АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Челябинск
01 сентября 2022 года Дело № А76-19273/2022
Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сурковой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью научно-исследовательской компании «Новатор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 5 938 271 руб. 86 коп.,
при участии в судебном заседании:
от истца – представитель ФИО1, действующая на основании доверенности от 22.12.2020, диплом, личность удостоверена паспортом,
представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью научно-исследовательской компании «Новатор» (далее - ответчик) о возврате неотработанного аванса по договору подряда №ШТ-122 от 22.11.2021 в размере 4 117 270 руб. 93 коп., неустойку по указанному договору за период с 01.01.2021 по 18.03.2022 в размере 1 691 504 руб. 29 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.03.2022 по 31.03.2022 в размере 20 304 руб. 35 коп. (л.д. 81).
Определением суда от 14.06.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства (л.д. 1-2).
В материалы дела ответчиком отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ не представлен. Наличие и размер задолженности ответчик не оспорил, явку представителя для участия в судебном заседании не обеспечил. При наличии заинтересованности в рассмотрении дела ответчик, добросовестно используя принадлежащие ему процессуальные права, имел реальную возможность представления письменных мотивированных возражений (отзыва) по существу заявленных истцом требований. Процессуальная незаинтересованность ответчика в разрешении спора не может создавать каких-либо преимуществ в пользу данного лица перед истцом.
Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).
В соответствии с частью 5 статьи 136 АПК РФ после завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд, решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.
В соответствии со статьями 137, 184 АПК РФ в отсутствие возражений от сторон судом 01.09.2022 завершено предварительное судебное заседание, открыто судебное заседание в первой инстанции.
Представители сторон в судебное заседание 01.09.2022 не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (л.д. 71-72, 85-86) в порядке ст. 123 АПК РФ.
В силу ч. 4 ст. 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу данного юридического лица.
Из материалов дела следует, что определения суда о принятии искового заявления к производству от 14.06.2022, об отложении предварительного судебного заседания от 25.07.2022, направлены арбитражным судом заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу ответчика, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц: 454129, <...> (л.д. 64-70). Указанные заказные письма возвращены в арбитражный суд с отметкой «истек срок хранения» (л.д. 72, 86).
Порядок доставки (вручения) почтовых отправлений определен разделом III Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 (далее - Правила оказания услуг почтовой связи).
Пунктом 34 Правил оказания услуг почтовой связи предусмотрено, что письменная корреспонденция и почтовые переводы при невозможности их вручения (выплаты) адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 30 дней, иные почтовые отправления - в течение 15 дней, если более длительный срок хранения не предусмотрен договором об оказании услуг почтовой связи.
Почтовые отправления разряда «судебное» при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. Как следует из отметок организации почтовой связи на возвратном конверте, с почтовым идентификатором № 45499174762594, почтовое отправление с вложением о принятии искового заявления к производству от 14.06.2022 принято в отделении связи адресата 18.06.2022, возращено отправителю 26.06.2022. Указанные обстоятельства подтверждаются ответом АО «Почта России» на запрос суда (л.д. 87); на возвратном конверте, с почтовым идентификатором № 45499175911700, почтовое отправление с вложением определения суда об отложении предварительного судебного заседания от 25.07.2022 принято в отделении связи адресата 02.08.2022, возращено отправителю 10.08.2022;
Таким образом, семидневный срок хранения судебной почтовой корреспонденции в объекте почтовой связи места назначения соблюден.
При рассмотрении вопроса о надлежащем извещении, арбитражный суд исходит из презумпции надлежащего выполнения АО «Почта России» обязанностей по доставке почтовой корреспонденции, пока не доказано иное. Бремя доказывания того, что судебное извещение не доставлено лицу, участвующему в деле, по обстоятельствам, не зависящим от него, возлагается на данное лицо.
Доказательств невозможности получения корреспонденции по своему адресу по уважительным причинам, а равно и доказательств ненадлежащего выполнения АО «Почта России» своих обязанностей по доставке и вручению корреспонденции ответчик суду не представил (статья 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В силу части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.
Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд (п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ).
Указанные обстоятельства в силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации свидетельствует о надлежащем извещении ответчика о рассмотрении искового заявления в отношении заявленных к нему требований.
Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (ч.ч. 3, 5 ст. 156 АПК РФ).
Информация о движении дела также размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению на основании следующего.
Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда №ШТ-122 от 22.11.2021 (л.д.9-16) в соответствии с п. 1.1 которого подрядчик обязуется выполнить отделочные работы, установку внутренних деревянных дверей в осях 1-25/А-Ж с отм.-2,780 до отм.+ 8,400 для объекта: «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» Копейского городского округа (филиал Тугайкуль») (далее – объект), расположенного по адресу: <...>, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях настоящего договора. Работы выполняются в целях исполнения государственного контракта №430/ЭА от 07.11.2019 года Государственный заказчик – Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Объем и результат работ определяется технической документацией, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными документами федерального уровня (ГОСТ, СНиП, ВСН, СП и т.п.) на соответствующие виды работ. По согласованию сторон все нормы, правила, государственные стандарты, технические регламенты и указания, имеющие отношения к выполняемым работам, являются обязательными к применению подрядчиком при выполнении работ по договору (п.1.2. договора).
Начало работ: 22.11.2021, окончание работ 31.12.2021 (п. 2.1 договора).
Согласно п. 3.1 договора, цена договора составляет 21 967 588 руб. 24 коп., в том числе НДС 20% 3 661 264 руб. 71 коп.
Согласно п. 4.1 договора, заказчик уплачивает подрядчику аванс в размере 2 000 000 руб., в том числе НДС 20%. Выплата производится в течение 10 дней с момента подписания договора при условии направления подрядчиком заказчику счета на оплату.
Согласно п. 4.5 договора, последующая оплата по договору производится по актам выполненных работ (форм КС-2) и справке о стоимости выполненных работ (КС-3) без замечаний (после устранения замечаний) и на основании выставленного подрядчиком счета-фактуры в следующие сроки:
- авансовый платеж в размере 95 % от стоимости КС-2 – в течение 30 дней с даты подписания КС-2 и КС-3 на соответствующий объем работ;
- расчет за выполненные работы производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания документа о приемке выполненных работ – окончательного акта выполненных работ (по форме приложения №6 к договору) при условии устранения всех выявленных недоделок (недостатков) (п.4.6.1.- 4.6.2. договора).
При завершении выполнения каждого этапа (комплекса) работ, определенного графиком производства работ, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов, в том числе:
- акт (акты) о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (оригинал 2 экз.);
- справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (оригинал 3 экз.) с приложением необходимой исполнительной и рабочей документации, подтверждающей выполнение работ;
- счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру;
- при использовании давальческих материалов – отчет о расходе основных материалов в строительстве по унифицированной форме М-29 (в 2х экземплярах).
Согласно п. 12.8 договора, при расторжении договора, если причиной явилось ненадлежащее исполнение обязательства одной из сторон, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки.
Как следует из материалов дела, истцом во исполнение условий договора перечислило ответчику денежные средства в размере 5 150 000 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д. 31-36).
Ответчиком выполнены работы по договору в размере 1 032 729 руб. 07 коп., что подтверждается представленным в материалы дела двусторонним актом о приемке выполненных работ №1 от 16.12.2021 (л.д. 38-46).
04.02.2022 истцом в адрес ответчика направлена претензия №ШТ/И-21 с требованием о возврате уплаченного аванса в течение 2 рабочих дней с даты получения претензии и уведомлением об одностороннем отказе от исполнения договора с даты получения уведомления (претензии), а также требованием об уплате неустойки в течение 10 рабочих дней с даты получения указанной претензии (л.д.6-8).
Поскольку требования истца добровольно не удовлетворены, истец обратился в суд с настоящим иском.
В соответствии с п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Судом установлено, что между сторонами заключен договор подряда №№ШТ-122 от 22.11.2021 и возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Как следует из абзаца 1 пункта 1 статьи 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.
В силу положения статей 703, 708, 709 ГК РФ условия о содержании и объеме выполняемых работ (предмете договора), цене договора и сроках выполнения работ по договору подряда определены в качестве существенных условий договора данного вида.
С учетом положений указанных правовых норм при оценке заключенности договора подряда необходимо учитывать, что требования, предусмотренные данными нормами об определении вида, объема и стоимости работ, а также периода их выполнения по договору подряда как существенных условий договора данного вида установлены законодателем с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон по исполнению условий договора, в связи с чем произвольное признание договора подряда незаключенным нарушает волю сторон на совершение и исполнение сделки, не противоречащей закону.
Доказательств понуждения ответчика к заключению договора в материалах дела не имеется, следовательно, ответчик, добровольно заключая вышеуказанный договор, согласился с изложенными в них условиями, приняв на себя предусмотренные договоров обязательства.
Фактические обстоятельства настоящего дела свидетельствуют об отсутствии между сторонами разногласий по поводу предмета договора, его цены и сроков выполнения работ, таким образом, учитывая отсутствие неопределенности в отношениях сторон по исполнению условий вышеуказанного договора подряда, арбитражный суд приходит к выводу о заключенности данного договора.
На основании положений п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.
По смыслу названных норм права сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы являются основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.
Таким образом, важным моментом в договоре подряда является приемка выполненных работ, цель которой - проверить качество работ.
Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ).
Приемка выполненных работ оформляется документом, подписанным обеими сторонами договора, являющимся надлежащим доказательством выполнения работ. Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать сведения о содержании выполненных работ, их объеме и, как правило, стоимости.
В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Фактом выполнения ответчиком предусмотренных договором работ, принятия их результата заказчиком, наличие потребительской ценности результата работ для истца и желании последнего ими воспользоваться подтверждаются имеющимся в материалах дела подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ №1 от 16.12.2021 (л.д.38-46) на сумму 1 032 729 руб. 07 коп., что сторонами спора не оспаривается.
Анализируя предмет заявленных исковых требований о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанной предоплаты в соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ, суд исходит из того, что бремя доказывания факта выполнения работ в пределах размера полученного аванса в обоснование наличия законных оснований для приобретения или сбережения имущества (аванса) несет ответчик, в то время как на истца возлагается доказывание факта выплаты аванса ответчику (п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019).
Кроме того, применительно к распределению бремени доказывания по спорам о возврате неосновательного обогащения следует учитывать, что из диспозиции статей 1102, 1103, 1105 ГК РФ следует, что в предмет доказывания при распределении его бремени по делам о взыскании неосновательного обогащения (неосновательного сбережения) входят следующие обстоятельства, которые должен доказать истец: приобретение или сбережение имущества (неосновательное обогащение) на стороне приобретателя (ответчика); уменьшение имущества на стороне потерпевшего (обогащение за счет потерпевшего); отсутствие надлежащего правового основания для наступления вышеуказанных имущественных последствий; размер неосновательного обогащения. Недоказанность хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет отказ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения. В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанное распределение бремени доказывания обусловлено правовой позицией, сформулированной в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 25 января 2001 года № 1-П по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором Конституционный Суд Российской Федерации указал, что суд общей юрисдикции или арбитражный суд, на основании статьи 120 Конституции Российской Федерации самостоятельно решая вопрос о том, подлежит ли та или иная норма применению в рассматриваемом им деле, уясняет смысл нормы, т.е. осуществляет ее казуальное толкование. В актах, разрешающих дело по существу, суд определяет действительное материально-правовое положение сторон, т.е. применяет нормы права к тому или иному конкретному случаю в споре о праве.
Таким образом, удовлетворение исковых требований возможно при доказанности совокупности фактов, подтверждающих неосновательное приобретение или сбережение ответчиком имущества за счет истца.
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 29.01.2013 № 11524/12 по делу № А51-15943/2011, основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п. При этом распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом требования.
Представленными в материалы дела вышеуказанными платежными поручениями истцом подтверждено предоставление ответчику денежных средств по договору в общей сумме 5 150 000 руб. (л.д. 31-36). Данные платежные поручения проанализированы судом, не оспорены ответчиком, содержат все необходимые реквизиты, следовательно, являются относимыми и допустимыми доказательствами по делу, в связи с чем принимаются судом и могут быть положены в основу решения.
Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (ч. 2 ст. 450.1 ГК РФ).
Учитывая направленную истцом претензию, содержащую уведомление подрядчика об одностороннем отказе от исполнений условий договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, суд приходит к выводу об одностороннем отказе заказчика от исполнений условий договора подряда №ШТ-122 от 22.11.2021. Указанные обстоятельства сторонами настоящего дела не оспариваются.
Поскольку истцом во исполнение условий договора перечислены денежные средства в сумме 5 150 000 руб., ответчиком выполнены и истцом приняты работы на сумму 1 032 729 руб. 07 коп., но истец отказался от договора у ответчика возникло неосновательное обогащение с учетом уведомления истца о таком отказе в одностороннем порядке.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение по договору в размере 4 117 270 руб. 93 коп. (5 150 0000 руб. - 1 032 729 руб. 07 коп.).
С учетом изложенного, данными доказательствами истцом подтверждено: перечисление денежных средств в размере 4 117 270 руб. 93 коп. ответчику, что свидетельствует как о приобретении имущества на стороне ответчика, так и об уменьшении имущества на стороне истца; размер неосновательного обогащения; а также отсутствие надлежащего правового основания для наступления вышеуказанных имущественных последствий.
Стороны, согласно ст. 8, 9 АПК РФ пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.
Согласно п. 1 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства и приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам.
В силу положений ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом; лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
Пунктом 3.1 ст. 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
Практика применения вышеназванных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, была определена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8127 от 15.10.2013, где разъяснено, что в условиях, когда обстоятельства считаются признанными ответчиком согласно ч. 3.1. и 5 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не вправе принимать на себя функцию ответчика и опровергать доводы и доказательства, представленные истцом. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012 № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.
Принимая во внимание отсутствие опровергающих доводы истца доказательств, суд руководствуется нормами действующего арбитражного процессуального законодательства, согласно которым суд не вправе исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ).
Поскольку ответчик не представил суду доказательств отсутствия на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, в частности, наличия фактов выполнения работ спорной стоимости и их приемки истцом, либо возврата денежных средств по договорам в заявленном к взысканию размере с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота, при подтвержденном материалами дела факте отказа истца от договора, не представил возражений относительно исковых требований, не оспорил обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований о взыскании неосновательного обогащения, руководствуясь положениями части 3.1 статьи 70 АПК РФ, суд сделал вывод о признании ответчиком обстоятельств, на которые ссылается истец в обосновании требований о взыскании неотработанного аванса по договору, являющегося неосновательным обогащением (п. 2 ст. 453 ГК РФ, п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»), в связи с чем, требование истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере 4 117 270 руб. 93 коп. основано на законе, договоре, подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению полностью.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки по договору подряда №ШТ-122 от 22.11.2021 за период с 01.01.2021 по 18.03.2022 в размере 1 691 504 руб. 29 коп. за нарушение ответчиком сроков выполнения работ. Расчет неустойки истцом произведен из стоимости не выполненных в срок работ, что не противоречит условиям договора и не нарушает прав ответчика, поскольку согласно п. 11.1 договора, за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ (начального, промежуточных, отраженных в «Графике выполнения работ», окончательного) заказчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от цены договора (п. 3.1 договора – 21 967 588 руб. 24 коп.) за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств.
В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии со ст. 331 ГК РФ, соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойки.
Учитывая, что стороны договора при его заключении предусмотрели в нем условие о способе обеспечения исполнения обязательств по нему путем уплаты ответчиком неустойки за нарушение сроков выполнения работ, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности требования истца о взыскании неустойки.
Представленный истцом в иске расчет неустойки с его обоснованием в уточненном исковом заявлении судом проверен и признан верным, поскольку представленный расчет неустойки соответствует положениям п. 2.1 договора (сроки выполнения работ), произведен с учетом даты возврата почтового отправления с почтовым идентификатором №45400066234006 в адрес отправителя, содержащего уведомление ответчика об отказе истца от договора и условие такого отказа – «с даты получения настоящего уведомления». Данное уведомление ответчиком не получено, согласно отчету об отслеживании возвращено отправителю 19.03.2022, следовательно, последней датой возможного получения данного уведомления ответчиком и, соответственно, датой отказа от договора как конечной датой начисления неустойки является 18.03.2022, что соответствует разъяснениям, изложенным в п. 3 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», согласно которым разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.
Контррасчет неустойки ответчиком не представлен, как не представлено и доказательств ее оплаты.
Поскольку неисполнение обязательств по оплате неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения работ подтверждено материалами дела, требования истца о взыскании неустойки за нарушение указанных сроков являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер.
Из разъяснений, изложенных п. 71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ).
Учитывая, что ответчиком не представлено заявления о снижении размера неустойки с доказательствами ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, оснований для применения арбитражным судом ст. 333 ГК РФ в рассматриваемом споре не имеется.
При таких обстоятельствах взыскание пени за нарушение сроков выполнения работ является обоснованным, подлежит удовлетворению в размере 1 691 504 руб. 29 коп.
Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.03.2022 по 31.03.2022 в размере 20 304 руб. 35 коп. (л.д. 81).
Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
В соответствии с пунктом 4 статьи 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.
В силу ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (п. 1). На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Истцом в уточненном иске представлен расчет процентов, который судом проверен и признан верным, поскольку они начислены за период после отказа от договора, расчет соответствует сроку, установленному в претензии для возврата денежных средств, а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».
Контррасчет процентов за пользование чужими денежными средствами ответчиком в материалы дела не представлен.
На основании вышеизложенного арбитражный суд приходит к выводу о том, что требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 23.03.2022 по 31.03.2022 в размере 20 304 руб. 35 коп. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Согласно положениям статьи 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом, рассматривающим дело, разрешаются вопросы распределения судебных расходов.
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом (статья 101 АПК РФ).
При цене иска в размере 5 829079 руб. 57 коп. (с учетом его уточнения) подлежит уплате государственная пошлина в размере 52 145 руб. 00 коп.
Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 52 691 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 9621 от 06.06.2022 (л.д. 5).
Таким образом, государственная пошлина в размере 546 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу как излишне уплаченная.
В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Поскольку исковые требования истца удовлетворены полностью, расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в размере 52 145 руб. 00 коп.
Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить полностью.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью научно-исследовательской компании «Новатор» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» (ИНН <***>) неосновательное обогащение в размере 4 117 270 руб. 93 коп., неустойку за период с 01.01.2021 по 18.03.2022 в размере 1 691 504 руб. 29 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.03.2022 по 31.03.2022 в размере 20 304 руб. 35 коп., всего 5 829 079 руб. 57 коп., а также 52 145 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» (ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную платежным поручением от № 9621 от 06.06.2022 государственную пошлину в размере 546 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Судья К.В. Михайлов