ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № 18АП-776/2022 от 06.04.2022 Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда

431/2022-22664(1)



ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 18АП-776/2022

г. Челябинск

Резолютивная часть постановления объявлена 06 апреля 2022 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 13 апреля 2022 года. 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе
председательствующего судьи Киреева П.Н.,
судей Арямова А.А., Бояршиновой Е.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Биленко К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  индивидуального предпринимателя Ульмаскулова Фирата Нигматкуловича на  решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.12.2021 по делу   № А07-9159/2021. 

Представители лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте  рассмотрения апелляционной жалобы надлежащим образом, в судебное  заседание не явились. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена без участия  представителей лиц, участвующих в деле. 

Компания Entertaiment One UK Limited (далее – истец, компания,  Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) обратилась в Арбитражный суд Республики  Башкортостан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю  Ульмаскулову Фирату Нигматкуловичу (далее – ответчик, предприниматель,  ИП Ульмаскулов Ф.Н.) о взыскании компенсации за нарушение  исключительных прав в сумме 20000 руб., в том числе за нарушение  исключительного права на товарный знак № 1212958 в размере 5000 руб., за  нарушение исключительного права на товарный знак № 1224441 в размере 5000  руб., за нарушение исключительного права на произведение изобразительного  искусства – рисунок Peppa Pig (Свинка Пеппа) в размере 5000 руб., за  нарушение исключительного права на произведение изобразительного  искусства – рисунок George Pig (Поросенок Джордж) в размере 5000 руб., а  также расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2000 руб. (с  учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном статьей 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Определением суда о принятии искового заявления к производству дело 


[A1] назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова  сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации. 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд  пришел к выводу о том, что имеются основания для рассмотрения дела по  общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на основании  чего, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового  производства, о чем вынес определение. 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.12.2021  (резолютивная часть решения объявлена 25.11.2021) исковые требования  удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с вынесенным решением суда, предприниматель (далее  также – апеллянт, податель жалобы) обратился в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда  первой инстанции отменить. 

В обоснование доводов жалобы (с учетом поступивших дополнений) ее  податель указывает, что представленные истцом в подтверждение  юридического статуса и права на осуществление предпринимательской  деятельности документы, в том числе свидетельство об учреждении частной  компании, свидетельства об учреждении при смене наименования, протокол  совета директоров, являются неактуальными, поскольку апостилированы более  чем за тридцать дней до обращения в арбитражный суд. 

Кроме того, податель жалобы ссылается на отсутствие в материалах дела  документов, подтверждающих полномочия Николаса Джона Мюррея Гауни на  выдачу доверенности от имени истца. Представленные истцом выписка из  торгового реестра от 11.02.2020, а также распечатка сведений с сайта  Регистрационной палаты Великобритании не содержат указания о лице,  обладающем правом выдавать доверенности на представление интересов в  суде. 

Апеллянт отмечает, что представленный истцом аффидевит не является  надлежащим доказательством, подтверждающим принадлежность истцу  исключительных прав на спорные объекты интеллектуальной собственности.  Кроме того, податель жалобы указывает, что истец не является  правообладателем исключительных прав на товарные знаки №№ 1212958,  1224441, рисунки персонажей Peppa Pig и George Pig, поскольку указанные  права были переданы компании Hasbro.Inc. 

В дополнениях к апелляционной жалобе ответчик ссылается на введение  странами Запада ограничительных экономических и политических мер в  отношении Российской Федерации и с учетом статуса истца полагает  необходимым в данном случае применить положения статьи 10 Гражданского  кодекса Российской Федерации и признать действия истца злоупотреблением  правом. В обоснование указанного довода податель жалобы приводит позицию  Арбитражного Суда Кировской области, изложенную в решении от 03.03.2022 


[A2] по делу № А28-11930/2022. Кроме того, апеллянт просит суд обратить  внимание на позицию Арбитражного Суда Московского округа в определении  от 11.03.2022 о приостановлении исполнения судебного акта по делу № А40149699/2021, в рамках которого истцом является компания, зарегистрированная  в «недружественном» государстве. 

Истец представил в материалы дела отзыв от 30.03.2022, в котором  возражает по доводам апелляционной жалобы, просит обжалуемое решение  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Отзыв  приобщен к материалам дела в порядке, предусмотренном статьей 262  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом  апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК  РФ). 

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом  первой инстанции, Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK  Limited) является действующим юридическим лицом (дата регистрации14.11.1994), зарегистрировано в качестве частной компании с ограниченной  ответственностью за номером 2989602. Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед  (Entertainment One UK Limited) является владельцем товарного знака   № 1212958 в виде изобразительного обозначения свинки Пеппы (дата  государственной регистрации 11.10.2013), а также владельцем товарного знака   № 1224441в виде надписи «PEPPA PIG» (дата государственной регистрации11.10.2013). 

Кроме того, истцу на основании Аффидевита, принадлежат  художественные изображения «Поросенок Джордж» (George Pig) и «Свинка  Пеппа» (PEPPA PIG). 

Как следует из искового заявления, 15.12.2020 представителем истца в  торговой точке индивидуального предпринимателя Ульмаскулова Ф.Н.,  расположенной по адресу: Республики Башкортостан, рабочий поселок  Приютово, ул. Карла Маркса д. 11, магазин «Фунтик», был приобретён товар –  сумка детская розовая в количестве 1 шт., на которой присутствуют  обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по  свидетельству Российской Федерации. 

Поскольку использование исключительных прав на товарные знаки и  художественные изображения ответчиком с истцом не согласовывалось, в  целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика  претензию с требованием выплаты денежной компенсации в общем размере  40000 руб. 

Указанная претензия оставлена предпринимателем без удовлетворения,  что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с  рассматриваемыми исковыми требованиями. 

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд первой инстанции  руководствовался статьями 1225, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса 


[A3] Российской Федерации и исходил из доказанности факта нарушения  ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки и произведения  изобразительного искусства, а также о том, что в данном случае размер  компенсации, заявленный истцом, определен в размере ниже установленного  пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ (5000 рублей за незаконное использование  каждого из спорных результатов интеллектуальной деятельности), в связи с  чем, оснований для его снижения не имеется. 

Оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, все имеющиеся  в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции  считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными,  соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству. 

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской  Федерации, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к  ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые  включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в  случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные  неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и  другие). 

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак  (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в  том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный  знак. 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для  индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный  знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на  товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,  предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и  ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории  Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо  ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ,  оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в  гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении  работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в  сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах  адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской  Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя  сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 


[A4] товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность  смешения. 

В силу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской  Федерации к объектам авторских прав относятся, в том числе произведения  изобразительного искусства. 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на  необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной  форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного  произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме  изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной  форме (пункт 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Авторские права распространяются, в том числе, на часть произведения,  его название и персонаж произведения, если по своему характеру они могут  быть признаны самостоятельным результатом труда автора и отвечают  требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 Гражданского кодекса  Российской Федерации (пункт 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской  Федерации). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 81 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 «О  применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,  Авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК РФ распространяется на  любые части произведений при соблюдении следующих условий в  совокупности: такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как  часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего  произведения в целом; такие части произведений сами по себе, отдельно от  всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным  результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме. 

К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название  произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки  аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры),  подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для  ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата  интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая  часть используется в отрыве от всего произведения в целом. При этом  совместное использование нескольких частей одного произведения образует  один факт использования. 

Срок действия исключительного права на часть произведения, по общему  правилу, соответствует сроку действия исключительного права на все  произведение в целом. 

На основании статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации,  защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и  на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем  предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно 


[A5] использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем  (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его  исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1). В  случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов  интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при  нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения  убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение  указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта  правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права,  освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер  компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с  учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием  нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или  средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый  неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или  средство индивидуализации. При этом в случае, если права на  соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат  одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на  них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом  ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять  менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций  за допущенные нарушения (пункт 3). 

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или  иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов  защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и  1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса  Российской Федерации требовать от нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти  миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера  нарушения (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской  Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака  признается использование не только тождественного товарного знака, но и  сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской  Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно  размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений  обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в  нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса  Российской Федерации, в соответствии с которым, в случае, когда  изготовление, распространение или иное использование, а также импорт,  перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены  результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 


[A6] приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое  средство, такие материальные носители считаются контрафактными. 

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть  не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом. 

Как отмечено в пункте 13 «Обзора практики рассмотрения арбитражными  судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной  собственности», утвержденного информационным письмом Президиума  Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122,  вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть  разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует. 

В пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с  разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утвержденный  Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015) отмечено, что при выявлении  сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с  товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят  эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на  среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

В целях разрешения вопроса о сходстве обозначения с  зарегистрированным товарным знаком можно руководствоваться положениями  Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного  знака, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила   № 32) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на  тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197  (далее - Методические рекомендации № 197), в соответствии с которыми при  определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические),  графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений,  а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или  сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2 Правил № 32 и  пункт 3 Методических рекомендаций № 197). Оценка сходства обозначений  производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с  учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления  может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том  числе доминирующих словесных или графических элементов, их  композиционного и цветографического решения и др. Наличие у обозначения  смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых  обозначений не сходными, несмотря на их звуковое сходство (пункт 14.4.2.3  Правил № 32). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим  обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их  отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил № 32). 

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении  сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является  первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее  близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже  приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые 


[A7] обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие  обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства  обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.  Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается  с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому  оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их  внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во  внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций). 

В соответствии с п. 4.2 Методических рекомендаций сходство словесных  обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)  и смысловым (семантическим). Перечисленные признаки сходства словесных  обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных  сочетаниях. 

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании  следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых  обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение  близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие  совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место  совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава  гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей  обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (п. 4.2.1.1  Методических рекомендаций). 

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании  следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта;  графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или  письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг  к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое  сочетание (п. 4.2.2.1 Методических рекомендаций). 

В рассматриваемом случае, сравнив товарные знаки и произведения  изобразительного искусства, права на которые принадлежат истцу,  изображения и словесное обозначение на приобретенном товаре, судом первой  инстанции установлено их сходство до степени смешения с произведениями  изобразительного искусства изображениями персонажей «Peppa Pig» (Свинка  Пеппа), «George Pig», а также товарными знаками № 1224441, № 1212958,  правообладателем которых является истец. 

Доказательств предоставления истцом ответчику прав на введение в  гражданский оборот указанного товара в установленном порядке (наличие  лицензионного соглашения и т.п.) ответчиком в материалы дела не  представлено. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой  инстанции в соответствии со статьями 1229, 1484 ГК РФ, пришел к  правомерному выводу о доказанности четырех фактов нарушения  исключительных прав истца ответчиком. 


[A8] Факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки и  произведения изобразительного искусства путем реализации контрафактного  товара подтвержден совокупностью представленных в материалы дела  доказательств, в том числе кассовым чеком от 15.12.2020 на сумму 1035 руб.  (т.д. 1, л.д. 154) и видеозаписью процесса закупки (т.д. 1, л.д. 155). 

В силу статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации договор  розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с  момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или  иного документа, подтверждающего оплату товара. 

Кассовый чек от 15.12.2020, выданный при покупке товара, позволяет  определить стоимость товара, содержит сведения о фамилии, имени, отчестве и  ИНН продавца (ИП Ульмаскулов Ф.Н.., ИНН 025505132258), отвечает  требованиям статей 67, 68 АПК РФ, следовательно, является достаточным  доказательством заключения договора розничной купли-продажи между  ответчиком и представителем истца. 

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений. 

В соответствии с частью 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств  допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц,  участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и  видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно части 4 статьи 71 АПК РФ каждое доказательство подлежит  оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. 

В целях защиты своих законных интересов организация, являющаяся  самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности и несущая  соответствующие риски, имеет право действовать не запрещенными законом  способами так, чтобы добыть и зафиксировать информацию о событиях или  действиях, которые нарушают названные исключительные права. 

Исходя из анализа норм статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской  Федерации и вышеуказанных норм процессуального законодательства  осуществление видеосъемки при фиксации факта продажи товара является  соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам  относимости, допустимости и достоверности доказательств. При этом данная  видеосъемка проводилась истцом в целях защиты нарушенного права в рамках  гражданско-правовых отношений. 

Указанная видеозапись позволяет определить время, место, в котором  было произведено распространение товара, а также обстоятельства покупки.  Видеосъемка произведена в целях самозащиты гражданских прав на основании  статьи 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Оснований полагать, что данное доказательство получено с нарушением  федерального закона, не имеется. 

Оценив представленные доказательства, по правилам статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к 


[A9] обоснованному выводу о доказанности факта реализации спорного товара  ответчиком. Кроме того, о фальсификации указанных доказательств в порядке  статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  ответчиком в суде первой инстанции не заявлялось. 

В апелляционной жалобе ответчик приводит доводы о том, что истец не  подтвердил юридический статус иностранной организации, а также  надлежащим образом полномочия представителей иностранного лица. 

Судом апелляционной инстанции в соответствии с разъяснениями,  содержащимися в пунктах 19 - 25 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными  судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений,  осложненных иностранным элементом» (далее - Постановление Пленума   № 23), был исследован вопрос о наличии у истца юридического статуса  иностранного лица, наличия права на осуществление предпринимательской и  иной экономической деятельности, а также о наличии у представителя  компании полномочий на предъявление настоящего иска и представление  интересов в суде. 

Для подтверждения указанных обстоятельств истцом представлены  следующие документы: выписка из торгового реестра от 11.02.2020 (апостиль  от 12.02.2020 № АРО-1836632). Также в дело представлена распечатка сведений  о компании от 19.03.2021 (то есть с получением не ранее чем за 30 дней до дня  обращения истца в арбитражный суд – 13.04.2021) с сайта Регистрационной  палаты Великобритании. 

Из реестра компаний, с переводом на русский язык, заверенным в  установленном порядке, с проставлением апостиля, видно, что в настоящее  время частная акционерная компания «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед»  является действующей организацией (страна происхождения -  Великобритания), номер компании № 029898602, вид экономической  деятельности - производство и прокат кинофильмов, художественное  творчество и др. неклассифицированные услуги и работы. 

На основании пункта 19 Постановления Пленума № 23, юридический  статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило,  выпиской из официального торгового реестра страны происхождения.  Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными  эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в  качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации,  основного места осуществления предпринимательской деятельности,  гражданства или места жительства иностранного лица. 

При установлении юридического статуса иностранного лица суд может  также принимать во внимание открытую информацию в сети «Интернет»,  размещенную на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов  по регистрации юридических лиц и содержащую сведения о регистрации  юридических лиц (абзацы 6, 7 пункта 19 Постановление Пленума № 23). 


[A10] В пункте 20 Постановления Пленума № 23 разъяснено, что при проверке  полномочий представителей иностранных лиц в арбитражном процессе судам  надлежит учитывать, что лица, имеющие полномочия действовать от имени  юридического лица без доверенности, а также полномочия на подписание  доверенности от имени юридического лица, определяются по личному закону  иностранного юридического лица (подпункт 6 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ). 

Пунктом 22 Постановления Пленума № 23, разъяснено, что из  взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 статьи 253,  части 3 статьи 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом или ответчиком  является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ,  подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного  государства, его организационно-правовую форму, правоспособность и  содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает  правомочиями на приобретение гражданских прав и принятие гражданских  обязанностей. Такой документ определяется на основании личного закона  иностранного лица (например, выписка из торгового реестра страны  происхождения). 

С учетом того, что к полномочиям представителя иностранного лица для  ведения дела в государственном суде в силу пункта 4 статьи 1217.1 ГК РФ  применяется право страны, где проводится судебное разбирательство, объем  полномочий представителя на ведение дела в арбитражном суде Российской  Федерации, исходя из подпункта 1 пункта 5 статьи 1217.1 Гражданского  кодекса Российской Федерации, определяется на основании статьи 62 АПК РФ

На основании пункта 1 статьи 1209 ГК РФ форма доверенности на  участие представителя иностранного лица в арбитражном суде Российской  Федерации подчиняется праву страны, применимому к самой доверенности, то  есть праву Российской Федерации (пункт 4 статьи 1217.1 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 25 Постановления Пленума № 23, по общему  правилу, документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица  и право на осуществление предпринимательской и иной экономической  деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до  обращения истца в арбитражный суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ), за  исключением случаев, когда такие документы требуют консульской  легализации или проставления апостиля. 

В случае если документы требуют консульской легализации или  проставления апостиля, такая легализация должна быть совершена или  апостиль должен быть проставлен не ранее чем за тридцать дней до обращения  истца в арбитражный суд, а сам документ при этом должен быть получен в  разумные сроки до начала осуществления консульской легализации или до  проставления апостиля. 

В Обзоре практики разрешения судами споров, связанных с защитой  иностранных инвесторов, утвержденном Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 12.07.2017 также указано на то, что юридический статус 


[A11] иностранного юридического лица подтверждается документами, сведения в  которых должны быть актуальными на момент рассмотрения спора. 

На основании статьи 1202 ГК РФ юридический статус иностранного  юридического лица определяется по праву страны, где учреждено юридическое  лицо (зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение). 

Важность установления юридического статуса участника процесса и  полномочий его представителя обусловлена необходимостью установления  правоспособности и дееспособности (определенных ее элементов)  соответствующего субъекта. 

На основании личного закона суд устанавливает информацию о  существовании конкретного юридического лица в определенной юрисдикции,  его организационно-правовой форме, его правоспособности, в том числе  решается вопрос о том, кто от имени юридического лица обладает  правомочиями на приобретение гражданских прав и принятие на себя  гражданских обязанностей. 

Такая информация устанавливается судом на основании официальных  документов, исходящих от государственных властей государства  национальности юридического лица. 

На основании указанных разъяснений, истец должен был представить в  суд соответствующие актуальные на дату подачи иска документы,  подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на  осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, а  также актуальные документы, подтверждающие наличие полномочий у  представителя на предъявление настоящего иска и представительство в  процессе. 

В соответствии с частью 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства,  подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не  требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа  не опровергнута в порядке, установленном статьи 161 АПК РФ, или если  нотариальный акт не был отменен. 

Согласно статье 3 Гаагской конвенции (1961) проставление апостиля  компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен,  является единственной формальностью, которая может быть потребована для  удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо,  подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати и  штампа, которыми скреплен этот документ. Проставление апостиля на  сертификате о существовании/полномочиях подтверждает подлинность  подписи, качество, в котором выступал секретарь штата, как должностное лицо  государства, ответственное за регистрацию и учет юридических лиц. 

В соответствии со статьей 255 АПК РФ документы, выданные,  составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными  органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по  нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан  или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской 


[A12] Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении  апостиля, если иное не установлено международным договором Российской  Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, при  представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны  сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский  язык. 

При обращении истца с настоящим иском в материалы дела  представлены: распечатка сведений об истце с сайта Регистрационной палаты  Великобритании от 19.03.2021 (то есть, полученная менее чем за 30 дней до  даты подачи иска 13.04.2021), свидетельство об учреждении частной компании  с ограниченной ответственностью от 14.11.1994, свидетельства об учреждении  при смене наименования от 09.03.2009 и от 31.08.2010, из которых следует, что  истец зарегистрирован как частная акционерная компания за номером  02989602, дата учреждения 14.11.1994, статус - действующая. 

Указанные документы апостилированы (за исключением распечатки с  сайта регистрационной палаты), имеют нотариальный перевод на русский язык. 

Таким образом, истец представил актуальные на дату обращения с  настоящим иском документы, подтверждающие юридический статус истца как  иностранной организации. 

В качестве доказательств наличия полномочий от имени истца у  представителя Саргсян А.А. при обращении в суд первой инстанции  представлена доверенность от 20.10.2020, выданная от имени истца в лице  Пчелинцева Романа Алексеевича, действующего на основании доверенности от  22.09.2020, оформленной Эдвардом Янгом, нотариусом г. Лондона, выданной  Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед в лице Николаса Джона Мюррея Гауни. 

Полномочия Николаса Джона Мюррея Гауни подтверждены  удостоверительной надписью нотариуса Эдварда Янга (Соединенное  Королевство Великобритании и Северной Ирландии), а также записью в  Выписке из торгового реестра от 11.02.2020, о назначении на должность  директора 01.02.2019. 

Оформление доверенности соответствует пункту 1 статьи 1209 ГК РФ,  полномочия представителя действовать от имени истца подтверждены как на  дату подачи иска, так и на дату рассмотрения дела судом первой инстанции, а  также и апелляционным судом. 

Сведений и надлежащих доказательств, опровергающих факт выдачи  истцом соответствующих доверенностей, в материалы дела не представлено.  Полномочия представителей самим истцом не оспариваются. 

Доводы апелляционной жалобы относительно юридического статуса  истца как иностранной организации, а также полномочий ее представителя,  основаны только на предположениях и не подтверждены документально.  Между тем, представленные истцом в материалы дела документы  недействительными в установленном порядке не признаны, при этом сам истец  наличие у представителя соответствующих полномочий на подачу иска и  представление интересов в суде по настоящему делу не отрицает. 


[A13] Приведенные в жалобе доводы о том, что истцом не подтверждена  принадлежность ему исключительных прав на спорные объекты  интеллектуальной собственности, подлежат отклонению, поскольку факт  принадлежности истцу указанных исключительных прав подтверждается, в том  числе, представленными выписками из Международного реестра товарных  знаков от 11.10.2013, аффидевитом от 05.09.2018 (апостиль от 07.09.2018   № АРО-1077654). 

Указанная информация является общедоступной и размещена на сайте  Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Доводы апеллянта о том, что истцом исключительные права на спорные  объекты интеллектуальной собственности были переданы компании Hasbro.Inc.  подлежат отклонению, поскольку доказательств, подтверждающих указанные  обстоятельства, в материалы дела не представлено. 

В апелляционной жалобе предпринимателем также заявлено ходатайство  об истребовании у истца документов, подтверждающих право на получение  дохода от использования исключительных прав на спорные товарные знаки и  произведения изобразительного искусства, а также документов,  подтверждающих уплату налогов с соответствующего дохода. 

Рассмотрев ходатайства ответчика, коллегия судей не находит оснований  для его удовлетворения в силу следующего. 

В соответствии с частью 3 статьи 268 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде  апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять  ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к  делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в  исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. 

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд вправе истребовать доказательство от  лица, у которого оно находится, по ходатайству лица, участвующего в деле и не  имеющего возможности самостоятельно получить это доказательство. 

При этом суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для  дела, могут быть установлены этим доказательством, и вправе отказать в  удовлетворении такого ходатайства. Отказ суда в истребовании  дополнительных доказательств не является процессуальным нарушением. 

Правилом части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации определено, что обстоятельства, имеющие значение для  правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на  основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с  подлежащими применению нормами материального права. 

Таким образом, обязанность по определению круга обстоятельств,  подлежащих установлению для правильного рассмотрения спора (предмета  доказывания), возложена на суд. 

В данном случае при рассмотрении ходатайства ответчика суд  апелляционной инстанции установил, что с учетом представленных в дело 


[A14] доказательств необходимости в истребовании дополнительных документов не  усматривается. Заявив об истребовании указанных доказательств, ответчик не  указал обстоятельства, которые могут быть подтверждены указанными  доказательствами, с учетом доказанности факта принадлежности истцу  исключительных прав на спорные объекты интеллектуальной собственности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут  использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным  Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том  числе использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом),  если такое использование осуществляется без согласия правообладателя,  является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским  кодексом, другими законами. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе  потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты компенсации в размере от 10000 руб. до 5000 000 руб., определяемом  по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации, исходя из  пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской  Федерации составляет 10000 рублей за каждый факт нарушения  исключительных прав правообладателя. 

В рассматриваемом случае истцом избран вид компенсации,  предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ

При этом из материалов дела следует, что ответчиком в ходе  рассмотрения дела в суде первой инстанции было заявлено ходатайство о  снижении размера компенсации. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему  правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права  (пункт 56 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 «О применении части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Согласно пунктам 59 - 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019  «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при  этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.  Вне зависимости от способа расчета суммы компенсации в исковом заявлении  должна быть указана цена иска в твердой сумме (пункт 6 части 2 статьи 131  ГПК РФ, пункт 6 части 2 статьи 125 АПК РФ). Рассматривая дела о взыскании  компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах,  установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй  пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от  десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации  исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного 


[A15] истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть  судом обоснован. 

Таким образом, определение окончательного размера компенсации,  подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при  этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств,  оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие  доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской  Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при  определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже  низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по  заявлению ответчика и при следующих условиях: 

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а  их превышение должно быть доказано ответчиком; 

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на  которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось  существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер  (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном  характере реализуемой им продукции). 

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными  правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального  предела обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность  доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. 

Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате  в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из  обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по  своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для  арбитражного суда заранее установленной силы. 

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела  доказательства, учитывая характер нарушения исключительных прав истца,  обоснованно признал возможным взыскать с ответчика компенсацию за  нарушение исключительных прав истца в общей сумме 20000 руб. Оснований  для уменьшения размера указанной компенсации у апелляционного суда не  имеется с учетом самостоятельного установления истцом размера компенсации  ниже минимального предела, установленного законом. 

По мнению апелляционного суда, взысканный судом размер компенсации  учитывает незначительность нарушения, отсутствие признаков  систематичности, а также то, что одним действием ответчиком нарушены права  на несколько результатов интеллектуальной деятельности. 

Судом апелляционной инстанции также учтено, что при осуществлении  предпринимательской деятельности участники гражданского оборота обязаны  действовать с той степенью разумности и осмотрительности, необходимой и 


[A16] достаточной не только для реализации собственных прав, но и для  недопущения нарушения прав и законных интересов третьих лиц.  Доказательств проявления ответчиком должной осмотрительности и  заботливости, направленной на недопущение нарушения исключительных прав  истца, не представлено. С учетом изложенного, оснований для переоценки  взысканного размера компенсации не имеется. 

Приведенные в апелляционной жалобе доводы ответчика о  злоупотреблении правом со стороны истца подлежат отклонению. 

Из положений статьи 10.bis «Парижской конвенции по охране  промышленной собственности» от 20.03.1883, корреспондирующей  статье 10 ГК РФ, следует, что не допускаются действия граждан и юридических  лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому  лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

При этом для признания действий какого-либо лица злоупотреблением  правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был  направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной  его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных  добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно  очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием  предположений. 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой  статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и  последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите  принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные  меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность  участников гражданских правоотношений и разумность их действий  предполагаются. 

Суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для  квалификации как злоупотребления правом действий истца как  правообладателя спорных товарных знаков и произведений, в том числе в связи  с обращением в арбитражный суд с заявленными требованиями, так как право  обращения в суд за защитой нарушенных прав прямо предусмотрено  действующим законодательством, а данных о том, что такое обращение связано  с целью причинить вред предпринимателю, материалы дела не содержат. 

Ссылки апеллянта на издание Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79  «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными  действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и  международных организаций» отклоняются, поскольку обжалуемое решение  вынесено как до принятия США ограничительных мер в отношении РФ, так и  указанных актов. Кроме того, ни Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79, ни  постановлением Правительства РФ № 299 от 06.03.2022, не предусмотрено  введение мер воздействия, предусматривающих освобождение нарушителей  прав на товарный знак от ответственности за ранее совершенные нарушения, 


[A17] реторсии в отношении юридических лиц, касающиеся исключительных прав,  Правительством Российской Федерации приняты не были. 

При таких обстоятельствах, оснований для отмены решения и  удовлетворения жалобы не имеется. 

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для  отмены судебного акта в любом случае на основании части 4 статьи 270  АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле,  в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, и в связи с оставлением  апелляционной жалобы без удовлетворения относятся на ее подателя. 

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  апелляционной инстанции 

ПОСТАНОВИЛ:

 решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.12.2021 по  делу № А07-9159/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу  индивидуального предпринимателя Ульмаскулова Фирата Нигматкуловича –  без удовлетворения. 

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного  производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со  дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд  первой инстанции. 

Председательствующий судья П.Н. Киреев 

Судьи: А.А. Арямов 

 Е.В. Бояршинова