ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № А55-32102/19 от 02.07.2020 Суда по интеллектуальным правам

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254
http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва  2 июля 2020 года Дело № А55-32102/2019 

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего – судьи Голофаева В.В.,
судей – Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

рассмотрел кассационную жалобу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (г. Тольятти, Самарская область,  ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Самарской  области от 18.12.2019 и постановление Одиннадцатого арбитражного  апелляционного суда от 20.02.2020 по делу № А55-32102/2019,  рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

по исковому заявлению иностранного лица MGA Entertaiment, Incorporated  (Winnetka Avenue, Chatsworth, CA 91311, USA) к индивидуальному  предпринимателю ФИО1 о взыскании  компенсации за нарушения исключительных прав на товарный знак и  произведения изобразительного искусства. 

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо MGA Entertaiment, Incorporated (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением  к индивидуальному предпринимателю ФИО1  (далее – ответчик) о взыскании 80 000 рублей компенсации за нарушения 


исключительных прав:  

Дело рассмотрено в соответствии с главой 29 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного  производства. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.12.2019,  оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного 


апелляционного суда от 20.02.2020, исковые требования удовлетворены в  полном объеме. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик  обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в  которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и  процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим  обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит  отменить решение и постановление, вынести по делу новый судебный акт. 

В обоснование кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что  суды необоснованно отклонили его ходатайство о рассмотрении дела по  общим правилам судопроизводства. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что у судов имелись  основания для снижения размера компенсации с учетом правовой позиции  Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в  постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке  конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и  подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской  Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»  (далее – Постановление от 13.12.2016 № 28-П). 

Кроме того, в кассационной жалобе ответчик ссылается на то, что  суды не дали оценку его доводам об отсутствии надлежащего  подтверждения юридического статуса истца и полномочий его  представителей. 

Отзыв на кассационную жалобу истцом не представлен.

В соответствии с частью 1 статьи 2882 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную  силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам,  рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть  обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, 


предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных этой  статьей. 

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении  кассационной жалобы судебной коллегией не усматривается. В силу части  3 статьи 2882 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу  осуществляется без вызова сторон. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность  решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и  апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм  материального права и норм процессуального права при рассмотрении  дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов,  содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно  жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 284,  286 и 2882 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, и с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 09.07.2019 № 26 «О некоторых вопросах применения Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса  административного судопроизводства Российской Федерации в связи с  введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года   № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации», правильность применения судами первой и  апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм  процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим  обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из 


доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным  правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее  удовлетворения в связи со следующим. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной  деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),  вправе использовать такой результат или такое средство по своему  усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать  или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета  не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации  без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных  ГК РФ

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со  статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом  (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя  сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для  индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет  вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного  искусства относятся к объектам авторских прав. 


Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору  произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное  право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого  Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом  (исключительное право на произведение), в том числе способами,  указанными в пункте 2 данной статьи. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права  защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа  нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях,  предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов  интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при  нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо  возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за  нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при  доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель,  обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера  причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств  дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения  исключительного права на произведение автор или иной правообладатель  наряду с использованием других применимых способов защиты и мер  ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253),  вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по  своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты  компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов  рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере  стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости 


права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая  при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  использование произведения. 

Аналогичное правило взыскания компенсации установлено пунктом  4 статьи 1515 ГК РФ за неправомерное использование товарного знака. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса  Российской Федерации», размер подлежащей взысканию компенсации  должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд  учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом  нарушенных прав (например, его известность публике), характер  допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на  товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия,  осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем  или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие  и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый  характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные  потери правообладателя, являлось ли использование результатов  интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на  которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной  деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов  разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации  последствиям нарушения. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1  статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение  исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности  истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем 


незаконного использования. При определении размера компенсации  подлежат учету вышеназванные критерии. 

Установление указанных обстоятельств является существенным для  дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом  вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на  допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда,  разрешающего спор. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской  Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам,  связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав,  утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя  из оценки представленных сторонами доказательств. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской  Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при  определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации  ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ,  однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при  следующих условиях: 

– размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности  ее снижения многократно превышает размер причиненных  правообладателю убытков; 

– правонарушение совершено ответчиком впервые;

– использование объектов интеллектуальной собственности, права на  которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось  существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый  характер (например, если продавцу не было заведомо известно о  контрафактном характере реализуемой им продукции). 

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с  приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже 


минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской  Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность  доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже  минимального предела, установленного законом, по своей инициативе,  обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и  справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям  нарушения. 

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в  соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой  меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела,  установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть  мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими  доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда  Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом  Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017). 

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного  Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233. 

При разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать  обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права  или смежных прав, необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать  выполнение им требований законодательства при использовании  произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае  физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского  права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая  ответственность в соответствии с законодательством Российской  Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему  авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также  факт использования данных прав ответчиком. 


Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец  является обладателем исключительных прав на товарный знак по  свидетельству Российской Федерации № 638367 и произведения  изобразительного искусства – рисунки «?-001 БЛИНГ КУИН (?-001 BLING  QUEEN)», «?-029 ПОП ХАРТ (?-029 РОР НЕART)», «?-022 СОУЛ БЕЙБ  (?-022 SOUL ВАВЕ)», «?-025 ЕЙТИЗ БИ.БИ. (?-025 80s В.В.)», «?-008 ЗЭ  ГРЕЙТ БЕЙБИ (?-008 ТНЕ GREAT ВАВУ)», «?-019 КЭДИ КЬЮТИ (?-019  CADDY CUTIE)», «?-034 ТРИЛА (2-034 THRILLA)». 

В ходе закупки, произведенной в магазине «Метида»,  расположенном по адресу: <...>, ответчиком был реализован товар – игрушка «L.O.L.  SURPRISE!», на которой размещены изображения, сходные до степени  смешения с названным товарным знаком и рисунками. 

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец направил  в адрес ответчика претензию о выплате компенсации, которая оставлена  ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для  обращения истца в арбитражный суд с указанными исковыми  требованиями. 

В подтверждение факта реализации контрафактного товара истец  представил кассовый чек, спорный товар, а также видеосъемку процесса  приобретения товара. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил  из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав на  указанные объекты. 

При этом суд посчитал невозможным снизить размер компенсации  ниже минимального размера, поскольку ответчик ранее уже привлекался к  ответственности за нарушения исключительных прав, что не позволило  суду применить критерии снижения компенсации, содержащиеся в  Постановлении от 13.12.2016 № 28-П. 


Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в  соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал  законными и обоснованными. 

При этом суд посчитал взысканный размер компенсации  соразмерным допущенному ответчиком нарушению. 

Отклоняя довод апелляционной жалобы о том, что предыдущее  нарушение исключительных прав произошло более трех лет назад, суд  указал, что это не исключает факт повторного нарушения. Суд также  отметил, что доказательства принятия ответчиком возможных мер по  установлению законности использования объектов, равно как и о том, что  нарушение не являлось существенной частью его предпринимательской  деятельности, в дело не представлены. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции проверил и отклонил  доводы ответчика, содержащиеся также в кассационной жалобе, об  отсутствии надлежащего подтверждения юридического статуса истца и  полномочий его представителей. Суд указал, что содержащиеся в  материалах дела документы, подтверждающие юридический статус истца  (выписка из официального торгового реестра страны происхождения), а  также доверенности на представителей истца отвечают установленным  законодательством требованиям. 

Указанные выводы судов Суд по интеллектуальным правам находит  соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся  в деле доказательствам и закону. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 


отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их  совокупности. Доказательство признается арбитражным судом  достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется,  что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.  Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с  другими доказательствами. 

Суды первой и апелляционной инстанций, полно и всесторонне  исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела  доказательств, пришли в соответствии с вышеприведенными нормами  права к обоснованным выводам о наличии оснований для привлечения  ответчика к гражданско-правовой ответственности за нарушения  исключительных прав на товарный знак и произведения изобразительного  искусства. 

Обжалуемые судебные акты отвечают требованиям законности,  обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  основаны на правильном применении норм материального права и  соблюдении норм процессуального права, содержат обоснование  сделанных судами выводов применительно к конкретным обстоятельствам  дела. 

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, судами дана  надлежащая, соответствующая применимым правовым нормам оценка  имеющимся в деле доказательствам, а также доводам истца и возражениям  ответчика. 

Нарушений требований процессуального законодательства при  оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не  усматривает. 

Довод ответчика о том, что суд первой инстанции необоснованно  отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по общим  правилам судопроизводства, подлежит отклонению, так как цена иска 


находится в пределах, определенных частью 1 статьи 227 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации для рассмотрения дел в  порядке упрощенного судопроизводства. 

При этом разрешение судом первой инстанции названного  ходатайства осуществлено в рамках своих полномочий. Каких-либо  процессуальных нарушений, в том числе положений статьи 227  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не  допущено. 

Доводам ответчика о возможности снижения компенсации ниже  минимального размера, об отсутствии надлежащего подтверждения  юридического статуса истца и полномочий его представителей, судом  апелляционной инстанции дана правильная оценка, основанная на  материалах дела, а также соответствующая применимым правовым  нормам и позициям высших судебных инстанций. 

С учетом изложенного существенных нарушений норм  материального права и (или) норм процессуального права, которые  повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны  восстановление и защита нарушенных прав и свобод, законных интересов  в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а  также защита охраняемых публичных интересов, судом кассационной  инстанции при рассмотрении данной кассационной жалобы не  установлено (часть 3 статьи 2882 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации). 

Судебная коллегия не усматривает оснований для отмены  обжалуемых решения и постановления. 

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований  для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи  288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 


В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной  пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя. 

На основании части 3 статьи 2911 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации постановление суда кассационной  инстанции, которым не были отменены или изменены судебные акты,  принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат  обжалованию в Судебную коллегию Верховного Суда Российской  Федерации. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 18.12.2019 и  постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда  от 20.02.2020 по делу № А55-32102/2019 оставить без изменения,  кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения. 

Председательствующий В.В. Голофаев 

Судья Н.Н. Погадаев 

Судья С.П. Рогожин