ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Постановление № А56-57014/2022 от 08.11.2023 Суда по интеллектуальным правам



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва  10 ноября 2023 года Дело № А56-57014/2022 

Резолютивная часть постановления объявлена 8 ноября 2023 года.  Полный текст постановления изготовлен 10 ноября 2023 года.  

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи – Булгакова Д.А.,
судей – Борисовой Ю.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Давидовской М.В. 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества  с ограниченной ответственностью «Заквасок ДОМ» (ФИО1, пр., д. 63,  лит. Б, пом. 4-Н, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН <***>)  на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 07.08.2023 по делу № А56-57014/2022 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Управление интеллектуальной собственностью» (300000, Россия, Тульская  обл., город Тула г.о., Тула г., Тула г., Дзержинского ул., д. 11/9, помещ. 3, 4  этаж 2, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Заквасок ДОМ» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный  знак, 

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, – общества с ограниченной  ответственностью «Эко Ком Северо-Запад РФ» (ФИО1 Проспект, 63,  лит. Б, пом. 4н, Санкт-Петербург, ОГРН <***>); общества  с ограниченной ответственностью «Биосинергия» (ФИО2 улица, 28, 1,  г. Улан-Удэ, <...>, ОГРН <***>); общества  с ограниченной ответственностью «ЕЕТ» (ФИО3 <...>,  г. Улан-Удэ, <...>, ОГРН <***>); ФИО4 (Москва). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Заквасок ДОМ» –  ФИО5 (по доверенности от 18.07.2023); 




от общества с ограниченной ответственностью «Управление  интеллектуальной собственностью» – Коган Д.В. (по доверенности  от 14.11.2022). 

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Управление Интеллектуальной  Собственностью» (далее – общество «УИС») обратилось в Арбитражный  суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу  с ограниченной ответственностью «Заквасок ДОМ» (далее – общество  «Заквасок ДОМ») о взыскании 60 000 рублей компенсации за нарушение  прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 504245. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета  спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Эко  Ком СевероЗапад РФ» (далее – общество «Эко Ком СевероЗапад РФ»),  общество с ограниченной ответственностью «Биосинергия» (далее –  общество «Биосинергия»), общество с ограниченной ответственностью  «ЕЕТ» (далее – общество «ЕЕТ»), ФИО4. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга  и Ленинградской области от 13.05.2023 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 07.08.2023 решение суда первой инстанции от 13.05.2023 отменено,  с общества «Заквасок ДОМ» в пользу общества «Управление  Интеллектуальной Собственностью» взыскано 60 000 рублей компенсации,  5 400 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску  и апелляционной жалобе. 

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции,  ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам  с кассационной жалобой, в которой просит постановление Тринадцатого  арбитражного апелляционного суда от 07.08.2023 по делу № А56-57014/2022  отменить. 

В обосновании кассационной жалобы, поданной в Суд  по интеллектуальным правам, общество «Заквасок ДОМ» ссылается  на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм  материального права и норм процессуального права, на несоответствие  их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле  доказательствам. 

Податель кассационной жалобы полагает, что в его действиях  отсутствует состав правонарушения, поскольку к рассматриваемому случаю  применимы положения статьи 1487 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ). 

Общество «УИС» представило отзыв на кассационную жалобу,  в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, 


сославшись на их законность и обоснованность, а также  на несостоятельность доводов жалобы. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель  ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить  обжалуемые судебные акты. 

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной  жалобы по доводам, изложенным в отзыве. 

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте  рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное  заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием  для рассмотрения жалобы в их отсутствие. 

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной  инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции  в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов,  содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее. 

Как следует из материалов дела и установили суды первой  и апелляционной инстанций, общество с ограниченной ответственностью  «Международный Консультативный Диагностический Медицинский Центр»  (ОГРН <***>) является правообладателем товарного знака 

« » по свидетельству Российской Федерации   № 504245, зарегистрированного в отношении товаров 5-го, 29-го классов  Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков  (далее – МКТУ). 

На основании договора от 01.11.2021 № 14-1121/ДУ исключительное  право на данный товарный знак передано в доверительное управление  сроком на три года обществу «УИС». 

Обществу «УИС» стало известно, что в сети Интернет на страницах  соответствующего сайта https://заквасокдом.рф зафиксировано предложение  к продаже товаров, обозначенных товарным знаком «Симбионты Кутушова». 

Факт использования товарного знака в сети Интернет при предложении  товаров к продаже зафиксирован протоколом осмотра интернет-сайта  от 28.11.2021 путем проведения осмотра сайта с одновременной  видеозаписью и осуществления моментальной фиксации содержимого сайта  (скриншоты). 

Лицом, предлагающим к продаже и реализующим товар на сайте,  является общество «Заквасок ДОМ», что подтверждается протоколом  осмотра интернет-сайта от 28.11.2021, осуществленного путем проведения  осмотра сайта с одновременной видеозаписью и осуществления  моментальной фиксации содержимого сайта (скриншоты). 


Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец направил  в адрес ответчика претензию о выплате компенсации за нарушение своих  исключительных прав, которая была оставлена без удовлетворения. 

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием  для обращения общества «УИС» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковыми требованиями  по настоящему делу. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой  инстанции исходил из недоказанности факта нарушения исключительного  права на заявленный товарный знак ответчиком, указывая, что спорный  товар, маркированный товарным знаком по свидетельству Российской  Федерации № 504245, правомерно введен в гражданский оборот  на территории Российской Федерации, а соответственно его дальнейшее  использование не является нарушением. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой  инстанции, отметил: ответчик не представил доказательств того, что  лицо, которое реализовало ему товар, приобрело данный товар  у правообладателя исключительного права, либо у лица, которому  предоставлено право использования спорного товарного знака. 

Поскольку суд апелляционной инстанции установил и ответчик  не опроверг факт неправомерного использования принадлежащего истцу  объекта исключительного права, суд пришел к выводу о наличии оснований  для возложения на ответчика обязанности по выплате компенсации  в размере 60 000 рублей. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные  в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение  представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии  со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации правильность применения судами первой и апелляционной  инстанций норм материального и процессуального права, соответствие  выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным  фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит  к следующим выводам. 

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными  к результатам интеллектуальной деятельности средствами  индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана  (интеллектуальной собственностью). 

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной  деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются  интеллектуальные права, которые включают исключительное право,  являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные  права (право следования, право доступа и другие). 


В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или  юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону  способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным  правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом  не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или  запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не  считается согласием (разрешением). 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право использования товарного знака в соответствии со  статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону  способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами,  указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –  Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто  не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации  которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров,  если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не  реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными  потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно,  если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение  может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего  товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение  используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому  принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения  определяется исходя из степени сходства обозначений и степени  однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно  и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров  или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой  степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. 

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной  возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего  товара представления о принадлежности этих товаров одному 


производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение,  вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг  потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие  обстоятельства. 

Установление сходства осуществляется судом по результатам  сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому,  звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами  доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает,  в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых  элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых  элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений  и однородности товаров не требуется. 

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя  вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает  и иные обстоятельства, в том числе: 

используется ли товарный знак правообладателем в отношении  конкретных товаров; 

длительность и объем использования товарного знака  правообладателем; 

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе  от категории товаров и их цены); 

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных  общим со спорным обозначением элементом. 

При определении вероятности смешения также могут учитываться  представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического  смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения  обычных потребителей соответствующего товара. 

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени  однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не  каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. 

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, при нарушении  исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков  требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного  права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта  правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой  права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела  с учетом требований разумности и справедливости. 


В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование  товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору  от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела  о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер  в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). 

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч  до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из  представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом  требования. 

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и  принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства,  обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик  вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом  компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом  обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает,  в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав  (например, его известность публике), характер допущенного нарушения  (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем  или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение  экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),  срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности  или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя  (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли  оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя,  являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности  или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим  лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,  и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости,  а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства на основании  положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу 


о принадлежности истцу исключительного права на товарный знак  и нарушении этого права ответчиком. 

В отношении довода кассационной жалобы о наличии оснований  для применения положений статьи 1487 ГК РФ суд кассационной инстанции  полагает необходимым указать следующее. 

Не является нарушением исключительного права на товарный знак  использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров,  которые были введены в гражданский оборот на территории Российской  Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия  (статья 1487 ГК РФ). 

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может  препятствовать использованию знака применительно к тем товарам,  которые введены в гражданский оборот им самим, либо с его согласия,  то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и  тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. 

Учитывая специфику споров о защите исключительного права  на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания  обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам,  истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования  достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком  товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства  об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование  объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем  представления соответствующих доказательств (наличие согласия  правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями,  оригинальность товара – исчерпание права и пр.). 

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства,  подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства  об интеллектуальной собственности, путем представления соответствующих  доказательств, заявления ходатайств. 

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также  подчиняется общим положениям процессуального законодательства  о распределении бремени доказывания. 

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком  исключительного права на товарный знак при вводе ответчиком  в гражданский оборот контрафактного товара, а ответчик (при доказанности  факта использования) законность использования товарного знака  не доказывает, то незаконность такого использования считается  подтвержденной в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства,  на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или  возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает  из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований. 


Если в такой ситуации ответчик заявляет соответствующие  возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный  знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом  конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора  доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность  использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский  оборот непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487  ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный,  товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам  правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан  сам правообладатель или его лицензиат. 

Поскольку ответчик настаивает на оригинальности спорных товаров,  предложения к продаже которых были размещены им в интернет-магазине  на сайте https://заквасокдом.рф., то именно на него возложено бремя  доказывания соответствующих обстоятельств и представления в материалы  дела надлежащих доказательств, подтверждающих источник  их происхождения. 

Вопреки мнению подателя кассационной жалобы, суд апелляционной  инстанции изучил представленные с отзывом документы, а именно:  товарную накладную от 05.12.2014 № 390, содержащую ссылку на договор  о дистрибуции № КГ1.01/07/13, на основании которого действовал продавец  (поставщик). Однако сам договор в материалы дела не представлен. Суд  апелляционной инстанции также изучил электронную переписку  относительно поставки по указанной товарной накладной, скриншоты  с сайтов общества «Биосинергия», общества «ЕЕТ», общества  «Международный Консультативный Диагностический Медицинский Центр». 

Из указанной товарной накладной от 05.12.2014 № 390 следует, что  обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО КОМ Северо-Запад РФ»  было приобретено 200 упаковок ФИО7 Кутушова с брокколи,  200 упаковок ФИО7 Кутушова с черникой, 200 упаковок ФИО7  Кутушова с ядрами косточек абрикоса. 

Между тем совокупность указанных документов не подтверждает  факт легального ввода товаров в гражданский оборот, поскольку, как  правомерно указал суд апелляционной инстанции, надлежащие  доказательства того, что реализуемые обществом «Заквасок ДОМ» товары  были приобретены у истца или иных лиц с согласия истца, в материалы  дела не представлены. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел  к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком  исключительных прав истца и неприменимости положений статьи 1487  ГК РФ к обстоятельствам настоящего дела. 

Суд кассационной инстанции отмечает, что ответчик не воспользовался  своим правом на предоставление в материалы дела доказательств,  позволяющих отследить всю цепочку поставки спорных товаров (соотнести  товары, предлагаемые к продаже на сайте с товарами, приобретенными 


ответчиком у дилера истца). Представленные ответчиком в материалы дела  доказательства (товарная накладная) исследованы судами. 

По существу доводы кассационной жалобы направлены на переоценку  фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств,  что находится за пределами компетенции суда кассационной инстанции,  определенной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской  Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О,  статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного  Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции,  предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов  право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами  норм материального и процессуального права и не позволяют ему  непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические  обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции  подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно  исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические  обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия  сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.  Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств  отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.  Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда  Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308. 

Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой  инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу  статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует  о неправильном применении судом норм материального и процессуального  права и не может служить достаточным основанием для его отмены. 

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства,  которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и  принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств,  поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий,  предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального  права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.  Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда  Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224. 

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах  изложенных в ней доводов, Суд по интеллектуальным правам полагает,  что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены  судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного  исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и 


возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют  фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны  на правильном применении норм материального и процессуального права. 

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание  правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12,  согласно которой из принципа правовой определенности следует,  что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем  исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно  по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом  первой инстанции. 

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4  статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой  и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции  не установлено. 

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными  и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы  не имеется. 

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной  жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой  жалобы. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 07.08.2023 по делу № А56-57014/2022 оставить без изменения,  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Заквасок  ДОМ» (ОГРН <***>) – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия  и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию  Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок. 

Председательствующий

судья Д.А. Булгаков  Судья Ю.В. Борисова 

Судья Н.Н. Погадаев