВНСС») от исполнения спорного договора, поскольку затраты на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам компенсируются из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, после чего оплаченные подрядчиком проценты возвращаются ему заказчиком.

Из представленных в дело доказательств, в частности распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 478-рп от 03.08.2012, следует, что истцу предоставлена субсидия на возмещение части затрат по строительству инженерных сетей.

Следовательно, требовать уплаты процентов истец может только в том случае, если субсидии из бюджета субъекта РФ им не получены.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчиком не представлены доказательства выплаты истцу субсидий, а также их размер и на какие инженерные сети они предоставлены, подлежит отклонению судом апелляционной инстанции.

Ответчиком в материалы дела представлены следующие документы: распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 478-рп от 03.08.2012, распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 777-рп от 24.12.2012, а также информация о ходе реализации бюджетных целевых программ автономного округа и достижении целевых показателей за январь-август 2012 года (т.д. 1, л.д. 111 – 122), из которых следует, что в связи с реализацией проекта истцу предоставлена субсидия на возмещение части затрат по строительству инженерных сетей.

Согласно части 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Указанные документы отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, в связи с чем являются надлежащими доказательствами получения истцом субсидии.

Соответственно, бремя доказывания невыплаты истцу субсидии, получения ее в ином размере либо на иные инженерные сети в соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ ложится на истца.

Однако истец, в отличие от ответчика обладая всем объемом информации и доказательств факта и размера полученной им субсидии, соответствующих документов в материалы дела не представил, доводы ответчика не опроверг.

При этом, по мнению суда апелляционной инстанции, в силу специфики установленных договором правоотношений по компенсации заказчику банковских процентов, носящих временный и возвратный характер, требование об их оплате не может быть заявлено после прекращения договорных отношений.

Учитывая, что удовлетворение требований о взыскании процентов за пользование денежными средствами на сумму финансирования может повлечь за собой возникновение на стороне истца неосновательного обогащения, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении этих требований.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. при подаче апелляционной жалобы в связи с отказом в ее удовлетворении суд апелляционной инстанции по правилам статьи 110 АПК РФ относит на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 марта 2015 года по делу № А75-9825/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Т.А. Зиновьева

Судьи

А.Н. Глухих

 Л.И. Еникеева