ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Омск
22 ноября 2018 года | Дело № А46-20055/2017 |
Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объёме ноября 2018 года
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Аристовой Е. В.,
судей Веревкина А. В., Рожкова Д. Г.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Лепехиной М. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера АП-12344/2018, 08АП-12714/2018 ) индивидуального предпринимателя Иванова Алексея Евгеньевича, индивидуального предпринимателя Шевченко Виктора Александровича на решение от 03.09.2018 Арбитражного суда Омской области по делу
№ А46-20055/2017 (судья Голобородько Н. А.) по иску индивидуального предпринимателя Шевченко Виктора Александровича (ИНН 550506676656,
ОГРНИП 317554300082469) к индивидуальному предпринимателю Иванову Алексею Евгеньевичу (ИНН 550616165037, ОГРНИП 309554329900173),
при привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Инжинирингстройсервис», Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, Шевченко Елены Викторовны, о выделе доли в общей долевой собственности в натуре и возмещении причинённого ущерба, и по встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Иванова Алексея Евгеньевича (ИНН 550616165037, ОГРНИП 309554329900173) к индивидуальному предпринимателю Шевченко Виктору Александровичу (ИНН 550506676656, ОГРНИП 317554300082469)
о взыскании 414 734 руб. 86 коп.,
при участии в судебном заседании представителей:
от индивидуального предпринимателя ФИО2 – лично,
по паспорту, ФИО3 (по доверенности от 08.07.2017№ 55АА1665774 сроком действия 20 лет),
от индивидуального предпринимателя ФИО1 – лично,
по паспорту, ФИО4 (по доверенности от 04.10.2017 № 55АА1755660 сроком действия до 04.10.2022),
от общества с ограниченной ответственностью «Инжинирингстройсервис» – директор ФИО5 (выписка из ЕГРЮЛ на 24.10.2017),
от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Омской области – представитель не явился, извещено,
от ФИО3 – лично, по паспорту,
установил:
индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее –
ИП ФИО2, ФИО2) обратился в Арбитражный суд Омской области
с исковым заявлением, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ФИО1) о сохранении объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, в перепланированном состоянии, в результате которого общая площадь объекта недвижимости уменьшилась на 7,5 кв. м и составляет 849,5 кв. м. Также истец просил прекратить право общей долевой собственности ФИО2, общества с ограниченной ответственностью «Инжинирингстройсервис» (далее –
ООО «Инжинирингстройсервис», общество), ФИО3 (далее – ФИО3), ФИО1 на объект недвижимости, расположенный по адресу:
<...>. Выделить в натуре следующие нежилые технологически и функционально связанные помещения объекта недвижимости, расположенные по адресу: <...>, соответствующие долям:
1. В собственность ФИО2: а) зал универсального назначения № 1,
на втором этаже здания, площадью 34,3 кв. м, б) помещение приёмной № 2, на втором этаже здания, площадью 13,4 кв. м, в) помещение студии № 3, на втором этаже здания, площадью 20,0 кв. м, г) помещение кухни № 4, на втором этаже здания, площадью 11,2 кв. м, д) помещение моечной № 5, на втором этаже здания, площадью 14,2 кв. м, е) коридор № 6, на втором этаже здания, общей площадью 12,9 кв. м, ж) помещение рекреации № 7, на втором этаже здания, площадью 18,2 кв. м, з) помещение санузла № 8, на втором этаже здания, площадью 2,7 кв. м, и) помещение санузла № 9, на втором этаже здания, площадью 2,7 кв. м, к) зал кафе-бара № 11, на втором этаже здания, площадью 100,4 кв. м, л) помещение массажа № 12, на втором этаже здания, площадью 5,8 кв. м, м) оздоровительный комплекс № 13, на втором этаже здания, площадью 54,8 кв. м, н) помещение бани-сауны № 14, на втором этаже здания, площадью 6,8 кв. м, о) помещение санузла № 15, на втором этаже здания, площадью 2,5 кв. м, п) помещение гардеробной № 16 на втором этаже здания, площадью 9,6 кв. м, р) помещение душевой № 17, на втором этаже здания, площадью 17,3 кв. м, с) лестничная клетка № 18, на втором этаже здания, площадью - 17,1 кв. м, т) коридор № 19, на втором этаже здания, площадью 3,4 кв. м, у) коридор № 20, на втором этаже здания, площадью 13,4 кв. м, ф) помещение подсобное № 21, на втором этаже здания, площадью 3 кв. м, х) помещение санузла № 22, на втором этаже здания, площадью 1,3 кв. м, ц) административное помещение № 23, на втором этаже здания, площадью 20,8 кв. м, ч) административное помещение № 24, на втором этаже здания, площадью 22,8 кв. м, ш) лестничная клетка № 6, на первом этаже здания, площадью 13,3 кв. м. Суммарная полезная площадь помещений составляет 418,1 кв. м (49,22%), что соответствует размеру 1/2 выделяемой доли.
2. В собственность ООО «Инжинирингстройсервис»: а) помещение техперсонала № 8, на первом этаже здания, площадью 13,6 кв. м, б) помещение санузла № 9,
на первом этаже здания, площадью 1,4 кв. м, в) помещение санузла № 10, на первом этаже здания, площадью 1,4 кв. м, г) помещение для переодевания № 11, на первом этаже здания, площадью 1,9 кв. м, д) помещение автомойки № 12, на первом этаже здания, площадью 135,3 кв. м, е) помещение шиномонтажа № 13, на первом этаже здания, общей площадью 31,8 кв. м. Суммарная полезная площадь помещений составляет 185,4 кв. м (21,82%), что соответствует размеру 1/4 выделяемой доли.
3. В собственность ФИО1: а) зал универсального назначения № 1, на первом этаже здания, площадью 85,3 кв. м, б) помещение подсобное № 3, на первом этаже здания, общей площадью 2,0 кв. м, в) помещение санузла № 4, на первом этаже здания, общей площадью 2,0 кв. м, г) помещение гардеробной № 2, на первом этаже здания, общей площадью 10,4 кв. м. Суммарная полезная площадь помещений составляет 99,7 кв. м (11,74%), что соответствует размеру 1/8 выделяемой доли.
4. В собственность ФИО3: а) помещение санузла № 16,
на первом этаже здания, площадью 1,8 кв. м, б) помещение для переодевания № 17,
на первом этаже здания, площадью 11,5 кв. м, в) помещение сауны № 18, на первом этаже здания, площадью 7,8 кв. м, г) помещение душевой № 19, на первом этаже здания, площадью 6,9 кв. м, д) банный комплекс № 20, на первом этаже здания, площадью 58,7 кв. м, е) комната отдыха № 21, на первом этаже здания, площадью 4,8 кв. м, ж) техническое помещение № 22, на первом этаже здания, площадью
4,5 кв. м. Суммарная полезная площадь помещений составляет 96,0 кв. м (11,30%), что соответствует размеру 1/8 выделяемой доли.
5. В общую долевую собственность ФИО2,
ООО «Инжинирингстройсервис», ФИО3, ФИО1: а) тамбур № 5,
на первом этаже здания, площадью 3,1 кв. м, б) тамбур № 15, на первом этаже здания, площадью 3,1 кв. м, в) тамбур № 7, на первом этаже здания, площадью 6,2 кв. м,
г) техническое помещение № 8*, на первом этаже здания, площадью 7,4 кв. м,
д) лестничная клетка № 10, на первом этаже здания, площадью 17,1 кв. м,
е) лестничная клетка № 14, на втором этаже здания, площадью 13,4 кв. м.
Также истцом заявлено требование об обязании Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (далее – Управление Росреестра по Омской области) осуществить кадастровый учёт изменений в сведениях объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, в связи с его перепланировкой и уменьшением общей площади на 7,5 кв. м, зарегистрировать прекращение права общей долевой собственности ФИО2, ООО «Инжинирингстройсервис», ФИО3, ФИО1 на указанный объект недвижимости, а также зарегистрировать право собственности ФИО2,
ООО «Инжинирингстройсервис», ФИО3, ФИО1 на вновь созданные объекты недвижимости в результате раздела прежнего объекта недвижимости и выдела в личную собственность и общую долевую собственность обособленных помещений. Истец просил взыскать с ИП ФИО1 материальный ущерб, причинённый
в результате уничтожения находившегося в общей долевой собственности имущества в помещениях объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, в сумме 96 496 руб.
ИП ФИО1 в порядке статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предъявил встречные исковые требования к ИП ФИО2 о взыскании 414 734 руб. 86 коп. убытков.
На основании определения от 28.02.2018 вышеуказанное встречное исковое заявление принято к производству суда для рассмотрения совместно с первоначальным иском.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены:
ООО «Инжинирингстройсервис», Управление Росреестра по Омской области, ФИО3
Решением от 03.09.2018 Арбитражного суда Омской области по делу
№ А46-20055/2017 первоначальные исковые требования удовлетворены в полном объёме. В удовлетворении встречных исковых требований отказано. Этим же решением с ИП ФИО1 взыскано: в пользу ФИО2 11 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 42 000 руб. судебных издержек,
а в доход федерального бюджета взыскано 1 860 руб. государственной пошлины.
Не соглашаясь с принятым судебным актом, ИП ФИО1 обратился
в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой,
в которой просит решение суда первой инстанции отменить в обжалуемой части
и принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы её податель указывает на то, что ответчик не согласен с выводом суда первой инстанции о взыскании
с ответчика по первоначальному иску суммы материального ущерба 96 496 руб.; судом не дана оценка доказательствам отказа в возбуждении уголовных дел в отношении ФИО1 по факту обращения истца в органы полиции. Как указывает заявитель жалобы, судом не учтено, что помещения находятся в общей долевой собственности,
в связи с чем требовать возмещение ущерба в пользу одного из долевых собственников неправомерно. Также ответчик не согласен со взысканием с него суммы издержек на оплату юридических услуг. По мнению заявителя жалобы, договор на оказание юридических услуг и дополнительные соглашения к нему составлены для вида, поскольку ФИО6 является дочерью ФИО3, тем самым, истец злоупотребил правом и преследует цель причинить вред имущественным интересам ответчика. По встречному иску податель жалобы указывает, что при условии, когда ФИО2 фактически признал своё неучастие в расходах по аренде земельного участка и коммунальных платежей, при отсутствии возражений общества, суд первой инстанции в силу положений 15, 249, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан был взыскать в пользу ответчика сумму причинённых убытков
в размере оплаченных за истца общих расходов. Выводы суда об отсутствии оснований для взыскания с истца по встречному иску заявленной суммы, как считает апеллянт,
не основан на законе.
ИП ФИО2 А в своей апелляционной жалобе просит вышеуказанное решение изменить в части суммы взысканных с ФИО1 судебных издержек
в пользу ФИО2, увеличив их размер до 226 500 руб. Заявитель жалобы указывает, что судом необоснованно снижен размер подлежащих взысканию судебных издержек. Податель жалобы ссылается на исполнение ФИО6 абсолютно всех процессуальных документов, представленных в материалы дела, проведён юридический анализ представленных заказчиком документов и информации, относящейся к заказу, выработана правовая позиция по защите интересов заказчика
в суде, предоставлены письменные и устные консультации по существу дела, разработана правовая позиция по делу. ФИО3 привлечена ФИО6
в целях исполнения условий договора; противоречие нормам гражданского законодательства в данном случае отсутствует, что подтверждено судебной практикой; ФИО3 действовала в качестве представителя ФИО2, что подтверждается протоколами судебных заседаний. Судом дана неверная оценка сложности дела, поскольку его рассмотрение продолжалось
на протяжении 9 месяцев, состоялось 20 судебных заседаний, каждое из которых занимало продолжительное время (не менее 30 минут), проведено 2 судебных экспертизы, получено 4 заключения специалистов, допрошены свидетели, принят к производству встречный иск, разрешено множество ходатайств, неоднократно истребованы доказательства от сторонних организаций, таким образом, выводы суда
об обстоятельствах снижения размера судебных расходов являются необоснованными. Кроме того, податель жалобы полагает, что судом первой инстанции необоснованно не взысканы расходы на подготовку технического плана объекта недвижимости, проектной документации перепланировки и переустройства объекта недвижимости, по которому получено положительное заключение и расходы на внесение изменений в проектную документацию.
К вышеуказанной апелляционной жалобе ИП ФИО2 приложены дополнительные документы в копиях: определение от 14.07.2018 Арбитражного суда Омской области по делу № А46-11387/2016, исполнительный лист по делу
№ 2-4675/2017 Ленинского районного суда г. Омска, договор об оказании юридических услуг от 14.11.2017 б/н, акт сдачи-приёмки оказанных услуг от 11.12.2017 б/н, договор подряда от 07.08.2017, технические задания на выполнение работ от 07.08.2017 б/н, от 18.06.2018 б/н, квитанции к приходным кассовым ордерам от 01.09.2017, от 08.08.2017, кассовый чек от 08.08.2017 на сумму 10 000 руб.
ФИО2 в отзыве на апелляционную жалобу ИП ФИО1 просит решение суда в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО1 – без удовлетворения. К названному отзыву приложены дополнительные документы в копиях: договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости от 19.10.2007 б/н, акт приёма-передачи доли в объекте недвижимости от 22.06.2009.
В судебном заседании представители ФИО2 и ФИО1 поддержали доводы, изложенные в своих жалобах.
ИП ФИО2 возразил на доводы апелляционной жалобы ФИО1
по основаниям, изложенным в письменном отзыве, заявил ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам дела.
Возможность предоставления в суд апелляционной инстанции дополнительных доказательств ограничена нормами статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
С учётом изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства ФИО2 о приобщении дополнительных документов к материалам дела и оценки последних в качестве доказательств. Вышеперечисленные документы подлежат возврату их подателю.
Данная позиция соответствует разъяснениям, изложенным пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции».
В заседание суда апелляционной инстанции представитель Управления Росреестра по Омской области не явился, о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы извещено надлежащим образом в соответствии со статьёй 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. На основании части 1 статьи 266, части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившегося участника процесса.
При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведённых в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещённых надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.
В порядке, предусмотренном частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом вышеуказанных разъяснений обжалуемое решение проверено лишь в пределах доводов апелляционных жалоб.
Рассмотрев апелляционные жалобы, отзыв на жалобу ФИО1, материалы дела, заслушав представителей лиц, явившихся в заседание суда, проверив законность
и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующее.
Из материалов дела видно, что на основании решения от 18.12.2009 Арбитражного суда Омской области по делу № А46-13653/2009 в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены сведения о регистрации права общей долевой собственности:
- ФИО2 (доля в праве общей долевой собственности – 1/2), на объект – автосервис, общей площадью 857 кв. м, литер: Б, этажность: 2, кадастровый номер 55-55-01/012/2010-924, адрес (местоположение) <...>;
- ООО «Инжинирингстройсервис» (доля в праве общей долевой собственности – 1/4), на объект - автосервис, общей площадью 857 кв. м, литер: Б, этажность: 2, кадастровый номер 55-55-01/012/2010-924, адрес (местоположение) <...>;
- ФИО1 (доля в праве общей долевой собственности – 1/4), на объект – автосервис, общей площадью 857 кв. м, литер: Б, этажность: 2, кадастровый номер 55-55-01/012/2010-924, адрес (местоположение) <...>; о чём регистрирующим органом сделана запись регистрации 28.01.2010 за № 55-55-01/012/2010-924.
Как указывает ИП ФИО2, 08.08.2017 подготовлен проект соглашения о выделении в натуре принадлежащей ему на праве собственности 1/2 доли в объекте недвижимости и переходе в его личную собственность всех помещений, расположенных на 2 этаже объекта недвижимости. Уведомление направлено
ФИО1 посредством почтовой связи (квитанция от 08.08.2017 с описью вложения в заказное письмо), которое возвращено отправителю без вручения. Повторное предложение исх. от 07.09.2017 о подписании соглашения о прекращении права долевой собственности и разделе объекта недвижимости направлено
ФИО1 посредством почтовой связи (квитанция с описью вложения в заказное письмо с уведомлением о вручении от 07.09.2017), которое осталось без ответа
и удовлетворения.
В соответствии с пунктом 3 подписанного между ФИО2
и ООО «Инжинирингстройсервис» соглашения о прекращении общей долевой собственности и выделении долей в натуре от 16.10.2017, в результате выделения долей в натуре у сторон возникает право собственности на отдельные помещения объекта недвижимости (здание общей площадью 857 кв. м, кадастровый номер 55-55-01/012/2010-924,ул. 6-я Линия, д. 182А), согласно техническому паспорту нежилого строения, выданным Государственным предприятием Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» 05.09.2008.
Вышеуказанным соглашением установлено следующее:
- у ООО «Инжинирингстройсервис» возникает право собственности
на следующие нежилые технологически и функционально связанные помещения:
а) коридор-тамбур № 2, на первом этаже здания, 50% от общей площади - 1,55 кв. м,
б) лестничная клетка № 3, на первом этаже здания, 50% от общей площади - 6,7 кв. м, в) помещение № 4, на первом этаже здания, площадью - 31,5 кв. м, г) помещение № 5, на первом этаже здания, площадью - 135,0 кв. м, д) помещение № 6, на первом этаже здания, площадью - 20,9 кв. м, е) помещение № 7, на первом этаже здания, площадью -1,9 кв. м, ж) помещение № 8, на первом этаже здания, площадью - 1,4 кв. м, з) помещение № 9, на первом этаже Здания, площадью - 1,4 кв. м, и) лестничная клетка
№ 10, на втором этаже здания, 50% от общей площадью - 8,55 кв. м. Общая площадь помещений, выделяемых данной стороне, составляет: 208,9 кв. м (25,1% от площади объекта недвижимости), что соответствует размеру 1/4 выделяемой доли;
- у ФИО2 возникает право собственности на следующие нежилые технологически и функционально связанные помещения: а) помещение № 1, на втором этаже здания, площадью - 34,3 кв. м, б) помещение № 2, на втором этаже здания, площадью - 13,4 кв. м, в) помещение № 3, на втором этаже здания, площадью -
20,0 кв. м, г) помещение № 4, на втором этаже здания, площадью - 11,2 кв. м, д) помещение № 5, на втором этаже здания, площадью - 14,2 кв. м, е) коридор № 6, на втором этаже здания, общей площадью - 12,9 кв . м, ж) помещение № 7, на втором этаже здания, площадью - 18,2 кв. м, з) помещение № 8, на втором этаже здания, площадью - 2,7 кв. м, и) помещение № 9, на втором этаже здания, площадью - 2,7 кв. м, к) помещение № 11, на втором этаже здания, площадью - 100,4 кв. м, л) помещение № 12, на втором этаже Здания, площадью - 5,8 кв. м, м) помещение № 13, на втором этаже здания, площадью - 54,8 кв. м, н) помещение № 14, на втором этаже здания, площадью - 6,8 кв. м, о) помещение № 15, на втором этаже здания, площадью - 2,5 кв. м, п) коридор № 16 на втором этаже здания, площадью - 9,6 кв. м, р) лестничная клетка № 17, на втором этаже здания, площадью - 17,1 кв. м, с) коридор № 18, на втором этаже здания, площадью - 13,4 кв. м, т) помещение № 19, на втором этаже здания, площадью -1,3 кв. м, у) помещение № 20, на втором этаже здания, площадью - 1,7 кв. м, ф) помещение № 21, на втором этаже здания, площадью - 1,3 кв. м, х) помещение № 22, на втором этаже здания, площадью - 21,1 кв. м, ц) помещение № 23, на втором этаже здания, площадью - 22,8 кв. м, ч) коридор-тамбур № 10, на первом этаже здания, площадью - 3,1 кв. м, ш) лестничная клетка № 11, на первом этаже здания, площадью - 13,3 кв. м. Общая площадь помещений, выделяемых данной стороне, составляет: 404,6 кв. м (48,5% от площади здания), что соответствует размеру 1/2 выделяемой доли ФИО2;
- у ФИО1 возникает право собственности на следующие нежилые технологически и функционально связанные помещения: а) гаражный бокс № 1, на первом этаже здания, площадью - 203,2 кв. м, б) коридор-тамбур № 2, на первом этаже здания, 50% от общей площади - 1,55 кв. м, в) лестничная клетка № 3, на первом этаже здания, 50% от общей площади - 6,7 кв. м, г) лестничная клетка № 10, на втором этаже здания, 50% от общей площади - 8,55 кв. м. Общая площадь помещений, выделяемых ФИО1, составляет: 220,0 кв. м (26,4% от площади объекта недвижимости), что соответствует размеру 1/4 выделяемой доли ФИО1
Впоследствии в адрес ФИО1 направлено требование о прекращении противоправных действий по уничтожению имущества, находящегося в общей долевой собственности, а именно: в двух помещениях второго этажа знания сняты покрытия полов, разрушены подвесные потолки вместе со светильниками, обрезана электропроводка, сняты отопительные радиаторы и нарушена система отопления, частично повреждена отделка стен, спрятаны или уничтожены оборудование и мебель.
Ссылаясь на уклонение ФИО1 от добровольного раздела объекта недвижимости, и причинение убытков имуществу, находящемуся в общей долевой собственности, ИП ФИО2 предъявил в арбитражный суд первоначальные исковые требования.
ИП ФИО1, полагая, что уплаченные в качестве арендной платы
за земельный участок, оплаты за услуги водоснабжения, отопление, электрическую энергию денежные средства в сумме 414 734 руб. 86 коп. являются убытками, обратилось в арбитражный суд со встречным иском.
03.09.2018 Арбитражный суд Омской области принял решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.
Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя
из следующего.
Право на обращение в суд принадлежит лицам в случае нарушения либо оспаривания их прав и законных интересов (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Лицо, права которого нарушены, вправе применять способы защиты нарушенных прав, предусмотренные законом, в том числе, указанные в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Соответственно, задачи судопроизводства выполняются при рассмотрении
и разрешении арбитражным судом в порядке, установленном законом, отнесённых
к его ведению споров. Наличие между сторонами спора является одним из условий для его разрешения в судебном порядке.
Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд
с соответствующим требованием, являются наличие у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта нарушения последних именно ответчиком.
Пунктом 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность) (пункты 1, 2 статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статьёй 252 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается общий принцип, который предполагает необходимость достижения соглашения между всеми участниками долевой собственности о способе и условиях раздела имущества, находящегося в долевой собственности, или выдела своей доли одним из них (пункты 1 и 2), причём недостижение такого соглашения не лишает участников долевой собственности их субъективного права на раздел общего имущества или выдел своей доли в натуре: заинтересованный участник вправе предъявить в суд требование о выделе своей доли из общего имущества, а если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся
в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности (пункт 3); несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании данной статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией; выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия; в случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию (пункт 4).
Пункт 3 статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующий во взаимосвязи с иными положениями данной статьи, не препятствует выделу в натуре доли из общего имущества, - он направлен на реализацию конституционной гарантии иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, на обеспечение необходимого баланса интересов участников долевой собственности, а также на предоставление гарантий судебной защиты их прав и, следовательно, сам по себе не может расцениваться как нарушающий какие-либо конституционные права (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2009 № 167-О-О, от 16.07. 2013 № 1202-О
и № 1203-О); если же соглашение между всеми участниками долевой собственности о выделе доли имущества одному (или нескольким) из них не достигнуто, суд решает данный вопрос в каждом конкретном случае на основании исследования и оценки совокупности представленных сторонами доказательств (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 07.02.2008 № 242-О-О).
По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений.
Вступившим в законную силу решением от 02.10.2017 Куйбышевского районного суда г. Омска по делу № 2-3819/2017 в результате раздела совместно нажитого имущества между ФИО1 и ФИО3 в собственность ФИО3 и ФИО1 переданы по 1/8 доли в праве общей долевой собственности
на двухэтажное нежилое строение – автосервис, общей площадью 857 кв. м, расположенное по адресу: ул. 6 Линия, д. 182А, каждому.
По договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 08.10.2013, акту приёма-передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование от 08.10.2013 ссудодатель (ФИО2) передал в безвозмездное постоянное пользование ссудополучателю (ФИО1), а ссудополучатель принял следующее имущество: 1/2 доли в общей долевой собственности на нежилое строение (автосервис), общей площадью 857 кв. м, расположенное по адресу: ул. 6 Линия,
д. 182А (прежний адрес: <...>).
Как следует из материалов дела, в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ФИО1 в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил о фальсификации договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 08.10.2013, акта приёма-передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование от 08.10.2013, ссылаясь на то, что указанные документы он не подписывал. Заявитель просил суд назначить почерковедческую экспертизу.
Суд первой инстанции в целях проверки вышеуказанного заявления
о фальсификации посчитал необходимым назначить по делу почерковедческую экспертизу (определение от 25.06.2018), проведение которой поручил эксперту общества с ограниченной ответственностью «СудЭкспертиза» (644070, г. Омск,
ул. Степная, д. 73, оф. 304) ФИО7. На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: Кем, ФИО1 или иным лицом, исполнена подпись от имени ФИО1 на листе 2 договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 08.10.2013 и в акте приёма-передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование от 08.10.2013?
В соответствии с заключением судебной почерковедческой экспертизы
от 11.07.2018 № 168-07/2018 подпись от имени ФИО1 на листе 2 договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 08.10.2013
и в акте приёма-передачи недвижимого имущества в безвозмездное пользование
от 08.10.2013 выполнена самим ФИО1.
На основании акта выполненных работ от 12.07.2018 стоимость услуг по проведению почерковедческой экспертизы составила 16 000 руб.
Денежные средства в сумме 16 000 руб. внесены ФИО1 по чеку-ордеру от 13.06.2018.
По ходатайству ФИО2 судом первой инстанции назначена судебная строительно-техническая экспертиза, на разрешение которой поставлен следующий вопрос: Является ли технически возможным раздел нежилого объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, и его самостоятельное использование собственниками помещений в варианте, предложенном в уточнённом исковом заявлении предпринимателя ФИО2 от 07.06.2018, в соответствии
с проектной документацией (шифр 92-4.2018-АС) «Перепланировка и переустройство нежилого здания (Автосервис) по адресу: ул. 6-я Линия, д. № 182А в Октябрьском
АО г. Омска», подготовленной ООО «Компания Проектировщик», по которой получено положительное заключение ООО «ЦентрПроект» от 29.05.2018 № 25-05.18, с учётом фактически произведённой перепланировки объекта недвижимости, исходя
из объёмно-планировочных, конструктивных и технических характеристик здания?
Проведение строительно-технической экспертизы поручено экспертам общества
с ограниченной ответственностью «СибрегионЭксперт» (644024, <...>) ФИО8 и ФИО9 (определение от 25.06.2018).
Оплата за проведение экспертизы внесена ФИО2 в сумме 5 000 руб. по чеку-ордеру от 08.06.2018.
В экспертном заключении от 16.07.2018 № 6-4-0-0061-18 эксперты общества
с ограниченной ответственностью «СибрегионЭксперт», отвечая на поставленный вопрос, установили, что раздел нежилого объекта недвижимости и самостоятельное использование собственниками помещений в варианте, предложенном в уточнённом исковом заявлении предпринимателя ФИО2 от 07.06.2018, в соответствии
с проектной документацией (шифр 92-4.2018-АС) «Перепланировка и переустройство нежилого здания (Автосервис) по адресу: ул. 6-я Линия, д. № 182А в Октябрьском
АО г. Омска» и с учётом фактически произведённой перепланировки технически возможны при условии выполнения требований части 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии с частью 2 статьи 64, частью 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правовое значение заключения судебной экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.
Согласно положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленное в материалы дела заключение экспертизы, как и любое доказательство, не является для суда обязательным, оценка заключению должна быть дана по общим правилам, установленным Кодекса.
Арбитражный суд первой инстанции, принимая во внимание выводы экспертов, пришёл к выводу о том, что указанные заключения соответствуют требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признал их надлежащими доказательствами по делу.
Судом апелляционной инстанции установлено, что нарушений при назначении экспертиз не выявлено, эксперты предупреждены об уголовной ответственности
по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключений; квалификации экспертов подтверждены; отводов экспертам не заявлено.
В связи с результатами почерковедческой экспертизы суд первой инстанции отклонил заявление ФИО1 о фальсификации доказательств.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности
и взаимной связи, суд первой инстанции пришёл к выводу об обоснованности первоначальных исковых требований, поскольку предложенный способ выделения долей в общем имуществе является возможным, что нашло своё подтверждение
в экспертном заключении от 16.07.2018 № 6-4-0-0061-18.
Требование истца по первоначальному иску об обязании Управления Росреестра по Омской области осуществить кадастровый учёт изменений в сведениях объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, в связи с его перепланировкой и уменьшением общей площади на 7,5 кв. м, зарегистрировать прекращение права общей долевой собственности ФИО2,
ООО «Инжинирингстройсервис», ФИО3, ФИО1 на указанный объект недвижимости, а также зарегистрировать право собственности ФИО2,
ООО «Инжинирингстройсервис», ФИО3, ФИО1 на вновь созданные объекты недвижимости в результате раздела прежнего объекта недвижимости и выдела в личную собственность и общую долевую собственность обособленных помещений, правомерно удовлетворены судом первой инстанции.
Судебный акт об удовлетворении первоначального иска в указанной выше части сторонами не обжалуется, доводов, направленных на проверку решения суда в соответствующей части апелляционные жалобы не содержат.
Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции
об обоснованности первоначальных исковых требований ИП ФИО2 о взыскании с ИП ФИО1 96 496 руб. ущерба, причинённого в результате уничтожения находившегося в общей долевой собственности имущества в помещениях объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>.
Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьёй 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между наступлением вреда и противоправностью поведения причинителя вреда и вину причинителя вреда. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий является основанием для отказа в иске.
В силу части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.
Согласно пункту 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учётом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведённые лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований
и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.
В соответствии со статьёй 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону могут быть подтверждены определёнными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность
и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Вопреки доводам апелляционной жалобы ИП ФИО1, факт причинения ущерба объекту, находящемуся в долевой собственности, путём ухудшения физического состояния объекта, следует из совокупной оценки имеющихся в деле доказательств; обстоятельства владения ответчиком по первоначальному иску спорным объектом и использования его по назначению, последующее ухудшение, не связанное с амортизационным износом, состояния имущества подтверждены материалами дела; доказательствами, свидетельствующими о совершении иными лицами действий, направленных на причинение вреда спорному объекту, суд не располагает.
В обоснование размера причинённого ущерба истцом по первоначальному иску представлено заключение от 31.10.2017 № 964/17-РО, в соответствии с которым стоимость восстановительного ремонта в помещениях <...>
в г. Омске составляет 96 496 руб. 56 коп. При этом специалистом произведён осмотр объекта исследования помещений второго этажа № 308 и б/н (между помещением 308
и 208) по вышеуказанному адресу; сведения о характере и объёме повреждений
в исследуемых помещениях, поименованы в таблицах 1-2 заключения.
С учётом изложенного, при испрашивании истцом по первоначальному иску возмещения ущерба, причинённого помещениям, передаваемым ему в результате раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности, коллегия суда отклоняет доводы апелляционной жалобы ИП ФИО1 в соответствующей части.
Поскольку ИП ФИО1 не доказана совокупность условий, необходимых для удовлетворения встречного иска о возмещении убытков в сумме
414 734 руб. 86 коп., суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении встречных исковых требований.
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец по встречному иску не обосновал наличие оснований для возложения обязанности компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг в испрашиваемом размере; доказательства наличия договорных отношений истца и ресурсоснабжающих организаций суду не представлены; обстоятельства оплаты за поставленные ресурсы (оказанные услуги) в исковой период, в том числе обоснование объёма потреблённого ресурса (объёма услуг), надлежащими доказательствами не подтверждены.
Обжалуемым решением с ИП ФИО1 в пользу истца по первоначальному иску взысканы судебные издержки на оплату проведённых до обращения с иском в суд экспертиз в общей сумме 12 000 руб., 30 000 руб. расходов на юридические услуги.
Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, в силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).
Юридические услуги представляют собой возмездную деятельность или юридические и/или фактические действия специалиста в области права, направленные на удовлетворение потребностей юридического характера и достижение определённого результата.
В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворён частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований.
Согласно пункту 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – постановление № 1) лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения,
а также связь между понесёнными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.
В обоснование заявления о взыскании судебных издержек истец представил договор об оказании юридических услуг от 20.10.2017, дополнительные соглашения к нему, акт сдачи-приёмки от 15.01.2018.
По условиям вышеуказанного договора исполнитель (ФИО6) принимает на себя обязательство оказать заказчику (ФИО2) юридические услуги в виде консультаций, подготовки процессуальных документов, в том числе досудебных претензий, сбора доказательств, представительства интересов в суде при рассмотрении судом искового заявления о выделе доли в общей долевой собственности в натуре в объекте недвижимости, расположенном по адресу: <...>
, и о возмещении причинённого ущерба, а заказчик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную договором денежную сумму.
В силу пункта 4.1 вышеуказанного договора стоимость услуг составляет
55 000 руб.
На основании дополнительного соглашения от 23.02.2018 к вышеуказанному договору в связи с увеличением объёма работ по оказанию юридических услуг в виде консультаций, подготовки процессуальных документов, сбора доказательств, представительства интересов в суде при рассмотрении искового заявления судом, пункт 4.1 изложен в новой редакции, стоимость услуг составила 85 000 руб. Дополнительные денежные средства за услуги в сумме 30 000 руб. получены исполнителем в полном объёме в момент подписания настоящего соглашения.
В соответствии с дополнительным соглашением от 03.05.2018 к договору от 20.10.2017 пункт 4.1 договора изложен в новой редакции, стоимость услуг составляет 150 000 руб. Дополнительные денежные средства за услуги в сумме 65 000 руб. получены исполнителем в полном объёме в момент подписания настоящего соглашения.
Дополнительным соглашением от 23.07.2018 к договору от 20.10.2017 стороны изложили пункт 4.1 договора в новой редакции, увеличив стоимость услуг до 190 000 руб. Дополнительные денежные средства за услуги в сумме 40 000 руб. получены исполнителем в полном объёме в момент подписания настоящего соглашения.
На дополнительных соглашениях от 23.02.3018 и от 03.05.2018, от 23.07.2018 имеются рукописные надписи о получении ФИО6 денежных средств в суммах 30 000 руб., 65 000 руб., и в сумме 40 000 руб. соответственно.
Действующее законодательство не содержит правовых норм, ограничивающих право лица, обращающегося за правовой помощью, на выбор представителя критерием квалификации специалиста, оказывающего юридическую помощь. Право выбора такого специалиста принадлежит лицу, непосредственно обращающемуся за помощью, и определяется не наименьшей стоимостью оказываемых им услуг, а степенью квалифицированности специалиста, наличием положительных отзывов о его деятельности, если это не выходит за рамки обычаев делового оборота и не носит признаков чрезмерного расхода.
В то же время, при отнесении судебных издержек на другую сторону по делу, суд оценивает их разумность и обоснованность в целях соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле.
В соответствии с пунктом 12 постановления № 1 расходы на оплату услуг представителя, понесённые лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во внимание: относимость расходов к делу; объём и сложность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов дела квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учётом квалификации лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов (пункт 20 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых особенностях применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).
Согласно пункту 13 постановления № 1 разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объём заявленных требований, цена иска, сложность дела, объём оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
В соответствии с пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.
Как следует из части 2 статьи 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд обеспечивает равную судебную защиту прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле.
Согласно толкованию данной нормы, приведённому Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 21.12.2004 № 454-О, суд вправе уменьшить расходы на оплату услуг представителя лишь в том случае, если признает их чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, при том, что суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.
В абзаце пятом пункта 2 названного Определения указано, что, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с неё расходов.
В соответствии со статьёй 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и/или органами местного самоуправления.
Цена юридических услуг не относится к категории регулируемых цен, то есть стороны вправе установить в договоре стоимость услуг в твёрдой денежной сумме, а не рассчитывать её исходя из тарифов или почасовой оплаты.
В соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, подтверждающие разумность понесённых расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов. В свою очередь, другая сторона обязана доказать чрезмерность расходов на оплату услуг представителя в сумме, предъявленной
к возмещению.
В силу разъяснений абзаца 2 пункта 11 постановления № 1 в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся
в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.
Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.03.2012 № 16067/11 по делу № А40-20664/08-114-78, признавая понесённые стороной судебные расходы явно завышенными, суд,
по существу, берёт на себя обязанность обосновать расчёт суммы, которая, по его мнению, подлежит взысканию с проигравшей стороны. Однако это уменьшение
не может быть произвольным, а должно учитывать такие факторы, как сложность дела, сложившиеся на рынке услуг цены, не только с позиции суда, но и стороны, которая несёт расходы, не будучи уверенной в исходе дела.
По смыслу указанного постановления, снижая размер расходов, суд должен руководствоваться доказательствами стоимости конкретных услуг, которые предоставляются заинтересованным лицом.
Суд первой инстанции, принимая во внимание обстоятельства обеспечения представления интересов в судебных заседаниях непосредственно ФИО3, с учётом сложности настоящего спора, исходя из сложившихся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов, посчитал возможным требования ФИО2 о взыскании расходов на оплату юридических услуг удовлетворить частично в сумме 30 000 руб.
Выводы суда в указанной части основаны на обстоятельствах рассмотрения настоящего спора; сумма взысканных в качестве компенсации понесённых расходов на оплату юридических услуг денежных средств критерию соразмерности соответствует.
Коллегия суда считает необходимым отметить следующее.
Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Из разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ИП ФИО1 не привёл достаточных доказательств, позволяющих констатировать совершение истцом действий, квалифицируемых в качестве недобросовестного осуществления гражданских прав; наличие родственных отношений с представителем к таковым обстоятельствам не относится.
Доводы апелляционной жалоб о не рассмотрении судом требования о возмещении в составе судебных издержек расходов на подготовку технического плана объекта недвижимости, проектной документации перепланировки и переустройства объекта недвижимости, по которому получено положительное заключение и расходов на внесение изменений в проектную документацию истцом по первоначальному иску, что подтверждено квитанциями к приходным кассовым ордерам ООО «Центр кадастровых, оценочных и консалтинговых услуг «Кадастр – М» от 08.08.2017 на сумму 10 000 руб. и от 01.09.2017 на сумму 13 000 руб., не являются основаниями для ревизии обжалуемого судебного акта, поскольку испрашивая о возмещении судебных издержек в суде первой инстанции, истец по первоначальному иску ограничился указанием на необходимость их возмещения вне указания определённых оснований их возникновения, равно как и размера понесённых расходов. В данной связи на стороне истца наличествует процессуальное право обратиться к суду с соответствующим ходатайством о распределении судебных расходов.
По мнению суда апелляционной инстанции, при вынесении решения судом первой инстанции в соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в полном объёме оценены доводы сторон
и представленные в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела.
Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит
к выводу о том, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение.
Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции
не установлено.
Таким образом, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.
Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционным жалобам
в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на подателей жалоб.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение от 03.09.2018 Арбитражного суда Омской области по делу
№ А46-20055/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путём подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления.
Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.
При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной
в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать заявление о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Председательствующий | Е. В. Аристова | |
Судьи | А. В. Веревкин Д. Г. Рожков |