Арбитражный суд Курской области
Карла Маркса ул., дом 25, Курск, 305004, http://kursk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Курск
30 декабря 2019 года | Дело№ А35-3822/2017 |
Резолютивная часть решения объявлена 23.12.2019.
Полный текст решения изготовлен 30.12.2019.
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Белых Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рябых Ю.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
ХендэМоторКомпани (Hyundai Motor Company),
акционерного общества «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis)
КиаМоторКорпорейшн (Kia Motor Corporation)
к ЕMEX DWC-LLC (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС), обществу с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт»,
третье лицо: Курская таможня
об обязании изъять товары из оборота и уничтожить, о взыскании компенсации.
В судебное заседание явились:
от истцов - ФИО1 по доверенности от 19.12.2018; ФИО2 по доверенности от 19.12.2018;
от ответчиков - не явился, уведомлен,
от третьего лица - не явился, уведомлен.
Хендэ Мотор Компани (HyundaiMotorCompany), акционерное общество «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis), Киа Мотор Корпорейшн (KiaMotorCorporation) обратились в Арбитражный суд Курской области с исковым заявлением к компании с ограниченной ответственностью «Еmех DWC-LLC» (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС), обществу с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» с требованиями:
1. Обязать ООО «ТМР Импорт» и Компанию «ЕМЕХ DWC-LLC» изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 и маркированные товарными знаками «HYUNDAI», , зарегистрированными по международным свидетельствам №1068746, №1046531, №1036496, №864525 и свидетельствам РФ №87351, №98414, №425985, №425986, №444415, №565673; , зарегистрированному по международному свидетельству №1021380 и свидетельству РФ №142734; «MOBIS», зарегистрированному по свидетельству РФ №283432.
2. Взыскать с Компании «ЕМЕХ DWC-LLC» и ООО «ТМР Импорт» солидарно компенсацию в размере 1 537 715 руб. 90 коп. в пользу Компании Хендэ Мотор Компани за нарушение прав Компании Хендэ Мотор Компани на товарные знаки «HYUNDAI», , зарегистрированные по международным свидетельствам №1068746, №1046531, №1036496, №864525 и свидетельствам РФ №87351, №98414, №425985, №425986, №444415, №565673,путем ввоза в Российскую Федерацию товаров по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655, маркированных товарными знаками «HYUNDAI», , зарегистрированными по международным свидетельствам №1068746, №1046531, №1036496, №864525 и свидетельствам РФ №87351, №98414, №425985, №425986, №444415, №565673.
3. Взыскать с Компании «ЕМЕХ DWC-LLC» и ООО «ТМР Импорт» солидарно компенсацию в размере 1 208 083 руб. в пользу Компании Киа Моторс Корпорейшн за нарушение прав Компании Киа Моторс Корпорейшн на товарные знаки , зарегистрированные по международному свидетельству №1021380 и свидетельству РФ №142734, путем ввоза в Российскую Федерацию товаров по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655, маркированных товарными знаками , зарегистрированными по международному свидетельству №1021380 и свидетельству РФ №142734.
4. Взыскать с Компании «ЕМЕХ DWC-LLC» и ООО «ТМР Импорт» солидарно компенсацию в размере 307 682 руб. 90 коп. в пользу АО «Хендэ Мобис» за нарушение прав АО «Хендэ Мобис» на товарный знак «MOBIS», зарегистрированному по свидетельству РФ №283432, путем ввоза в Российскую Федерацию товаров по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655, маркированных товарным знаком «MOBIS», зарегистрированному по свидетельству РФ №283432 (с учетом ходатайства об изменении предмета иска от 08.10.2019, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Определением суда от 14.11.2017 было удовлетворено ходатайство Хендэ Мотор Компани (Hyundai Motor Company), акционерного общества «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis), Киа Мотор Корпорейшн (Kia Motor Corporation) о принятии обеспечительных мер, на товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 с указанием компании с ограниченной ответственностью «Еmех DWC-LLC» в качестве производителя и отправителя, а общества с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» - в качестве декларанта, маркированные товарными знаками «HYUNDAI», «KIA», «MOBIS», находящиеся по адресу: 307801, <...>, был наложен арест.
В судебном заседании 02.04.2018 судом было отказано в удовлетворении ходатайства ответчика ООО «ТМР Импорт» об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора (основания отказа в удовлетворении ходатайства приведены в тексте определения Арбитражного суда Курской области от 02.04.2018).
Определением от 09.04.2018 ООО «ТМР Импорт» было отказано в удовлетворении ходатайств о передаче дела №А35-3822/2017 на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд города Москвы.
Определением суда от 15.10.2019 ООО «ТМР Импорт» было отказано в удовлетворении ходатайства о передаче дела №А35-3822/2017 на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Московской области.
В судебном заседании представители соистцов уточненные исковые требования поддержали в полном объеме, просили рассмотреть дело по существу.
Представитель ответчика – ООО «ТМР Импорт», в судебное заседание не явился, 23.12.2019 посредством системы подачи документов в электронном виде направил дополнения, которые были приобщены судом к материалам дела.
Представитель ответчика - Компании «ЕМЕХ DWC-LLC» в судебное заседание не явился, ходатайств и заявлений не направил, письменный отзыв не представил.
Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее – постановление от 27.06.2017 № 23), дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам Кодекса с особенностями, предусмотренными главами 33, 33.1, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное (часть 1 статьи 253, статья 256.1 АПК РФ).
Из части 3 статьи 253 АПК РФ следует, что в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства.
В силу части 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.
В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» при отсутствии международного договора поручение направляется через территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации в порядке международной вежливости.
Поскольку ответчик является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Объединенных АрабскихЭмиратах, которые не являются участником Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965), и при отсутствии договора с Объединенными АрабскимиЭмиратами о вручении судебных документов, копия определения об отложении судебного разбирательства от 10.05.2018 и поручение о вручении судебных документов от 10.05.2018 (с надлежащим образом заверенным переводом на арабский и английские языки) были направлены через Министерство юстиции Российской Федерации компетентному органу Объединенных АрабскихЭмиратов для вручения копии определения ответчику в соответствии с нормами международной вежливости и взаимности при оказании правовой помощи.
02.09.2019 через канцелярию суда от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области поступили документы, препровожденные копией ноты МИД Объединенных Арабских Эмиратов от 30.04.2019 №18642, согласно которой судебные органы Объединенных Арабских Эмиратов вернули упомянутые документы без исполнения, поскольку указанный в материалах адрес не имеет отношения к лицу, которому требуется передать поручение.
Согласно судебному уведомлению для иностранцев Отдела уведомлений Дубайского суда (нотариальный перевод которого был представлен истцом), 14.04.2019 судебный курьер приехал в район аэропорта Аль-Мактум в Логистический город (LogisticCity) по указанному адресу и не нашел того, кого необходимо было уведомить, о чем был составлен соответствующий акт.
Копии судебных актов, направленные ответчику напрямую по всем известным суду адресам, также были возращены органами почтовой связи с отметкой «Unclaimed».
Ввиду изложенного, с учетом установленного законом предельного срока рассмотрения дела, суд приходит к выводу о принятии исчерпывающих мер по надлежащему извещению иностранного лица, участвующего в деле. Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания. Аналогичный правовой подход сформулирован в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2019 № СИП-475/2018.
Третье лицо в судебное заседание не явилось. 15.06.2017 и 16.04.2018 через канцелярию суда направило письменные пояснения по делу, в которых полагало исковые требования подлежащими удовлетворению в связи с нарушением исключительных правообладателей. 19.11.2019 через канцелярию суда третье лицо направило ходатайство о рассмотрении настоящего дела без участия представителя третьего лица до вынесения судом решения по существу, которое было удовлетворено судом.
Дело рассмотрено в порядке статей 121, 123, 156, 253 АПК РФ в отсутствие представителей ответчиков и третьего лица, уведомленных надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, по имеющимся в деле доказательствам.
Изучив материалы дела, заслушав представителей истцов, арбитражный суд
УСТАНОВИЛ:
Хендэ Мотор Компани (HyundaiMotorCompany) является правообладателем зарегистрированных товарных знаков «HYUNDAI» и по международным свидетельствам № 1068746, № 1046531, № 1036496, № 864525 и свидетельствам РФ № 87351, № 98414, № 425985, №425986, №444415, №565673, № 584631. Указанные товарные знаки «HYUNDAI» зарегистрированы по 9-му, 11-му, 12-му и 35-му классу Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении автомобильных запчастей.
Киа Мотор Корпорейшн (KiaMotorCorporation) является правообладателем зарегистрированных товарных знаков (KIA) по международным свидетельствам №1021380, № 1160212 и свидетельству РФ № 142734. Товарные знаки (KIA) зарегистрированы по 12-му и 35-му классу Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении автомобильных запчастей.
Акционерное общество «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis) является правообладателем товарного знака «MOBIS», зарегистрированного по свидетельству РФ № 283432. Указанный товарный знак «MOBIS» зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении автомобильных запчастей.
20.02.2015 между «Emex DWC-LLC» (поставщик) и ООО «ТМР Импорт» (покупатель) заключен контракт №2015-dwc-111, предметом которого являлась поставка товаров, в том числе (но неограниченно) запчастей, аксессуаров, прочих принадлежностей для легковых, грузовых автомобилей и строительной техники, автомобильных масел и специальных жидкостей, электронно-технических изделий, товаров народного потребления на протяжении периода действия контракта, в соответствии с его условиями (пункт 1.1).
В соответствии с пунктом 4.1 контракта №2015-dwc-111 от 20.02.2015 право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю в момент пересечения товара через границу, после оформления документов, необходимых при ввозе/вывозе товара на/с территории России. Датой получения товара считается отметка компетентного таможенного органа в товаросопроводительных документах в режиме выпуска импорта/товара (отметка таможни «Выпуск разрешен»).
ООО «ТМР Импорт» в ОТО и ТК №1 Мирного таможенного поста по декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 были заявлены к таможенному декларированию в соответствии с таможенной процедурой «Выпуск товара для внутреннего потребления» товары – запасные части для автотранспортных средств различных наименований, артикулов, классифицируемых в различных товарных позициях, отправителем и производителем которых была заявлена компания EMEX DWС-LLC.
Согласно актам таможенного досмотра от 25.11.2016 №10108060/131216/000121 и №10108060/131216/000125, составленного государственным таможенным инспектором Мирного таможенного поста Курской таможни с участием понятых, в ходе таможенного досмотра с пересчетом и вскрытием всех грузовых мест и пересчетом количества предметов во всех грузовых местах, были выявлены изделия с маркировкой «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS». В описательной части актов таможенного досмотра приведено подробное описание таких товаров с указанием обнаруженных обозначений, места и способа их нанесения, наименования и количества маркированных ими товаров и их артикулов. К акту таможенного досмотра приложены фотографии спорных товаров и их маркировки (артикула).
По результатам таможенного контроля таможенным органом были приняты решения: в отношении части товаров - об отказе в выпуске товаров, в отношении части товаров – о приостановлении выпуска товаров.
27.12.2016 часть товаров, маркированных товарными знаками «KIA», были изъяты по протоколу изъятия вещей и документов и в качестве предмета административного правонарушенияпомещен на склад временного хранения «Ф-Брокер», расположенный на территории Мирного таможенного поста Курской таможни по адресу: <...>.
Постановлениями Ленинского районного суда города Курска от 05.09.2017, оставленными без изменения постановлениями Курского областного суда от 07.12.2017, ООО «ТМР Импорт» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов, если такие сведения или документы послужили или могли послужить основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений) и подвергнуто административному штрафу в размер 50 000 руб. 00 коп. При этом суд установил, что заявленные в Сертификате соответствия в графе «Изготовитель» сведения, являются недостоверными по отношению к товарам, заявленным в ДТ, при досмотре которых было установлено, что они имеют маркировки общеизвестных товарных знаков «NISSAN», «KIA», «MERCEDES-BENZ», т.е. данный сертификат соответствия не относился к товарам, имеющим маркировки вышепоименованных общепризнанных товарных знаков.
Письмами от 03.02.2017 №23-22/1818 и №23-22/1819Курская таможня сообщила правообладателю о том, что среди товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, имеются автомобильные запчасти, маркированные товарным знаком «KIA».
24.03.2017 в порядке обеспечения доказательств на основании статей 102 и 103 Основ законодательства РФ о нотариате нотариусом Суджанского нотариального округа Курской области ФИО3 произведен осмотр доказательств - товаров, расположенных на складе Мирного таможенного поста Курской таможни и ввезенных ООО «ТМР Импорт» на территорию Российской Федерации по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655.
В ходе осмотра доказательств, нотариусом ФИО3 был составлен протокол осмотра доказательств от 24.03.2017 серии 46 АА0950007, согласно которому выявлено, что в картонных коробках с надписями «EMEX» и белым наклейками, на которых указан артикул, начинающийся с префикса «EM», а также в полиэтиленовых упаковках с с надписями «EMEX» и белым наклейками, на которых указан артикул EM, начинающийся с EM, обнаружены товары маркированные товарными знаками «KIA», «HYUNDAI»,«MOBIS».
Ссылаясь на то, что Хендэ Мотор Компани (HyundaiMotorCompany), акционерное общество «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis), Киа Мотор Корпорейшн (KiaMotorCorporation) как правообладатели товарных знаков не предоставляли ни ООО «ТМР импорт», ни Компании «Еmех DWC-LLC» согласия на использование товарных знаков «HYUNDAI» и ,, «KIA», «MOBIS», в том числе на импорт товаров, маркированных соответствующими обозначениями, соистцы обратились в суд с настоящим иском, уточненным в ходе рассмотрения дела.
Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон и представленные в их обоснование документы в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно статье 2 АПК РФ задачами судопроизводства в арбитражных судах являются, в том числе, защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, в результате создания результатов интеллектуальной деятельности.
Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.
В силу части 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
Частью 1 статьи 1477 ГК РФ предусмотрено, что товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Как следует из частей 1, 2 статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Согласно части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
В соответствии с частью 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1
статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Материалами дела подтверждается и не оспаривается лицами, участвующими в деле, что Хендэ Мотор Компани (HyundaiMotorCompany) является правообладателем зарегистрированных товарных знаков «HYUNDAI» и по международным свидетельствам № 1068746, № 1046531, № 1036496, № 864525 и свидетельствам РФ № 87351, № 98414, № 425985, №425986, №444415, №565673, № 584631. Указанные товарные знаки «HYUNDAI» зарегистрированы по 9-му, 11-му, 12-му и 35-му классу Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении автомобильных запчастей.
Киа Мотор Корпорейшн (KiaMotorCorporation) является правообладателем зарегистрированных товарных знаков (KIA) по международным свидетельствам №1021380, № 1160212 и свидетельству РФ № 142734. Товарные знаки (KIA) зарегистрированы по 12-му и 35-му классу Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении автомобильных запчастей.
Акционерное общество «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis) является правообладателем товарного знака «MOBIS», зарегистрированного по свидетельству РФ № 283432. Указанный товарный знак «MOBIS» зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, в том числе, в отношении автомобильных запчастей.
При этом, как пояснили истцы в ходе рассмотрения дела, товарные знаки, зарегистрированные по международным свидетельствам, и товарные знаки, зарегистрированные по свидетельствам РФ, образуют серию товарных знаков в силу их высокого визуального сходства - использования одного и того же доминирующего элемента, различающегося лишь цветом исполнения.
Как разъяснено в пункте 156 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.
Ввоз товаров на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака (пункт 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).
Согласно пункту 3 части 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (действующего на момент возникновения спорных отношений) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами. При этом процесс перемещения товаров предполагает осуществление любых действий по ввозу и вывозу товаров, направленных на реализацию данного процесса, от начала перемещения и до его завершения.
Действия по ввозу товаров считаются оконченными с момента перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот.
Как усматривается из материалов дела, ООО «ТМР Импорт» по таможенным декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655, были заявлены к таможенному декларированию в соответствии с таможенной процедурой «Выпуск товара для внутреннего потребления» товары – запасные части для автотранспортных средств различных наименований, артикулов, классифицируемых в различных товарных позициях, маркированные товарными знаками «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», производителем которых была заявлена Компания EMEX DWС-LLC.
В силу статьи 209 ТК ТС выпуск товара для внутреннего потребления представляет собой таможенную процедуру, при помещении под которую иностранные товары находятся и используются на таможенной территории Таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению.
Как усматривается из писем Курской таможни от 03.02.2017 №23-22/1818 и №23-22/1819среди товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, имелись автомобильные запчасти, маркированные товарным знаком «KIA».
Наличие на ввезенных декларантом ООО «ТМР Импорт» товарах обозначений «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS» в качестве надписей и логотипов на изделиях, а также в качестве надписей и логотипов на этикетках изделий подтверждается актами таможенного досмотра от 25.11.2016 №10108060/131216/000121 и №10108060/131216/000125, в том числе фотографиями, предоставленными Курской таможней.
Факт размещения товарных знаков«KIA», «HYUNDAI», «MOBIS» на спорных товарах подтверждается также протоколом осмотра доказательств от 24.03.2017 серии 46 АА0950007, составленным нотариусом Суджанского нотариального округа Курской области ФИО3 на основании статей 102 и 103 Основ законодательства РФ о нотариате.
Сведения, содержащиеся в актах таможенного досмотра, соответствуют информации, приведенной в Протоколе осмотра доказательств от 24.03.2017 серии 46 АА0950007, и подтверждаются совпадением артикулов товара, которые представляют собой оригинальные артикулы правообладателей, дополненные префиксом «ЕМ». При этом суд принимает во внимание, что в силу части 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
Как разъяснено в пункте 162Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
Поскольку сходство товарных знаков истца и знаков, изображенных на ввозимом товаре, не вызывает сомнения, оснований для назначения судебной экспертизы судом не установлено, ходатайств о назначении судебной экспертизы от сторон также не поступало.
Наличие в таможенной декларации, акте таможенного досмотра и фотографиях спорных товаров указания на товарный знак «EMEX», который размещен на товарной упаковке и указан в сопроводительных документах, и под которым спорные товары вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в данном случае не имеет юридического значения, так как закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей. Учитывая изложенное, использование ответчиками товарного знака «ЕМЕХ» на упаковке ввезенного товара и в товаросопроводительной документации не свидетельствует о неиспользовании ответчиками товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат истцу. В целом товары и услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности, а в данном случае - в целях маркировки компанией оригинальных автомобильных запчастей.
Таким образом, факт маркировки ответчиками спорных товаров обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», подтверждаетсявсей совокупностью имеющихся в деле доказательств.
Между тем, как следует из искового заявления и неоднократно подтверждалось соистцами в ходе рассмотрения дела, Мотор Компани (HyundaiMotorCompany), акционерное общество «Хендэ Мобис» (Hyundai Mobis), Киа Мотор Корпорейшн (KiaMotorCorporation) не предоставляли ни Компании EMEX DWС-LLC, ни ООО «ТМР Импорт» своего согласия на использование товарных знаков «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», в том числе на и на импорт товаров, маркированных соответствующими товарными знаками. Доказательств того, что истец наделял ответчиков правами использования оспариваемого товарного знака либо давал согласие на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарными знаками «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS» ответчиками не представлено и из материалов дела не усматривается.
В ходе рассмотрения настоящего дела ответчик неоднократно заявлял, что ООО «ТМР Импорт» ввозит не контрафактную продукцию, а товары, произведенные самой компанией «HyundaiMOBIS», которые закупает у Компания EMEX DWС-LLC, поскольку компания «HyundaiMOBIS» поставляет свою продукцию в Российскую Федерацию только дочерним компаниям и по завышенным ценам.
Действительно, исключительное право на товарный знак ограничено принципом его исчерпания, предусмотренным статьей 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
В постановлении от 13.02.2018 №8-П Конституционный Суд Российской Федерации дал разъяснение, согласно которому национальное исчерпание прав означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства. Региональное исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем исключительного права на товарный знак в рамках таможенной территории нескольких государств. При международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак признается исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории любого государства.
Для государств - членов ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Это означает, что те товары с размещенными на них товарными знаками, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации или какого-либо другого государства, входящего в ЕАЭС, непосредственно правообладателем или с его согласия, могут в дальнейшем свободно находиться в обороте на территории всех государств - членов ЕАЭС; импорт же на территорию ЕАЭС из других государств товаров с размещенными на них товарными знаками допускается только с согласия правообладателей этих товарных знаков.
Следовательно, даже легальность происхождения спорного товара, выразившаяся в приобретения спорного товара на территории иностранного государства, непосредственно у правообладателя, не означает того, что данный товар может быть ввезен на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя, а факт его ввоза на территорию без согласия на то правообладателя, на основании статей 1229, 1487 ГК РФ, является нарушением исключительных прав на товарный знак (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2018 по делу №А53-15192/2017).
При указанных обстоятельствах, учитывая, что ответчики не обладают правами на использование указанных товарных знаков, а также принимая во внимание отсутствие доказательств, свидетельствующих о передаче ответчикам таких прав правообладателями, действия (совместные) ответчиков по ввозу товаров на территорию Российской Федерации образуют законченный состав нарушения исключительных прав в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1484 ГК РФ, а также создают угрозу дальнейшего нарушения этих прав путем реализации товаров конечным потребителям.
В соответствии с частью 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Частью 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.
В силу части 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и тому подобное), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Как указано в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров).
При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.
В соответствии с частью 6.1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.
В рассматриваемом случае, исходя из условий заключенного между ответчиками контракта и обстоятельств дела, ввоз на территорию Российской Федерации без разрешения истца спорного товара, на котором размещены принадлежащие истцу товарные знаки, осуществлен совместными действиями ответчиков, каждый из которых как при оформлении контракта, так и при его исполнении, не мог не осознавать противоправный характер своих действий. Исходя из этого, ввоз спорных товаров на территорию Российской Федерации является одним нарушением, совершенным двумя лицами совместно.
Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что правообладатель должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.
Из ходатайства об изменении предмета иска следует, что размеры компенсации определены соистцами следующим образом: 537 715 руб. 90 коп. за нарушение прав на товарные знаки «HYUNDAI», , 1 208 083 руб. за нарушение прав на товарные знаки , 307 682 руб. 90 коп. за нарушение прав на товарный знак «MOBIS», и рассчитаны на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.
Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 Постановления №10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.
Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления Пленума №10 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.
Как пояснили соистцы, сведения, содержащиеся в таможенных документах, позволяют установить стоимость товаров, маркированных принадлежащим истцу товарным знаком, по ТД № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 по 104 и 179 товарным позициям соответственно (подробный расчет приведен истцом в Таблице стоимости товаров, приложенной к заявлению от 08.10.2019). Расчет компенсации, произведенный истцом, судом проверен и признан обоснованным и арифметически верным.
В свою очередь ответчик – ООО «ТМР Импорт» указывал, что согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П суды, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, управомочены не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции. В связи с чем, ссылаясь на сложившуюся судебную практику за ввод товаров параллельным импортером, полагал, что размер компенсации не может превышать 10 000 руб. за одну таможенную декларацию. Кроме того, ответчик полагал, что, поскольку спорный товар произведен Компанией «HYUNDAIMOBIS», истец получил вознаграждение за использование спорного товарного знака, в связи с чем имеет со спорных товаров доход, а не убытки, для возмещения которых и предусмотрена компенсация.
Между тем, именно на ответчике, осуществившем незаконный ввоз товара на территорию Российской Федерации и ссылающемся на оригинальность этого товара, введение этого товара в оборот на территории другого государства самим правообладателем, лежит бремя доказывания наличия данных обстоятельств (постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2019 по делу №А41-55568/2017).
Тогда как внарушение статьи 65 АПК РФ суду не представлено надлежащих доказательств введения в гражданский оборот спорных товаров, маркированных товарными знаками «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», правообладателями которых являются соистцы, в установленном законом порядке, также не имеется в материалах дела и доказательств приобретения товаров за пределами Российской Федерации у правообладателя либо с его согласия, в том числе и доказательств уплаты соответствующих таможенных пошлин при их ввозе на территорию Российской Федерации. Напротив, как усматривается из материалов дела, в таможенной декларации ответчиком в качестве производителя товара указана компания «EMEX DWC-LLC», товарные знаки «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», несмотря на его размещение на товаре, в декларации не указан, упаковка товара содержит надписи «EMEX» и не является оригинальной, доказательств того, что компания «EMEX DWC-LLC» является уполномоченным производителем товара, ответчиком не представлено, при этом истец данные обстоятельства отрицает.
При этом суд учитывает, что после установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановления от 13.12.2016 №28-П.
По смыслу закона положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ подлежат применению лишь при множественности таких нарушений - в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю. Данный вывод соответствует разъяснениям, данным в пункте 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Из обстоятельств дела следует, что ответчиками было допущено однократное нарушение права на один товарный знак, что исключает вывод о множественности нарушений и не допускает снижение размера компенсации ниже установленных подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ пределов.
На основании изложенного, исследовав и оценив в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиками нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, степень вины ответчиков, отсутствие оснований для снижения компенсации за нарушение прав истцов, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости солидарного взыскания с ответчиков компенсации в заявленном ко взысканию размере.
Одновременно суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требования истца об обязании ООО «ТМР Импорт» изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларациям №10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 и маркированные спорными товарными знаками.
Часть 1 статьи 1515 ГК РФ определяет в качестве контрафактных товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
При этом согласно части 2 этой же статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак имеет территориальное действие - товар должен быть введен правообладателем товарного знака в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Именно такая формула употреблена законодателем в статье 1487 ГК РФ, то есть, установлен национальный принцип исчерпания права на товарный знак, в то время как ответчик приобрел товар, не введенный в оборот на территории Российской Федерации (ответчик приобрел товар за территорией РФ).
Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 8-П, во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 данного Кодекса названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя. Этим, однако, не предопределяется возможность применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия правообладателя товарного знака.
При применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов). Это означает, что товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак. Указанная правовая позиция также отражена в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 в пункте 75.
Между тем, доказательств того, что спорный товар не соответствует качеству и/или может нанести вред жизни и здоровью людей, безопасности, окружающей среде, истцом не представлено и из материалов дела не усматривается.
Принимая во внимание, что контрафактность спорного товара судами не установлена, однако установлено использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, суд считает, что избранный истцом способ защиты в виде изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчика товара основан на принципе исчерпания исключительного права истца на товарный знак и не предусматривает восстановление нарушенного права исключительно способом уничтожения ввезенных на территорию Российской Федерации товаров. Установление судом соответствующих запретов и взыскание соразмерной компенсации с ответчиков является достаточным объемом ответственности, которая может быть в рассматриваемом конкретном случае применена судом.
Довод ответчика о том, что правообладатель товарного знака не имеет намерения использовать его для индивидуализации товаров, что иск направлен на ограничение конкуренции, его подача - злоупотребление правом, исходя из статьи 10 ГК РФ, отклоняется судом по следующим основаниям.
Частью 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В силу части 2 данной статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных частью 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 8-П выразил правовую позицию, согласно которой не исключается правомочие суда, действуя на основании статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, отказать полностью или частично в применении последствий ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации, в тех случаях, когда в силу недобросовестности поведения правообладателя товарного знака применение по его требованию таких последствий может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, иных публично значимых интересов; при этом следование правообладателя товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, ее хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение.
Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении №8-П определил случаи, в которых суды могут на основании статьи 10 ГК РФ отказать полностью или частично в применении последствий ввоза на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами Российской Федерации. При этом такие случаи носят экстраординарный характер.
Тот факт, что в конкретной правовой ситуации ответчики не могут ввозить на территорию Российской Федерации товар с размещенным на нем товарным знаком без согласия истца, не свидетельствует о том, что ответчики поставлены в неравное положение по сравнению с другими категориями импортеров аналогичного товара.
Законодательно установленная возможность для правообладателя по своему усмотрению запрещать другим лицам использование результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации (статья 1229 ГК РФ) в совокупности с установленным режимом исчерпания права формально может приводить к ограничению конкуренции, однако не свидетельствует о недобросовестности поведения правообладателя, поскольку такое ограничение легализовано законодателем и направлено на достижение разумного баланса между конкурирующими правами и законными интересами хозяйствующих субъектов.
Выбор стратегии осуществления предпринимательской деятельности, равно как и выбор конкретного способа защиты своих прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности являются прерогативой хозяйствующего субъекта и сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом.
Таким образом, суд полагает, что ответчиком не доказано наличие признаков злоупотребления правом при подаче истцами настоящего иска.
Согласно статье 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
Исходя из изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства с позиций их относимости, допустимости и достоверности, а также их достаточность и взаимную связь в совокупности в соответствии с положениями статей 67, 68, 71 АПК РФ, суд полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.
В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Как усматривается из материалов дела, истцами было заявлено неимущественное требование и имущественное требование о взыскании компенсации.
При этом, как разъяснено в абзаце 2 пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в случае, когда решение принято против нескольких ответчиков, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины взыскиваются судом с данных ответчиков как содолжников в долевом обязательстве, независимо от требований истца взыскать такие расходы лишь с одного или нескольких из них.
Расходы по уплате государственной пошлины за удовлетворенное заявление об обеспечении иска, учитывая пункты 20, 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», существо принятых обеспечительных мер, удовлетворенных и отклоненных исковых требований, относятся судом на ответчиков солидарно и пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 65, 102, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» и компании «Еmех DWC-LLC» (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС) солидарно компенсацию в пользу Компании Хендэ Мотор Компани в размере 1 537 715 руб. 90 коп. за нарушение прав Компании Хендэ Мотор Компани на товарные знаки «HYUNDAI», , зарегистрированные по международным свидетельствам №1068746, №1046531, №1036496, №864525 и свидетельствам РФ №87351, №98414, №425985, №425986, №444415, №565673,путем ввоза в Российскую Федерацию без согласия Компании Хендэ Мотор Компани по декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 товаров, маркированных товарными знаками «HYUNDAI», , зарегистрированными по международным свидетельствам №1068746, №1046531, №1036496, №864525 и свидетельствам РФ №87351, №98414, №425985, №425986, №444415, №565673.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» и компании «Еmех DWC-LLC» (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС) солидарно в пользу Компании Киа Моторс Корпорейшн компенсацию в размере 1 208 083 руб. 00 коп. за нарушение прав Компании Киа Моторс Корпорейшн на товарные знаки , зарегистрированные по международному свидетельству №1021380 и свидетельству РФ №142734, путем ввоза в Российскую Федерацию без согласия Компании Киа Моторс Корпорейшн по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 товаров, маркированных товарными знаками , зарегистрированными по международному свидетельству №1021380 и свидетельству РФ №142734.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» и компании «Еmех DWC-LLC» (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС) солидарно в пользу акционерного общества «Хендэ Мобис» компенсацию в размере 307 682 руб. 90 коп. за нарушение прав акционерного общества «Хендэ Мобис» на товарный знак «MOBIS», зарегистрированному по свидетельству РФ №283432, путем ввоза в Российскую Федерацию без согласия акционерного общества «Хендэ Мобис» по Декларациям № 10108060/091116/0000644 и № 10108060/161116/0000655 товаров, маркированных товарным знаком «MOBIS», зарегистрированному по свидетельству РФ №283432.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» и компании «Еmех DWC-LLC» (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС) в пользу Компании Хендэ Мотор Компании, Компании Киа Моторс Корпорейшн, акционерного общества «Хендэ Мобис» солидарно расходы по уплате государственной пошлины в размере 14400 руб. 00 коп.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТМР Импорт» и компании «Еmех DWC-LLC» (ЭмЭкс ДВС-ЛЛС) солидарно в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26867 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца со дня его принятия в Девя тнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Н.Н. Белых