ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № 13АП-17862/2021 от 18.01.2022 Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

1320/2022-5357(1)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А
http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Загараева Л.П.

рассмотрев без вызова сторон апелляционную жалобу АО «Сеть телевизионных  станций» на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.04.2021 по  делу № А26-526/2021 (судья Погосян А.А.), рассмотренному в порядке упрощенного  производства, принятое 

по иску АО «Сеть телевизионных станций» 

к индивидуальному предпринимателю Смирновой Полине Александровне  о взыскании, 

установил:

Акционерное общество «Сеть Телевизионных Станций» (далее – общество)  обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с исковым заявлением к  индивидуальному предпринимателю Смирновой Полине Александровне (далее –  предприниматель) о взыскании с учетом принятого в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения 2  исковых требований 80 000 рублей, в том числе: 30 000 рублей компенсации за  нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской  Федерации № 707375, № 707374, № 709911; 50 000 рублей за нарушение  исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства –  изображения персонажей: «Компот», «Коржик», «Карамелька», «Шуруп», «Изюм», а  также судебных издержек, связанных с приобретением контрафактного товара в  размере 125 рублей и почтовых расходов по направлению ответчику претензии и  искового заявления в сумме 297 рублей 36 копеек. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с  главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 20.04.2021 заявленные  требования удовлетворены частично, с предпринимателя в пользу общества  взыскано 16 000 рублей, в том числе: 6 000 рублей за нарушение исключительных  прав на товарные знаки, 10 000 рублей за нарушение исключительных авторских  прав на произведения изобразительного искусства, а также судебные издержки,  связанные с приобретением товара – вещественного доказательства в сумме 25  рублей, почтовые расходы, связанные с направлением искового заявления и  претензии, в сумме 59 рублей 47 копеек, расходы по уплате государственной 


[A1] пошлины в сумме 640 рублей. В удовлетворении остальной части иска, а также во  взыскании оставшейся суммы судебных расходов отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от  30.06.2021 решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.04.2021  изменено, исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 отменено  постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2021 по  делу № А26-526/2021. Дело направлено на рассмотрение в суд апелляционной  инстанции. Суд кассационной инстанции посчитал, что апелляционный суд при  проверке решения суда первой инстанции определил размер компенсации без  рассмотрения по существу заявленного ходатайства о ее снижении. 

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном  порядке. 

Как следует из материалов дела, истец является обладателем  исключительных прав на товарные знаки: № 707375, № 707374, № 709911 в виде  изображений персонажей из анимационного сериала «Три кота»: 

- товарный знак № 707374 («Карамелька») что подтверждается  свидетельством на товарный знак № 707374, зарегистрированным Государственном  реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации  09.04.2019, дата приоритета 19.07.2018, срок действия до 19.07.2028. 

- товарный знак № 707375 («Коржик») что подтверждается свидетельством  на товарный знак № 707375, зарегистрированным Государственном реестре  товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.04.2019, дата  приоритета 19.07. 2018, срок действия до 19.07.2028. 

- товарный знак № 709911 («Компот»), что подтверждается свидетельством  на товарный знак № 709911, зарегистрирован в Государственном реестре товарных  знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2019, дата приоритета  19.07. 2018, срок действия до 19.07.2028. 

 Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров,  указанных в 5, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38 и 41 классах Международной  Классификации Товаров и Услуг (МКТУ). 

Так, из материалов дела усматривается, что АО "Сеть телевизионных  станций" (СТС) заключила с ООО "Студия Метраном" как с продюсером договор N  ДСТС-0312/2015 от 17.04.2015 на производство аудиовизуального произведения –  анимационного многосерийного фильма под названием "Три кота" (с привлечением  согласованных заказчиком авторов, режиссеров и пр. (п. 2.3.5)), а также на передачу  (отчуждение) СТС исключительного права на фильм в полном объеме, включая  исключительное право (в полном объеме) на каждый из фрагментов и элементов  фильма (к числу элементов отнесены также персонажи, зрительные и  художественные образы). 

Для исполнения указанного договора между ООО "Студия Метраном" (ОГРН  1127747208709) и индивидуальным предпринимателем Сикорским Андреем  Владимировичем (ОГРНИП: 308784721900571) был заключен договор N 17-04/2 от  17.04.2015, на основании которого ИП Сикорский А.В. как исполнитель поручился по  заданию заказчика оказать комплекс услуг по производству фильма, включая услуги  художника-постановщика, а также передать заказчику исключительное право на  результат интеллектуальной деятельности, а также на фильм в целом, на каждый из  фрагментов фильма, элементов фильма (включая персонажей, зрительные и  художественные образы). 


[A2] Во исполнение указанного договора по акту приема-передачи от 25.04.2015  исполнитель сдал, а заказчик принял изображения персонажей мультфильма  согласно приложенному графическому и текстовому описанию, а также  интеллектуальные права на соответствующие изображения следующих персонажей  мультфильма: "Мама", "Папа", "Коржик", "Компот", "Карамелька", "Бабушка",  "Дедушка", "Нудик", "Гоня", "Лапочка", "Сажик", "Шуруп", "Бантик", "Изюм", "Горчица". 

В последующем общество "Студия Метраном" в порядке исполнения  заключенного с обществом "СТС" договора произвело отчуждение исключительных  прав на вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности истцу по  договору от 17.04.2015 N ДСТС-0312/2015. 

В подтверждение факта купли-продажи названных товаров истец представил  кассовый и товарный чек (лист дела 17, 18) на общую сумму 405 руб., включающую  стоимость вышеуказанного товара – 125 рублей, сам приобретенный товар  (игрушка), видеозапись процесса закупки (DVD-диск, фиксирующий процесс  приобретения истцом вышеуказанного товара – лист дела 58). 

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара  нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права,  21.12.2020 истец направил в адрес ответчика претензию с извещением о нарушении  исключительных прав истца и необходимостью разрешения спора. Поскольку  ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим  иском. 

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции  исходил из того, что с учетом характера и последствий нарушения прав истца,  необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, имеются  правовые основания для снижения суммы заявленной истцом компенсации. 

Апелляционный суд, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав  материалы дела, не находит оснований для отмены или изменения решения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной  деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических  лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая  охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения  науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания. 

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и  приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной  деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права,  которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные  права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности  или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой  результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим  закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом 


[A3] на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием  (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК  РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя,  является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим  Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации  лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим  Кодексом. 

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение,  служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое  свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и  исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в  свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ). 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак  может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в  отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения  товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров,  которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на  выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на  территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью,  либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ,  оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский  оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании  услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том  числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации  которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в  результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи  1484 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на  которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени  смешения обозначение, являются контрафактными. 

Как указывается в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики  рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением  законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до  степени смешения двух словесных обозначений является вопросом факта и по  общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без  назначения экспертизы, поскольку не требует специальных познаний. 


[A4] В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения  документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых  действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического  развития России от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с  другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех  элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим  обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря  на их отдельные отличия. 

Из материалов дела усматривается, что истцом зарегистрированы товарные  знаки: N 707374 ("Карамелька"), N 707375 ("Коржик"), N 709911 ("Компот"), в том  числе, в отношении 28 класса МКТУ, включая такие товары, как "игры". 

Пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ установлено, что объектами авторских прав  являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и  назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе  литературные произведения, произведения живописи, графики и другие  произведения изобразительного искусства. 

Согласно пункту 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на  часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему  характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого  труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному  правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение  в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том  числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель  может распоряжаться исключительным правом на произведение. 

В пункте 82 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от  23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что охрана авторским  правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или  иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать  персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или  переработки (подпункты 1 и 9 статьи 1270 ГК РФ). 

Из материалов дела усматривается, что 17.04.2015 между АО "Сеть  Телевизионных Станций" (АО "СТС") и ООО "Студия Метроном" был заключен  договор N Д-СТС-0312/2015 заказа производства с условием об отчуждении  исключительного права. Согласно п. 1.1. указанного договора АО "СТС" поручает, а  ООО "Студия Метроном" обязуется осуществить производство фильма и передать  (произвести отчуждение) АО "СТС" исключительное право на фильм в полном  объеме, при этом исключительно право на фильм в полном объеме включает  исключительное право на каждый элемент фильма (в том числе на изображения  персонажей и логотипа) в полном объеме. Согласно условиям договора  исключительно право отчуждается в полном объеме без ограничения территории и  способа использования. 

В соответствии с п. 2.3.7 договора N Д-СТС-0312/2015 от 17.04.2015 ООО  "Студия Метроном" вправе привлекать для производства третьих лиц, а также  заключать с ними договоры от своего имени с условием отчуждения  исключительных прав на созданные объекты. Во исполнение взятых на себя 


[A5] обязательств ООО "Студия Метроном" (заказчик) заключило с ИП Сикорским А.В.  (далее - исполнитель) договор N 1704/2 от 17.04.2015 г. по оказанию комплекса  услуг по производству фильма и передачи (отчуждения) исключительных прав на  результат интеллектуальной деятельности заказчику в полном объеме (п. 1.1.).  Согласно п. 1.1.2 исполнитель осознает, что заказчик вправе распоряжаться  передаваемым (отчуждаемым) исключительным правом без ограничения способов  использования. 

В соответствии с п. 1.1.4. договора N 17-04/2 от 17.04.2015 г. исполнитель  отчуждает в пользу заказчика в полном объеме исключительное право на фильм  (как в целом, так и на отдельные его части) и любые иные результаты  интеллектуальной деятельности, созданные исполнителем. Во исполнение  указанного условия 25.04.2015 г. был подписан акт приема-передачи к договору N  17-04/2 от 17.04.2015 г., согласно которому ИП Сикорский А.В. передал ООО "Студия  Метроном" исключительные права на изображения персонажей: "Коржик",  "Карамелька", "Компот", "Мама", "Папа", "Бабушка", "Дедушка", "Нудик", "Гоня",  "Лапочка", "Сажик", "Шуруп", "Бантик", "Изюм", "Горчица". 

Таким образом, в результате заключения указанных договоров Истец приобрел  исключительные права на указанные произведения изобразительного искусства в  полном объеме. 

В пункте 59 Постановления N 10 разъяснено, что компенсация подлежит  взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не  обязан доказывать размер понесенных убытков. 

В частях 1, 2 статьи 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу  являются полученные в предусмотренном указанным Кодексом и другими  федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых  арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,  обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные  обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные  доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,  показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

В подтверждение факта продажи ответчиком спорного товара истец  представил в материалы дела чек, содержащий сведения о наименовании  продавца, ИНН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из  ЕГРИП в отношении ответчика, уплаченных за товар денежных суммах, дате  заключения договора розничной купли-продажи, иные сведения. 

Кроме того, истцом на основании ст. 12, 14 ГК РФ и п. 2 ст. 64 АПК РФ в целях  самозащиты гражданских прав была произведена видеосъемка, которая также  подтверждает предложение к продаже, заключение договора розничной купли- продажи, а кроме того подтверждает, что представленный товар был приобретен по  представленному чеку. 

Представленные доказательства в совокупности, подтвердили заключение  истцом и ответчиком договора розничной купли-продажи спорного товара в  соответствии со статьей 493 ГК РФ. Поскольку покупка спорных товаров оформлена 


[A6] в соответствии с требованиями статьи 493 ГК РФ, кассовый чек является  допустимым доказательством, подтверждающим факт розничной купли-продажи  товара в торговой точке ответчика. 

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ выставление на продажу  спорной продукции (игрушки) свидетельствует о наличии в действиях ответчика  публичной оферты, а факт продажи товара подтверждается материалами дела. 

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что представленные  доказательства, в том числе, кассовый чек, подтверждает факт приобретения  спорного товара у ответчика. 

Доказательства, свидетельствующие о наличии согласия правообладателя на  реализацию товара с размещенными на нем объектами интеллектуальной  собственности, в материалы дела не представлены. Сведения о наличии у  ответчика прав на использование названных товарных знаков и произведения  изобразительного искусства - логотипа в материалах дела отсутствуют. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за  каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное  правонарушение в целом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки  товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до  степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4  названной статьи ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от  нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от  десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя  из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых  незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права  использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование  товарного знака (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ обладатели исключительного права на  произведение вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей,  определяемой по усмотрению суда. 

Размер предъявленной истцом ко взысканию в рамках настоящего дела  компенсации в сумме 80 000 руб. определен исходя из 10 000 рублей за нарушение  в отношении каждого товарного знака и изображения. 

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу,  определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом  Российской Федерации (абз. второй п. 3 ст. 1252), в зависимости от характера  нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и  справедливости. Низший предел размера компенсации, установленный ст. 1301 и  1515 ГК РФ, составляет 10 000 рублей. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации,  изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с  разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд  определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки  представленных сторонами доказательств. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.  При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, 


[A7] обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его  известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли  товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его  согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем  или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и  степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер,  допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери  правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат  другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и  принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также  соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 Постановления N 10). 

Гражданский кодекс Российской Федерации, как следует из абзаца третьего  пункта 3 его статьи 1252, допускает - при наличии определенных условий и с учетом  характера и последствий нарушения - возможность снижения размера компенсации  ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311  и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до  пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за  допущенные нарушения. 

Согласно пункту 64 Постановления N 10, положения абзаца третьего пункта 3  статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в  случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов  интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при  множественности нарушений), в частности, когда одним действием нарушены права  на: 

- несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его  фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это  произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара;  товарный знак и промышленный образец; 

- несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним  лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или  распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных  экземпляров произведений). 

Указанное выше положение ГК РФ о снижении размера компенсации может  быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений,  совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс  использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее  его распространение). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях  возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела,  установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение  возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки  поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение  должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком  впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на  которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось 


[A8] существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер  (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере  реализуемой им продукции). 

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной  правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела  обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания  соответствия которым возлагается именно на ответчика. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального  предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое  снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности  компенсации последствиям нарушения. 

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного  законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и  обязательно подтверждено соответствующими доказательствами. 

Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной  практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от  12.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 N 308- ЭС17-4299. 

Бремя доказывания факта добросовестности и многократного превышения  компенсацией размера убытков правообладателя лежит на ответчике. Он несет  риск неблагоприятных последствий, если не предоставляет доказательства. Сама  по себе несоразмерность суммы компенсации размеру вреда или неблагоприятные  финансовые последствия для нарушителя в результате ее уплаты не являются  основанием для снижения суммы компенсации.  

В данном случае, материалами дела подтверждается, что нарушение прав  истца совершено впервые, при этом, истцом не доказан длительный характер  нарушения. Стоимость контрафактного товара значительно ниже размера  компенсации. Ранее ответчик не привлекался к ответственности за нарушение  интеллектуальных прав. 

Исходя из изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о наличии  оснований для применения положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ  и Постановления N 28-П, поскольку нарушение было допущено однократно и не  носило грубый характер, в связи с чем, размер компенсации правомерно снижен  судом первой инстанции до 16 000 руб. (2 000 руб. за каждый факт нарушения). 

Установленный судом первой инстанции размер компенсации не противоречит  принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному  правонарушению как общепризнанному принципу права, предполагающему  дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и  характера причиненного ущерба, учет степени правонарушителя и иных  существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при  применении взыскания. 

При этом вопреки доводам апелляционной жалобы, отсутствие одного из  критериев, поименованного в постановлении N 28-П (одновременное нарушение  исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности), не  является безусловным основанием для отказа во взыскании суммы компенсации в  меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями (соответствующая  правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768, 


[A9] постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2021 по делу N А5663826/2020). 

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает правомерным вывод  суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения исковых  требований в части взыскания компенсации в размере 16 000 руб. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных  расходов по оплате государственной пошлины, стоимости приобретенного товара у  ответчика, расходов на оплату стоимости почтового отправления претензии и  искового заявления в адрес ответчика. 

Статьей 101 АПК РФ установлено, что судебные расходы состоят из  государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела  арбитражным судом. 

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с  рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие  выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением  осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,  оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы,  понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в  арбитражном суде. 

Расходы, понесенные истцом в ходе сбора доказательств до предъявления  иска, признаются судебными издержками, в случае, если указанные доказательства  соответствуют требованиям относимости, допустимости.  

В рассматриваемом случае суд первой инстанции в соответствии со статьей  110 АПК РФ правомерно пришел к выводу о наличии оснований для возмещения  истцу судебных расходов пропорционально размеру удовлетворенных требований,  в том числе в размере 84 руб. 47 коп. и судебных расходов по государственной  пошлине в размере 640 руб. 

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы  проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы  юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на  обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда  первой инстанции. 

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой  инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение  для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами  доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального  права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или  изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено. 

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме  электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее  следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд. 

Руководствуясь статьями 269 - 271, 272.1 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:


[A10] Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 20.04.2021 по делу №  А26-526/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в  срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

Судья Л.П. Загараева