ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Решение № А08-10099/2023 от 11.03.2024 АС Белгородской области




АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Белгород Дело № А08-10099/2023  14 марта 2024 года 

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2024 года
Полный текст решения изготовлен 14 марта 2024 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Кендюховой Е. О. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием системы веб-конференции,  средств аудиозаписи и видеопротоколирования секретарём судебного заседания  Крайнюковой С. С. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>,  ОГРН <***>) к ООО "Золотая рыбка" (ИНН <***>, ОГРН  <***>) о взыскании компенсации 

при участии в судебном заседании:
от истца: ФИО2, доверенность от 12.09.2022, копия диплома, паспорт;
от ответчика: директор ФИО3, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд  Белгородской области с иском к ООО "Золотая рыбка" о взыскании с ответчика  компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 755168 в размере  270 000 руб., а также судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 8 500 руб.  и расходов на оплату государственной пошлины в сумме 8 400 руб. 

Определением суда от 10.10.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее АПК РФ). 

Определением от 11.12.2023, на основании пункту 2 части 5 статьи 227 АПК РФ,  суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в  полном объеме. 


 Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в  отзыве на иск и ранее заявленное ходатайство о снижении размера компенсации. 

Изучив материалы дела, заслушав истца и ответчика в судебном заседании, оценив  фактические обстоятельства и доказательства, представленные в материалы дела в  совокупности с доводами сторон, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель ФИО1  является обладателем исключительных прав на товарный знак № 755168 в виде  комбинированного обозначения, в композицию которого входит словесный элемент  "PASTILA" и графическое изображение, зарегистрированный Федеральной службой по  интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарные знаки (знаки  обслуживания) 27.04.2020, с приоритетом от 16.09.2019, сроком действия до 16.09.2029, в  отношении товаров и услуг 09, 11, 16, 18, 20, 21, 28 классов Международной  классификации товаров и услуг для регистрации знаков. 

Права истца на товарный знак № 755168 подтверждены соответствующим  свидетельством. 

В ходе мониторинга сети "Интернет" истцу стало известно, что ответчик ООО  "Золотая рыбка" имеет карточки для продажи товара на агрегаторе товаров и услуг  "OZON", магазин с именем "SmartBox_Shop", и использует принадлежащий истцу  товарный знак "Pastila". Истец указал, что не заключал лицензионный договор с  ответчиком в отношении данного товарного знака. 

Требования истца по настоящему делу основаны на распечатках материалов,  размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (скриншот),  указывающих на неправомерные действия ответчика и презумпцию вины последнего. 

К иску приложены девять скриншотов с сайта "Ozon" по количеству выявленных  правонарушений. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации", при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам  следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на  основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о  том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые  средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе  полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в  частности сети Интернет. 

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные  лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет- страницы, с  которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки  подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами  (статья 71 АПК РФ). 

По смыслу приведенной правовой позиции Верховного Суда Российской  Федерации лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в  сети "Интернет" информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы  дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных  ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее. 


Аналогичная позиция нашла отражение в постановлениях президиума Суда по  интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2016, от 10.05.2016 по делу   № СИП-642/2015, от 05.10.2015 по делу № СИП-99/2015. 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее ГК РФ) иск о возмещении убытков или выплате компенсации может  быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо  неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если  иной срок не предусмотрен договором. Таким образом, при подаче искового заявления  претензионный порядок является обязательным. 

В связи с нарушением своих прав истец направил ответчику претензию от  26.01.2023 с требованием выплатить компенсацию. 

Неисполнение претензии явилось основанием для обращения в суд с настоящим  иском. 

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в  арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных  интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления  судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются  установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права  или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца  именно ответчиком. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на  обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или  индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое  свидетельством на товарный знак. 

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному  покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди  аналогичных товаров другого производителя. 

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует  исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом  исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях,  предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть  зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их  комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет  возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону  способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный  знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в  отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения  товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые  производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и  ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской  Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию  Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации,  связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже 


товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в  рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах  адресации. 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован  товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону  способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными  в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом  на товарный знак. 

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе  использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком  обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак  зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования  возникнет вероятность смешения. 

В данном случае право истца на товарный знак, представляющий собой словесное  обозначение "PASTILA", подтверждено копией свидетельств на товарный знак № 755168.  Таким образом, указанный товарный знак имеет правовую охрану. 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое  лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности  или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой  результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону  способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если  названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему  усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не  считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие  результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия  правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим  Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем  правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются  способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом  существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование  осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет  ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими законами, за  исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности 


или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия  допускается Гражданским кодексом

В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении  исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от  нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация  подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом  правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера  причиненных ему убытков. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений. 

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств (статья 71 АПК РФ). 

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту  которого он обратился с настоящим иском, сторонами не оспаривается. 

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на  товарный знак является использование без разрешения правообладателя тождественного  либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных товаров, услуг,  указанных в регистрации товарного знака. 

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что спорные товары  были приобретены у истца добросовестным покупателем, у которого ответчик, в свою  очередь, на законных основаниях приобрел их и выпустил в свободную продажу на  агрегаторе товаров и услуг "OZON". 

Довод ответчика о том, что он является ненадлежащим субъектом правонарушения,  судом признаются несостоятельными, поскольку факт реализации товаров именно  ответчиком подтвержден имеющимися в деле доказательствами. К ответственности может  быть привлечено любое лицо, занимающееся реализацией товаров, содержащих  незаконное воспроизведение товарного знака, а не только первый продавец  соответствующего товара. 

Ответчик, размещая на страницах своего сайта обозначения, сходные до степени  смешения с охраняемым товарным знаком, принадлежащим истцу, таким способом  привлекает внимание к продаваемым им посредством сайта товарам (чехлы для  телефонов). 

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть  разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт  13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами  дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"). 

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с  разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом  Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное использование товарного  знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является  нарушением исключительных прав на такой товарный знак. 


В пункте 37 Обзора отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения  используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее  впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая  неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или  услуг. 

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации" разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а  не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными  потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом,  несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными  лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может  полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом,  которому принадлежит товарный знак. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного  знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с  учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При  этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или  слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых  элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется. 

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов,  являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по  государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных  знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее -  Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным  знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до  степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с  ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных  видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил. 

В пункте 42 Правил указано на то, что словесные обозначения сравниваются со  словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции  которых входят словесные элементы. 

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),  графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 

В пункте 43 Правил указано на то, что изобразительные и объемные обозначения  сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в  композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании  следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое  значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное  и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте,  учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 


В соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства по осуществлению  административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги  по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного  знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их  дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, сходство  словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим  (визуальным) и смысловым (семантическим). 

В соответствии с пунктом 7.1.2.2 Руководства, сходство изобразительных и  объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя  форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер  изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и  тонов. 

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту  исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого  ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта  нарушения исключительных прав на товарный знак, при этом суд учитывает  представленные сторонами доказательства. 

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций в первую очередь  подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых  обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании  вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется  сравнение обозначений в целом. 

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При визуальном сравнении товарного знака истца "PASTILA" со словесным  обозначением, используемым в реализованном ответчиком товаре с указанием товарного  знака "Pastila", суд установил визуальное сходство - словесное обозначение идентично,  имеет графическое и семантическое сходство. 

Объекты исследования имеют общее зрительное сходство и сходны до степени  смешения. 

Возражений ответчика относительно данного вывода суда не заявлено.

Иск о взыскании компенсации подлежит удовлетворению при наличии  доказательств принадлежности исключительных прав истцу, а также доказательств  распространения (реализации) товаров, работ, услуг, в отношении которых  зарегистрирован товарный знак. 

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят  следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а  также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного  либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для  индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров  (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.  Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату предъявления иска. 

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак № 755168,  зарегистрированного в отношении 09, 11, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ, подтвержден  материалами дела и ответчиком не оспаривается. 


Товарные знаки регистрируются Роспатентом с обязательным указанием вида  услуги или товара из определенного класса МКТУ, в отношении которых и будет  использоваться товарный знак в дальнейшем. 

МКТУ - это сокращенное название Международной классификации товаров и  услуг (International (Nice) Classification of Goods and Services for the Purposes of the  Registration of Marks), учрежденной Соглашением о классификациях (Ниццкое  соглашение), предназначенной для регистрации товарных знаков. 

Согласно структуре МКТУ Международная классификация товаров и услуг  состоит из 45 классов: с 1 по 34 классы МКТУ составляют товары, а с 35 по 45 классы -  услуги. 

Для более четкой классификации товара или услуги используются не только  заглавия классов, но и пояснения к ним. 

Истец владеет товарным знаком № 755168 "PASTILA", в котором содержится  конкретный исчерпывающий перечень наименований товаров, зарегистрированных для  указанного товарного знака, а именно: 09, 11, 16, 18, 20, 21, 28 классов МКТУ. 

В рассматриваемом случае ответчиком осуществлено предложение к реализации  товара - силиконовый чехол для телефона, относящегося к 09 классу МКТУ, в отношении  которого истцу предоставлена правовая охрана. 

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении товарного знака,  правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения  убытков выплаты компенсации: 

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по  усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен  товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного  знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование товарного знака. 

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации" разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в  случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при  нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо  возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за  нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не  допускается. 

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе  выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3  статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах  1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до  вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации,  поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или  средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер  защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ). 


В соответствии с указанными выше положениями, компенсация рассчитана истцом  в отношении каждого товарного знака в сумме по 30 000 руб. 00 коп. за девять  нарушений, всего 270 000 руб. 

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ответчиком заявлено  ходатайство о снижении размера компенсации. 

Пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации" предусмотрено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере  от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец  должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи  131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ),  подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации  допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в  минимальном размере. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским  кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных  обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при  взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных  подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи  1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за  нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей  выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями  правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер  причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению  с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком)  и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что  правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что  использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат  другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его  предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если  продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им  продукции). 

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от  24.07.2020 № 40-П, нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер  ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной  собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить  допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым  привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции  Российской Федерации. 

Следовательно, истец, заявив требование из расчета 30 000 руб. за одно нарушение,  должен документально обосновать и подтвердить данный размер компенсации. 

Применительно к настоящему делу судом учтено, что в силу положений абзаца  первого пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация может взыскиваться и сверх убытков, 


но лишь при наличии таковых. Будучи мерой гражданско-правовой ответственности, она  имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом,  отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их  воспроизведения, носит и штрафной характер. 

Компенсация может быть больше, чем цена, на которую правообладатель мог бы  рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных  прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и  репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному  (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем  способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской  Федерации от 10.10.2017 № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению  правообладателя (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от  24.07.2020 № 40-П). 

Однако по настоящему делу, заявляя требование о взыскании компенсации в  размере 30 000 руб. 00 коп. за одно нарушение, истец не представил суду обоснование  суммы компенсации, доказательства того, что указанный размер компенсации направлен  на восстановление имущественного положения истца в связи с допущенным нарушением  ответчика. 

Таким образом, истец не обосновал вероятный размер своих убытков и не сослался  на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации  и подтвержденные доказательствами, в связи с чем, суд первой инстанции был лишен  возможности убедиться в соразмерности требуемого истцом размера компенсации  последствиям реализации (предложения к продаже) ответчиком спорного товара. 

Взыскание компенсации при таких условиях в заявленной сумме в полном объеме  превращается в меру ответственности карательного характера. 

Как указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от  24.07.2020 № 40-П, размер ответственности, несправедливый и несоразмерный  допущенному нарушению, подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду. 

Установление разумного и обоснованного размера компенсации - прерогатива суда  (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021), утв.  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021). 

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд учитывает  характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки  правообладателя и иные обстоятельства дела. Назначаемая компенсация не должна вести  к обогащению одной из сторон и по европейской правоприменительной практике не  относится к карательным убыткам. Предоставленная суду возможность снижать размер  компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом,  направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по  существу, на реализацию требований статьи 17 Конституции Российской Федерации,  согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других  лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой  к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами истца. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении  части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд, рассматривая дела о 


взыскании компенсации, по общему правилу, определяет ее размер в пределах,  установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3  статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до  пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных  сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. При этом размер  подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении  размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок  незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины  нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права  данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение,  исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации  последствиям нарушения. 

Применительно к данному спору, судом принято во внимание, что в действиях  ответчика отсутствуют отягчающие обстоятельств по делу, а также то, что выявленное  правонарушение совершено ответчиком впервые. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований  разумности и справедливости, суд установил факт незаконного предложения к продаже  ответчиком товара с указанием товарного знака истца, и пришел к выводу, что заявленный  размер компенсации является несоразмерным допущенному ответчиком нарушению и  вероятных убытков правообладателя. Учитывая данное обстоятельство, а также то, что  суду не представлено доказательств наличия ранее совершенных ответчиком нарушений  исключительного права истца, суд установил отсутствие оснований для удовлетворения  заявленных требований в полном объеме, в связи с чем, счел возможным снизить размер  компенсации за незаконное использование товарного знака и взыскать компенсацию  исходя из минимально установленного размера, предусмотренного нормами  Гражданского кодекса Российской Федерации - 10 000 руб. 00 коп. за незаконное  использование товарного знака № 755168 "PASTILA", что соответствует принципам  разумности и справедливости. Указанный размер компенсации соразмерен допущенному  нарушению. 

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию  компенсация в размере 90 000 руб. за девять нарушений исключительных прав истца на  вышеуказанный товарный знак. 

В удовлетворении требований истца о взыскании компенсации за нарушение  исключительных прав на товарный знак № 755168 "PASTILA" в остальной части истцу  следует отказать. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика расходов на  оплату юридических услуг в сумме 8 500 руб. 00 коп. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной  пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно статье 106 АПК РФ, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением  дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам,  свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на  месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую  помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном  споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого 


уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с  рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Право на возмещение судебных расходов в связи с рассмотрением дела возникает  при условии фактического несения стороной таких затрат. 

Несение расходов на оплату юридических услуг подтверждено соглашением об  оказании юридической помощи от 23.11.2022, скриншотом квитанции платежа по счету от  23.11.2022 в сумме 8 500 руб. 

Правила распределения судебных расходов установлены статьей 110 АПК РФ.

Пунктом 2 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что расходы на оплату услуг  представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются  с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 12, 13 Постановления Пленума  Верховного суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах  применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела"  расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят  судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных  пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).  Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при  сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении  разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела,  объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им  процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие  обстоятельства. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные  лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в  разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов,  направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и  тем самым - на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации.  Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности  суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. 

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной  категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям  дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие  пределы с учетом обстоятельств дела (соразмерность цены иска и размера судебных  расходов, необходимость участия в деле нескольких представителей, сложность спора и  т.д.). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 11 Постановления Пленума  Верховного суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах  применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела"  разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не  вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не  представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи  111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому  публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса 


процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ,  статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе  расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек,  исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный)  характер. 

С учетом указанных разъяснений, процессуальное законодательство  предусматривает возможность снижения судом суммы предъявленной ко взысканию  судебных расходов в двух случаях - если стороной представляются доказательства их  чрезмерности либо если заявленная к взысканию сумма издержек носит явно неразумный  характер. 

Стороне, к которой предъявлено требование о возмещении расходов, понесенных  другой стороной судебных расходов, предоставлено право заявлять возражения против  предъявленной к взысканию суммы, предоставляя при этом доказательства чрезмерности  понесенных расходов, например документов подтверждающих сложившуюся в регионе  стоимость оплаты юридических услуг с учетом степени сложности определенного типа  спорных правоотношений, в том числе почасовых ставок, используемых иными  участниками рынка юридических услуг, сведения статистических органов о ценах на  рынке юридических услуг, приводить расчеты стоимости юридических услуг, которые, по  его мнению, являются разумными и обоснованными. 

Доказательств чрезмерности предъявленных ко взысканию судебных расходов  ответчиком не представлено. 

По правилам статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом в силу статей 9, 65, 69 АПК РФ  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле,  несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных  действий.  

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 11 Постановления Пленума  Верховного суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах  применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела"  разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не  вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не  представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи  111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ). 

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в совокупности и  взаимосвязи, приняв во внимание относимость понесенных судебных расходов к  рассмотренному делу, объем и сложность выполненной представителем работы,  категорию спора, суд считает обоснованным требование о взыскании расходов на оплату  юридических услуг в заявленной сумме 8 500 руб. 00 коп. 

Вместе с тем, соответствии со статьей 110 АПК РФ с учетом частичного  удовлетворения исковых требований расходы по оплате юридических услуг подлежат 


пропорциональному распределению и относятся на ответчика в сумме 2 833 руб., в  оставшейся сумме - на истца. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации расходы по государственной пошлине относятся на стороны пропорционально  удовлетворенным требованиям. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и в соответствии с частью 1  статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации будет  направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном  сайте арбитражного суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее  следующего дня после дня его принятия. 

Руководствуясь статьями 49, 150, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части требования о взыскании компенсации морального  вреда в размере 10 000 руб. 

Производство по делу в указанной части прекратить.

 Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично. 

 Взыскать с ООО "Золотая рыбка" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в  пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  <***>, ОГРН <***>) компенсацию за нарушение исключительного  права на товарный знак № 755168 в размере 90 000 руб., расходы на оплату услуг  представителя в размере 2 833 руб., расходы оплату государственной пошлины в размере  2 800 руб. 

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. 

 Судья Е.О. Кендюхова