ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № А12-26054/2022 от 07.02.2024 Суда по интеллектуальным правам



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва  14 февраля 2024 года Дело № А12-26054/2022 

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2024 года.  Полный текст постановления изготовлен 14 февраля 2024 года.  

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи – Булгакова Д.А.,
судей – Борисовой Ю.В., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Государственного  унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина  и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина»  (проспект Мира, д. 41, стр. 2, Москва, 129110, ОГРН <***>)  на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023  по делу № А12-26054/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда от 27.09.2023 по тому же делу 

по исковому заявлению Государственного унитарного предприятия города  Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени  метрополитен имени В.И. Ленина» к индивидуальному предпринимателю  ФИО1 (ОГРНИП <***>) о взыскании  компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, 

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, индивидуального  предпринимателя ФИО2 (г. Волгоград,  ОГРНИП <***>), общества с ограниченной ответственностью  «Аспект» (ул. Лавочкина, д. 55, кв. 402, г. Смоленск, Смоленская область,  214032, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью  «Сентрал-Групп» (Университетский <...>, Москва,  119333, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью  «Совместное «Волшебный остров» (ул. Новая Заря, д. 49, ком. 2, г. Марьина  Горка, Пуховичский р-н, Минская область, Республика Беларусь,  УНП 690455676). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский  


ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени  В.И. Ленина» – ФИО3 (по доверенности от 16.03.2023). 

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский  ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени  В.И. Ленина» (далее – предприятие) обратилось в Арбитражный суд  Волгоградской области с иском к индивидуальному предпринимателю  ФИО1 (далее – предприниматель) о взыскании  компенсацию в размере 128 430 рублей за нарушение исключительных  прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации   № 628184, № 186404, № 585361, № 585362, № 585363. 

 На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета  спора, привлечены индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ФИО2), общество с ограниченной  ответственностью «Аспект» (далее – общество «Аспект»), общество  с ограниченной ответственностью «Сентрал-Групп» (далее – общество  «Сентрал-Групп»), общество с ограниченной ответственностью «Совместное  «Волшебный остров» (далее – общество «Совместное «Волшебный  остров»). 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023,  оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда от 27.09.2023, исковые требования удовлетворены  частично: с предпринимателя в пользу предприятия взыскана компенсация  в размере 6831 рублей 38 копеек. 

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, истец  обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в  которой просит отменить решение Арбитражного суда Волгоградской  области от 20.06.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда от 27.09.2023 по делу № А12-26054/2022 в части  отказа во взыскании 121 598 рублей 62 копеек и принять в оспариваемой  части новый судебный акт, а именно удовлетворить первоначально  заявленные требования истца. 

В обосновании кассационной жалобы, поданной в Суд  по интеллектуальным правам, предприятие ссылается на нарушение  судами первой и апелляционной инстанций норм материального права  и норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим  обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу,  в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты,  сославшись на их законность и обоснованность, а также  на несостоятельность доводов жалобы. 

Третьи лица отзыв на кассационную жалобу не представили.


В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель  истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить  обжалуемые судебные акты. 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом  о времени и месте проведения судебного заседания, явку представителя  не обеспечили. Данные обстоятельства в силу части 3 статьи 284  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются  препятствием для рассмотрения кассационной жалобы. 

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции  и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным  судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284  и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве  на нее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое  лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной  деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),  вправе использовать такой результат или такое средство по своему  усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать  или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета  не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации  без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных  ГК РФ

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии  со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону  способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами,  указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  (далее – Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто  не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации  которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если  в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Для установления факта нарушения достаточно опасности,  а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными 


потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно,  если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение  может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего  товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение  используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому  принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения  определяется исходя из степени сходства обозначений и степени  однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно  и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров  или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой  степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной  возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего  товара представления о принадлежности этих товаров одному  производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение,  вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг  потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие  обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам  сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому,  звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами  доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает,  в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых  элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых  элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений  и однородности товаров не требуется. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя  вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает  и иные обстоятельства, в том числе: 

используется ли товарный знак правообладателем в отношении  конкретных товаров; 

длительность и объем использования товарного знака  правообладателем; 

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе  от категории товаров и их цены); 

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных  общим со спорным обозначением элементом. 

При определении вероятности смешения также могут учитываться  представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического  смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения  обычных потребителей соответствующего товара. 


Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени  однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения,  а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, при нарушении  исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения  убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение  указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности  факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся  за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных  ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных  обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное  использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему  выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела  о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер  в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации  и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет  доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1  статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так  и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом  обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает,  в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав  (например, его известность публике), характер допущенного нарушения  (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем  или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение  экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),  срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности  или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя 


(в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось  ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя,  являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности  или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим  лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,  и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости,  а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1  статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный  знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу  указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования  сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров,  для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,  или однородных товаров, если в результате такого использования  возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации  учитываются вышеуказанные обстоятельства. 

Установление указанных обстоятельств является существенным  для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора,  при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств  на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией  суда, разрешающего спор. 

Как следует из материалов дела и установили суды первой  и апелляционной инстанций, предприятие является правообладателем  товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 628184,   № 186404, № 585361, № 585362, № 585363. 

В январе 2020 года на интернет-сайте с доменным именем ostrov-s.ru  на странице по адресу https://ostrov-s.ru/cataloa/rasprodazha/nastolnvei  napolnveiqrvvassortimente/igradetskavanastolnajametronew1512h/ истец  обнаружил факт неправомерного использования спорных товарных  знаков, выразившийся в предложении товара «Игра детская настольная  «Метро. New» 1512Н, код 383278», содержащего обозначения, сходные  до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками. 

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец направил  в адрес предпринимателя претензию с требованием прекратить нарушение  исключительных прав и выплатить компенсацию за нарушение своих  исключительных прав, которая оставлена без удовлетворения. 

Поскольку товарные знаки истца представляют собой серию  товарных знаков, истец посчитал возможным взять стоимость права  использования одного товарного знака из серии (товарного знака  по свидетельству Российской Федерации № 628184). 

С учетом изложенного предприятие определило размер взыскиваемой  по данному иску компенсации на основании подпункта 2 пункта 4  статьи 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости права использования  товарного знака: в размере 128 430 рублей (64 215 рублей х 2). 


Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения  предприятия в Арбитражный суд Волгоградской области с исковыми  требованиями по настоящему делу. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил  из доказанности факта наличия у истца исключительного права на спорные  товарные знаки и факта нарушения ответчиком данных прав истца. 

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства,  суды пришли к верному выводу о наличии у истца исключительных прав  на товарные знаки и нарушении этих прав ответчиком. 

Вместе с тем приняв во внимание обстоятельства конкретного дела,  руководствуясь абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, суд первой  инстанции с учетом ходатайства ответчика о снижении размера компенсации  пришел к выводу о необходимости снижения размера компенсации  за нарушение исключительного права, ниже заявленного размера,  поскольку размер базового годового лицензионного вознаграждения  в фиксированной сумме 64 215 рублей применительно к периоду  продолжительностью всего два дня составляет сумму в размере 352 рублей  (64 215 / 365 * 2 = 352). 

При этом суд посчитал отчет об оценке рыночной стоимости права  от 06.02.2020 № 19-3157006 допустимым доказательством, применительно  к использованной истцом формуле расчета компенсации, определив  размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, за период  календарного года в размере 6831 руб. 38 коп., с учетом количества  классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации  знаков, указанных в представленном расчете. В силу чего, суд первой  инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых  требований в части. 

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно  рассматривавший дело, решение суда первой инстанции в указанной  части оставил без изменения, подтвердив обоснованность приведенных  выводов. 

Так, суд апелляционной инстанции довод апелляционной жалобы  о том, что ответчик не представил доказательства в обоснование ходатайства  о снижении размера компенсации, признал необоснованным и отклоняется  в силу того, что в заседании 13.06.2023 суд первой инстанции принял  во внимание и учел при вынесении обжалуемого решения  наличие исключительных обстоятельств в рассматриваемом деле, а именно –  наличие 2-й группы инвалидности (сахарный диабет) у ответчика,  его преклонный возраст и то, что необходимость ведения  предпринимательской деятельности обусловлена необходимостью  приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. В силу чего  пришел к выводу о том, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил 


ходатайство ответчика о снижении размера компенсации, и снизил размер  взыскиваемой суммы до 6831 руб. 38 коп. 

В кассационной жалобе истец указывает на то, что суд первой  инстанции неправомерно снизил размер компенсации, который  рассчитывался на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ  в размере двукратной стоимости права использования товарного знака. 

При этом предприятие обращает внимание на то, что суд не вправе  снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного  законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь  принципами разумности и справедливости, а также соразмерности  компенсации последствиям нарушения. 

Действительно, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47  Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров  о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного  Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер  компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами  доказательств. 

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта 2  пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в виде двукратной стоимости права  использования товарного знака суд устанавливает данную стоимость  на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц,  участвующих в деле. 

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда,  рассматривающего спор по существу, который определяет размер  компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера  нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности  и справедливости. 

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого  материального положения ответчика и при наличии соответствующего  заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже  установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.  Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного  Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке  конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского  кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого  арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление № 40-П). 

При этом установление размера компенсации, рассчитанного  на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных  законом пределов возможно лишь в исключительных случаях  и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего  пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной  в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации  от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности  подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4  статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 


с запросами Арбитражного суда Алтайского края» и Постановлении   № 40-П). 

Суд кассационной инстанции отмечает, что снижение судом размера  компенсации возможно при соблюдении критериев, приведенных  в Постановлении № 40-П, при наличии мотивированного заявления  ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.   Принимая во внимание, что в рамках настоящего дела с ответчика  взыскана компенсация за введение в гражданский оборот спорных товаров  в размере менее однократной стоимости права использования спорного  товарного знака, Суд по интеллектуальным правам также полагает  необходимым отметить следующее. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации  от 14.12.2023 № 57-П «По делу о проверке конституционности пункта 3  статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным  правам» (далее – Постановление № 57-П) Конституционный Суд  Российской Федерации признал пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4  статьи 1515 ГК РФ не соответствующими статьям 17 (часть 3), 19 (части 1  и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 75.1 Конституции Российской Федерации  в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования,  в том числе во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса,  при рассмотрении судом требования о взыскании компенсации  за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном  размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный  знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи  с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация  за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения  товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же  товаров, не позволяют, в том числе при аффилированности таких  правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании. 

При этом в Постановлении № 57-П Конституционный Суд Российской  Федерации указал на то, что по смыслу правовой позиции,  сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации  в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П, суды, кроме того, обязаны  применять положения законодательства об интеллектуальной  собственности не только исходя из их системной связи с основными  положениями гражданского законодательства (включая принцип  добросовестности), но и в контексте общеправовых принципов равенства  и справедливости, а также принимая во внимание вытекающие из этих  принципов требования соразмерности (пропорциональности) и соблюдения  баланса конкурирующих прав и законных интересов (статья 17, часть 3;  статья 19, части 1 и 2; статья 55, часть 3, Конституции Российской  Федерации). 

Как отмечено в пункте 4 Постановления № 57-П развивая свои  правовые позиции, Конституционный Суд Российской Федерации 


в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П указал, что в каждом конкретном  случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые  в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны  определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими  последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются)  тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния,  с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению,  соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего  в защите личности, общества и государства от противоправных  посягательств. 

В Постановлении от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд  Российской Федерации отметил, что сформулированные им в Постановлении  от 13.12.2016 № 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный)  характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении  тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые  стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда  Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств  дела, но и в аналогичных ситуациях. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации указал, что  и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один  товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2  пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть – с учетом обстоятельств  конкретного дела – также обеспечена возможность ее снижения, если  размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает  размер причиненных правообладателю убытков. 

На основании соответствующего заявления ответчика суды  вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2  пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом  обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью  (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя  и сопоставимостью между собой полученного правообладателями. 

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанный подход  применим к рассматриваемому делу. 

Как следует из материалов дела суды первой и апелляционной  инстанций, приняв во внимание, изложенное в отзыве на исковое  заявление ходатайство о снижении размера компенсации, отсутствие  прямых доказательств несения убытков истцом в силу допущенного  ответчиком нарушением его исключительного права, правомерно  снизили сумму взыскания компенсации за нарушение исключительных  прав на товарные знаки, учитывая, в частности, чрезвычайные  обстоятельства данного конкретного дела, в виде трудного материального  положения ответчика, а именно: – наличия у него 2-й группы инвалидности  (сахарный диабет), его преклонный возраст и то, что необходимость  ведения предпринимательской деятельности обусловлена необходимостью  приобретения им дорогостоящих лекарственных препаратов. 


Основания для переоценки указанных выводов у суда кассационной  инстанции отсутствуют. 

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание  на то, что определение судом, рассматривающим спор по существу,  конкретного размера компенсации не является выводом о применении  нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации). Суд кассационной инстанции  не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств  дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных  по делу доказательств. 

Иные доводы кассационной жалобы, выражающие несогласие  ответчика с окончательными выводами судов по существу рассматриваемого  дела, не влияют на оценку правомерности обжалуемых судебных актов  и не свидетельствуют о наличии оснований для их отмены. 

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах  изложенных в ней доводов, Суд по интеллектуальным правам полагает,  что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены  судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного  исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов  и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют  фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны  на правильном применении норм материального и процессуального права.  

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание  правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12,  согласно которой из принципа правовой определенности следует,  что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем  исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно  по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом  первой инстанции. 

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4  статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой  и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции  не установлено. 

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными  и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы  не имеется. 

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной  жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой  жалобы. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд 


ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20.06.2023 по делу   № А12-26054/2022 и постановление Двенадцатого арбитражного  апелляционного суда от 27.09.2023 по тому же делу оставить без изменения,  кассационную жалобу Государственного унитарного предприятия города  Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного  Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (ОГРН <***>) –  без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия  и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную  коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок. 

Председательствующий

судья Д.А. Булгаков  Судья Ю.В. Борисова  Судья Н.Н. Погадаев